第一篇:論知識產權的重要意義
內容提要: 論知識產權保護的重要意義
在當前對外經濟飛速發展的時代,無論在國內還是在國外越來越多的涉及到有關知識產權的爭議和糾紛,隨著對外改革開放的進一步深入,對我國的知識產權進行保護就顯的格外重要。本論文通過對知識產權的概念、特點及分類標準進行分析,探討對知識產權保護途徑尤其是司法保護的方法進而論述對知識產權保護的重要意義。
關鍵詞:知識產權、保護途徑、司法保護含義。
知識產權是個人或集體對其在科學、技術、文學藝術領域里創造的精神財富依法享有的專有權。知識產權是一種無形的財產權。由于全球科技、經濟的飛速發展,知識產權保護客體范圍和內容的不斷擴大和深化,不斷給知識產權法律制度和理論研究提出嶄新的課題。而知識產權的概念是有關知識產權立法活動、司法實踐和理論研究的基礎,是一個必須明確的問題。因此,知識產權不但仍舊是一個動態發展的概念和迫切需要深化研究的領域,我們對知識產權概念的研究十分必要,而且隨著對它及其他問題的研究將不斷澄清知識產權領域的一系列理論問題,并指導知識產權立法、司法和行政執法實踐,使我國知識產權法律制度和理論逐步建立和不斷完善起來。
概括地說,我國知識產權學術界對知識產權的定義主要有三種觀點:
(一)、范圍說或列舉說。知識產權概念的范圍說或列舉式說,源于《世界知識產權組織公約》第2條(8)款,又被對世界經貿影響力更大世界貿易組織的與貿易有關的知識產權協議(簡稱 TRIPS)的第一部分第一條所重復。上述兩個國際公約對知識產權劃定的范圍,是當今世界各國知識產權法律制度的通例,迄今為止,多數國家的法理專著、法律,乃至國際條約,都是從劃定范圍出發,來明確知識產權這個概念,或給知識產權下定議的。
按照世界知識產權組織公約第2條(8)款規定的知識產權定義,知識產權包括下列權利:
1、與文學、藝術及科學作品有關的權利,即版權或著作權。
2、與表演藝術家的表演活動、與錄音制品及廣播有關的權利,即鄰接權。
3、與人類創造性活動的一切領域的發明有關的權利,即專利權(包括發明專利、實用新型和非專利發明的權利)。
4、與科學發現有關的權利。
5、與工業品外觀設計有關的權利。
6、與商品商標、服務商標、商號及其他商業標記有關的權利。
7、與防止不正當競爭有關的權利。
8、一切其他來自工業、科學及文學藝術領域的智力創作活動所產生的權利。TRIPS協議第一部分第1條2規定本協議知識產權是指本協議第二部分第1至7節中所包括所有權利,即
1、版權與鄰接權;
2、商標權;
3、地理標志權;
4、工業品外觀設計權;
5、專利權、6、集成電路布圖設計權;
7、未披露過的信息權。根據上述國際公約給知識產權下的定義,知識產權是指發明、發現、作品、商標、商號、反不正當競爭等一切智力創作活動所產生的權利,“這是各國真正專家們多年討論的結果”。
(二)、概括說。我國不少學者采用以概括式的方法對知識產權進行定義。如高等學校法學統編教材《知識產權法教程》所下定義為:“知識產權指的是人們可以就其智力創造的成果依法享有的專有權利”;又如《知識產權法詳論》對知識產權的定義是指知識產權所有人對其從事智力活動而創造的智力成果依法享有的權利;再如《知識產權侵害賠償》中使用的知識產權概念,是指智力成果的創造人依法享有的對其智力成果的權利和工商業活動中商業標記所有人對其商業標記的權利的總稱,包括工業產權和著作權。
(三)、無形財產體系說。近幾年來,有的學者認為以知識產權名義統領下的各項權利,并非都是來自知識領域,亦非都是基于智力成果而產生,知識產權的“知識”一詞似乎是名不符實。因此該學者建議,參照無形資產的類別,在民法學研究中建立一個大于知識產權范圍的無形財產權體系,以包容一切基于非物質形態(包括知識經驗形態、商業信譽形態、經營資格形態)所產生的權利。該無形財產權包括創造性成果權、經營性標記權和經營性資信權等3類權利。
由于國際經濟、文化交往的發展,知識產權的地域性受到了空前的沖擊,知識產權法律關系也日益國際化,主要表現在主體、客體和內容方面都含有大量的涉外因素。知識產權法律關系的主體,是指依知識產權法確認享有權利和承擔義務的人,包括個人、集體、法人、合伙等,從國際交往來看既有內國人又有外國人。外國人在內國以及內國人在外國享有知識產權的現象已十分普遍。知識產權法律關系的客體是指知識產權關系主體間權利和義務指向的對象。知識產權可分為兩大類:一類是工業產權,包括專利權(發明專利、實用新型專利和工業品外觀設計);商標權(商業商標、服務商標和制造商標)。工業產權是個廣義的概念,它不僅包括工商業本身而且還包括農業、采掘業以及交通運輸業等。另一類是著作權,亦稱版權,主要包括作者對文學、藝術、音樂、攝影、電影、電視、計算機軟件等方面的專有權,以及由此派生出來的鄰接權。保護知識產權的法律主要是國內立法(專利法、商標法和著作權法),也有國際條約。從法律的角度看,知識產權具有以三個特點:
1、專有性,專有性亦稱獨占性或壟斷性。
2、時間性,它是指法律對知識產權的保護有一定的保護期,過了有效保護期,這種專有權就終止了,這種智力成果就變成了人類社會的共同財富。
3、地域性,它是指依某一國法律而取得的某一專有權,只在該國境內有效,受該國法律保護,在其他國家無效,其他國家沒有保護的義務,除非有條約規定。
知識產權作為一種精神財富和智力成果具有流動性。它可以通過多種途徑、多種方式在國內外流動,科學、技術、文化、藝術是沒有國界的。特別是19世紀以來,由于資本主義商品經濟及通訊事業的發展,促進了科學技術、文化、藝術在全球范圍內的交流,各種報紙、雜志、國際學術會議、學者訪問、國際博覽會、電視、廣播、圖書資料、衛星技術、計算機的國際互聯網等的出現,使得在一個國家取得的某一知識產權很容易就會傳播到外國。這種知識產權的流動性與地域性是矛盾的,特別是對西方工業發達國家來說,嚴格地域性對其很不利。因為,一方面他們想把自己擁有的先進的科學、技術以及專利產品、商標商品、文藝作品輸送到國外,占領國際市場。另一方面又惟恐這些智力成果到所在地國家無法受到法律保護,以至被無償使用,從而在國際市場上增加了自己的競爭對手。所以,他們希望在本國取得的這些權利,同樣也能夠得到有關外國的法律保護。這樣,就出現了知識產權的國際保護問題。當今世界是知識經濟時代,對知識產權的國際保護是十分重要的。除了各國通過國內法對涉外知識產權給予保護外,一些國家和國際組織還簽訂和制定了許多有關保護知識產權的國際公約。目前,保護知識產權的國際公約主要有:
(一)、《保護工業產權的巴黎公約》(簡稱《巴黎公約》),《巴黎公約》并沒有給締約國提供一套統一適用的專利法和商標法,它僅僅為締約國規定了相互保護工業產權的幾項基本原則。這些基本原則是:
1、國民待遇原則。締約國必須把它依法給予本國國民在工業產權方面的保護,也同樣給予其他締約國國民。
2、優先權原則。成員國的國民就一項發明、實用新型、外觀設計和商標首先在某個成員國提出申請,自該項申請提出之日起在一定期限內(發明、實用新型為12個月,外觀設計和商標為6個月),以同一內容向其他成員國提出申請,應以第一次申請的日期為以后提出申請的日期,在優先權限內,即使有任何第三者就相同的內容提出申請,專有權仍授予締約國的申請人。
3、強制許可原則。每一個成員國有權采取立法措施,規定在一定條件下可以核準強制許可證,以防止專利權人可能對專利權的濫用,例如,專利權不實施或不充分實施專利。但強制許可只能在專利權人自提出專利申請之日起滿4年,或者自批準專利權之日滿3年(取其中較長者)未實施專利時才能采取此措施。
4、獨立性原則。同一發明在不同國家所獲得的專利權彼此無關。
(二)、《專利合作條約》。《專利合作條約》解決了專利權國際保護的基本原則。
(三)、《商標國際注冊馬德里協定》(簡稱《馬德里協定》)它是對《巴黎公約》中關于商標國際保護的補充。
(四)、《保護文學藝術作品伯爾尼條約》簡稱《伯爾尼條約》基本原則:
1、雙國籍的國民待遇原則
2、自動保護原則
3、最低限度保護原則
4、獨立保護原則。
(五)、《世界版權公約》,主要原則有:
1、雙國籍國民待遇原則
2、有條件的自動保護原則
3、獨立保護原則
4、最低限度保護原則。
(六)《與貿易有關的知識產權協議》,基本原則:
1、國民待遇原則
2、最惠國待遇原則
3、權利用盡原則。
知識產權的國際保護,是指在一國所取得的某項知識產權如何才能得到有關外國的法律保護。具體地說包括:
1、外國人如何在內國取得知識產權以及對外國人的知識產權的保護應依據什么法律,是內國法、外國法、還是國際條約;
2、內國人的知識產權如何在外國得到法律保護,如已經在外國取得的某一項專有權如何在內國也同樣得到法律保護。
關于知識產權法律保護的含義,基本偏重于執法方面,一般概括為“中國知識產權司法保護的雙軌制”。但是隨著時間的推移,人們越來越認識到將知識產權法律保護或稱知識產權保護僅僅栓釋為執法、查處或審判等是不全面的,甚至此種概念上的定位會給實踐帶來很大的盲目性。在國際、國內知識產權保護環境特別是某些發達國家經濟制裁的壓力下,我國在知識產權保護上投入了大量人力、物力和才力,動用多種機關進行打假冒、盜版的行動,我們取得了不可否認的成績,但在相當多的地區和領域侵權活動有增無減,甚至越演越烈。其中重要原因之一就是在觀念上不能對知識產權保護有一個立體、全面、宏觀、深入的理解,對全社會特別是對產業界以至對知識產權執法機關,以全面、立體的知識產權保護意識教育、培養、引導上十分薄弱:“公眾”意識不強,視侵權為“合法”;某些企業不重視自己的知識產權,還受利益驅動樂于侵害他人權利;在執法機構上出現部門分立、各成體系、地方保護、存有摩擦的嚴重現象。在此種環境下,知識產權焉能獲得全面、完滿的保護?因而,從知識產權的特點出發,建立正確、全面的知識產權保護概念,是十分必要的。
知識產權,國家通過立法使其地位得到確認,并且通過知識產權法律的施行而使其取得現實的法律保障。知識產權對法律和法律的施行依賴程度較其他有形財產的民事權利要高得多。然而知識產權的保護決不僅僅是行政執法和打“官司”,而是一項系統工程。知識產權法律保護的含含義起碼包含五個方面:
首先是立法保護,即指國家通過立法賦予民事主體對其知識財產和相關的精神利益享有知識產權,并予以法律拘束力的一種保護。沒有知識產權立法,就沒有知識財產的法權形態,就沒有其創造者和其他權利人的法律地位。其他財物(產)還可以通過儲藏、占有等手段進行保護,但知識財產的特性決定如果其脫離、失去國家法律的保障,其創造者或其他所有人就會一無所有、喪失一切。即使他保有了知識財產的物質載體,但其知識財產并未因此獲得保護。假冒、盜版、未經許可使用等將會成為不受法律追究的行為,權利人的知識財產被徹底剝奪。有學者將知識產權稱為“訴訟上的權利”,意指知識產權通常要通過訴訟等執法活動才能得以實現和保護。而實現訴訟上的權利,前提就要有立法對其進行保護。一個科學、先進、完備的知識產權立法,是知識產權保護的法律基礎,是知識產權執法的前提和準繩。因此,建立和不斷完善知識產權立法是知識產權保護的首要任務。
其次,是行政保護,即指國家行政機關對當事人某些比較嚴重違反知識產權法律的行為予以行政處罰,以及對某些知識產權向權利人予以授權等的行政行為。對知識產權的行政保護,是中國知識產權保護具有特色的“雙軌制”的體現。從發達國家來看,對知識產權的保護,主要通過司法途徑保護。他們的行政執法職能主要指海關的邊境措施,以及貿易委員會對他國和地區的盜版、假冒嚴重的,在雙邊貿易中的經濟制裁等。一般沒有類似我國各個行政機關對侵權行為的罰款等行政處罰的情況。不論今后我國行政執法的趨向如何,對我國當前嚴重的盜版、假冒等侵犯知識產權的行為,利用行政處罰手段,對知識產權給予保護仍不失有效措施之一。從幾年的情況看,在某些知識產權領域如商標,行政執法占據重要的地位
再次,是司法保護,對知識產權的司法保護是知識產權保護的中心和關鍵的一環,是最重要的知識產權法律實施活動。我國加強了對知識產權的司法保護。我國對知識產權的司法保護,是在人民法院深入進行司法改革,強調嚴肅、公正和公平執法,為我國改革開放、進行社會主義市場經濟建設提供可靠司法保障的背景下開展的。也是在我國面臨加入世界貿易組織,對知識產權的保護按照世界貿易組織Trips協議規定不斷提高執法水平的情況下開展的。對知識產權的司法保護,是指對知識產權通過司法途徑進行保護,即由享有知識產權的權利人或國家公訴人向法院對侵權人提起刑事、民事訴訟,以追究侵權人的刑事、民事法律責任,以及通過不服知識產權行政機關處罰的當事人向法院提起行政訴訟,進行對行政執法的司法審查,以支持正確的行政處罰或糾正錯誤的處罰,使各方當事人的合法權益都得到切實的保護。
第四,是知識產權集體管理組織保護。集體管理組織是知識產權創造者或其他權利人自身權利予以保護的社會組織。在知識產權保護機制形成的歷史中,較弱小的知識產權人為維護自身利益與勢力往往強大的使用者如出版商、廣播電視公司等相抗衡,為保護權利起到很大作用。各國法律一般賦予知識產權集體管理組織應有的法律地位,我國的音樂著作權協會就是類似的組織。最高人民法院曾經發函承認其與成員間的信托法律關系,該組織可以其名義作為原告為其成員進行訴訟。知識產權集體管理組織可以協助政府作很多的涉及知識產權保護的事情,可以自行處理涉及維護他們自身權益的事務以及發揮服務于社會的功能性作用,如完成收轉作品等權利使用費、授權許可和轉讓、進行侵權交涉等許多事務。
第五,是知識產權人或其他利害關系人的自我救濟。知識產權人與其他利害關系人對知識產權具有直接利害關系,對侵權、盜版往往有切膚之痛。他們本身的知識產權及其法律意識有無或高低,對知識產權保護意義重大。發達國家的公司、企業等都十分重視自身知識產權的保護,設有專門從事知識產權法律事務的部門,并制定了一系列如何保護知識產權、如何在開展業務中避免對他人侵權等的具體措施和手段,以完善地保護自己的權利。我國的企業相對來說知識產權保護意識淡薄,不懂得利用多種知識產權保護和發展自己的知識財產,對屢屢發生權益被侵犯、域名被強注、誤將公知技術當“專有技術”受讓當“冤大頭”等,有的將發明專利的專利號等僅起到包裝裝潢作用等。知識產權人的自我救濟范圍很廣,在主張權利階段,就包括向侵權人提出警告、交涉,各類請求權的行使等等。
上述五個方面的保護互相滲透、互相配合,形成社會綜合治理的立體防線,才能有效的對知識產權進行保護,才能及時制止、制裁侵權行為,才能為人類智慧之火,添加知識產權保護之油,才能保障科技創新的戰略任務得以實現。此外,最為基礎、最為重要、最為迫 切、難度也最大的,是樹立和提高全社會、全民族的知識產權意識,有了此種意識才能實現知識產權的全面保護,實現社會的真正文明。
我國知識產權司法保護的范圍包括對專利、商標、著作權(版權)、鄰接權以及防止不正當競爭權等涉及人類智力成果的一切無形財產的財產權和人身權的保護。我國法律規定的保護范圍和水平基本與知識產權國際條約規定的范圍和水平相同,并且將會受到《與貿易有關的知識產權協議》等國際公約的積極影響。此外,人民法院的知識產權審判庭還將有關技術轉讓、技術合作等各類技術合同糾紛案件作為自己的收案范圍。
為了促進科學技術和文化事業的發展,我國于1982年頒布了《商標法》,2001年10月進行修訂;1984年頒布了《專利法》,2000年8月進行了第二次修訂;1990年頒布了《著作權法》,2001年10月進行了修訂。國務院有關部門還制定了實施上述法律的條例、細則,確定了我國對涉外知識產權的保護原則。
上述法律、法規均屬于實體法,沒有沖突法條款。
一、對專利權的法律保護
關于外國人在我國依法取得專利權問題,我國《專利法》規定了有條件的國民待遇原則。我國《專利法》第18條規定:“在中國沒有經常居所或者營業所的外國人、外國企業或者外國其他組織在中國申請專利的,依照所屬國同中國簽訂的協議或者共同參加的國際條約,或者依照互惠原則,根據本法辦理。”可見,外國人在我國申請專利必須具備兩個條件:一是該國與我國有條約關系;二是該國與我國有互惠原則。外國人在中國申請專利和辦理其他專利事務,必須委托國務院指定的專利代理機構辦理。目前,國務院指定的涉外專利代理機構有:中國國際貿易促進委員會(即中國國際商會)專利代理部、上海專利事務所、中國專利代理有限公司等。外國人必須向專利代理機構提供下列文件:(1)國籍證明;(2)外國企業或者外國其他組織總部所在地證明文件;(3)外國人、外國企業、外國其他組織的所屬國,承認中國公民或者單位可以按照該國國民的同等條件,在該國享有專利權和其他與專利有關權利的證明文件。
關于外國人在我國申請專利所享受的優先權問題,根據我國參加的《巴黎公約》規定,成員國的國民或在成員國有住所的人就同一項發明或者實用新型在其他成員國第一次提出專利申請之日起12個月內,外觀設計6個月內,又在中國提出申請的,可以憑在其他成員國第一次申請的證明文件,在我國享有優先權,即依第一次申請之日為申請日。
中國單位或者個人將其在國內的發明創造向外國申請專利的,應當首先向中國專利局申請,并經國務院有關主管部門同意后,委托國務院指定的專利代理機構辦理。擅自向外國申請專利泄露國家機密的,由所在單位或者上級主管機關給予行政處分;情節嚴重的,依法追究刑事責任。
二、對商標權的法律保護
關于外國人在我國的商標注冊問題,依照我國《商標法》第17條規定:“外國人或者外國企業在中國申請商標注冊的,應當按其所屬國和中華人民共和國簽訂的協議或者共同參加的國際條約辦理,或按照對等原則辦理。”第18條規定:“外國人或者外國企業在中國申請商標注冊和辦理其他商標事宜的,應當委托國家認可的具有商標代理資格的組織代理。”這就是說,我國對外國人的商標注冊采取了有條件的國民待遇原則。根據這一原則,目前已有30多個國家和地區的幾十萬件商標在我國注冊獲得了商標專用權。外國人在我國注冊商標,以及辦理其他商標事宜,應當委托國家指定的中國國際商會代理。委托代理,必須正式辦理經過公證認證的委托書和有關證明文件。
關于外國人在我國注冊商標所享受的優先權問題,按照我國參加的《巴黎公約》的原則,我國國務院規定,從1985年3月19日起,凡是公約成員國國民,已向《巴黎公約》的任何一個成員國提出了商標注冊申請,其后又在中國就同一商標,在相同的商品上提出注冊申請的,可以從第一次申請后6個月內要求享有優先權。凡要求享有優先權的,應當提出書面聲明,以及在其他成員國第一次申請的副本和其他有關文件。
我國出口商品需在國外注冊的,應依照我國參加的《巴黎公約》和《馬德里協定》或根據對等原則,以及對方國家規定的無條件國民待遇原則,首先在我國工商管理機關注冊,并委托中國國際商會代理,在外國申請注冊。
三、對著作權的法律保護
我國《著作權法》的國際保護也采取了“雙國籍國民待遇原則”,即中國公民、法人或者其他組織的作品不論其在境內還是在境外是否發表,均作為中國作品,受中國《著作權法》保護。如果外國人的作品在中國境外首先出版,30天內在中國境內也出版的,視為在中國境內首先出版,也作為中國作品受法律保護。
外國人已在我國境外出版的作品,應根據其所屬國同中國簽訂的協議或者共同參加的國際條約,受中國《著作權法》保護。上述外國人的作品不論是否在中國境內首次出版,只要符合《著作權法》的規定,都在我國境內像中國公民的作品一樣,自動受到法律保護。
我國公民、法人和其他組織的作品,如要在外國受到法律保護,可以根據我國已經參加的國際公約的規定,在公約某一成員國首次出版,在其他成員國也同時等到法律保護,或者首次在我國出版后的30天內也在《伯爾尼公約》某個成員國中出版,將被視為同時出版,則可以受到所有成員國的法律保護。
總上所述,在當今經濟快速發展的時代各國對知識產權的保護有著十分重要的意義,制定一套完善的知識產權保護法是各國在發展經濟過程中必須考慮的問題。只有這樣才能更好的保護本國的知識產權不受侵犯,并且能更好的利用國外的知識產權使之更好的服務于本國經濟的發展。
第二篇:論知識產權保護的重要意義
論知識產權保護的重要意義
作為一個剛入校的研一學生,我覺得知識產權論這門課開設的非常的合理和及時。作為研一學生的我們馬上就要投入到科研活動中去了,在研究過程中肯定會有擁有自主知識產權的研究成果。在這種時候如何正確的保護自己的研究成果顯得非常重要,這就需要我們具有一定的知識產權方面的專業知識。還有就是我們在研究過程中很可能用到他人的研究成果,如何正確的引用而不致侵犯他人權利也是我們必須學習的。這也要求我們正確的理解知識產權的相關法律法規,在不違法的請況下在前人的基礎上將自己的研究成果盡量擴大。而且在當前對外經濟飛速發展的時代,無論在國內還是在國外越來越多的涉及到有關知識產權的爭議和糾紛,隨著對外改革開放的進一步深入,不管是國家還是個人對知識產權進行保護就顯的格外重要。
其實知識產權一直就在我們身邊,當我們看電影、聽音樂、玩游戲、讀書籍,那都是在享受他人創造的智慧成果。知識產權是指人們對于自己的智力活動創造的成果和經營管理活動中的標記、信譽依法享有的權利。知識產權是一種無形財產權,它與房屋、汽車等有形財產一樣,都受到國家法律的保護,都具有價值和使用價值。有些重大專利、馳名商標或作品的價值也遠遠高于房屋、汽車等有形財產。就如可口可樂公司老總說的那樣,就算有一天他在全球的所有公司都消失了,他也可以憑借可口可樂這個商標所含的無形價值重建產業。知識產權形成的形式主要有專利技術和專有技術,計算機軟件、信息、資料、論著、商業秘密、設計新工藝、新技術、新材料、新裝置等。
知識產權可分為兩大類:一類是工業產權,包括專利權(發明專利、實用新型專利和工業品外觀設計);商標權(商業商標、服務商標和制造商標)。工業產權是個廣義的概念,它不僅包括工商業本身而且還包括農業、采掘業以及交通運輸業等。另一類是著作權,亦稱版權,主要包括作者對文學、藝術、音樂、攝影、電影、電視、計算機軟件等方面的專有權,以及由此派生出來的鄰接權。其中我們最常接觸到的有三個方面:專利權、著作權、商標權。
專利權,簡稱“專利”,是發明創造人或其權利受讓人對特定的發明創造在一定期限內依法享有的獨占實施權,是知識產權的一種。我國于1984年公布專利法,1985年公布該法的實施細則,對有關事項作了具體規定。專利必須具備一定的條件才能夠獲得申請。比如說發明專利,我國專利法實施細則中指出“專利法所稱的發明是指對產品、方法或其改進所提出的新的技術方案”,發明人只有將這種技術方案向專利局提出申請,并且通過一系列嚴格的審查,特別是新穎性、創造性和實用性的審查;對符合規定的發明專利申請授予專利權。申請人還應按期辦理登記手續和繳納當年年費,這項發明專利申請才能正式成為一項具有專利多種屬性的發明專利。
而且發明專利不是永久性的,至于專利的有效時間各國專利法的規定不同。最短有5年以下的,如伊朗、委內瑞拉等。大部分國家規定在10~20年之間,如英國為16年,美國為授權后保護14年,聯邦德國為18年,法國為20年。還有的國家規定了幾個期限,申請人可以自行選擇,如阿根廷、智利等。期限開始的時間,有的國家規定從提出申請之日起算,有的國家規定從授予專利權之日起算。中國的《專利法》規定,發明專利權的期限為20年,實用新型和外觀設計專利權的期限為10年,都自申請日起計算。
簡單地說,商標就是商品的牌子,是商品的生產者和經營者為了使自己生產或經營的商
品同其他商品生產者或者經營者生產或經營的商品區別開來而使用的一種標記。這種標記通常由文字、圖形或文字、圖形的組合構成。商標需要注冊才能擁有商標權。商標注冊,是指商標使用人將其使用的商標依照法律規定的條件和程序,向國家商標主管機關(國家工商局商標局)提出注冊申請,經國家商標主管機關依法審查,準予注冊登記的法律事實。
由于各種原因,很多商標都沒有注冊,這是很危險的。未注冊商標的一個弱點是,一旦他人將該商標搶先注冊,該商標的最先使用人反而不能再使用該商標,這方面的教訓是非常深刻的。未注冊商標的再一個弱點,就是未注冊商標有可能與使用在相同或類似商品上的已注冊商標相同或者近似,從而發生侵權行為。而且商標注冊過程中有很多問題必須注意。任何能夠將自然人、法人或者其他組織的商品或服務與他人的商品或服務區別開的可視性標志,包括文字、圖形、字母、數字、三維標志和顏色組合,以及上述要素的組合,均可以作為商標申請注冊。但是有些東西是不能注冊為商標的,下列標志不得作為商標使用:
1.同中華人民共和國的國家名稱、國旗、國徽、軍旗、勛章相同或者近似的,以及同中央國家機關所在地特定地點的名稱或者標志性建筑物的名稱、圖形相同的;
2.同外國的國家名稱、國旗、國徽、軍旗相同或者近似的,但該國政府同意的除外;
3.同政府間國際組織的名稱、旗幟、徽記相同或者近似的,但經該組織同意或者不易誤導公眾的除外;
4.與表明實施控制、予以保證的官方標志、檢驗印記相同或者近似的,但經授權的除外;
5.同“紅十字”、“紅新月”的名稱、標志相同或者近似的;
6.帶有民族歧視性的;
7.夸大宣傳并帶有欺騙性的;
8.有害于社會主義道德風尚或者有其他不良影響的。
9.縣級以上行政區劃的地名或者公眾知曉的外國地名,不得作為商標。
著作權,分為著作人格權與著作財產權。其中著作人格權的內涵包括了公開發表權、姓名表示權及禁止他人以扭曲、變更方式,利用著作損害著作人名譽的權利。著作權,又稱為版權,是指文學、藝術和自然科學、社會科學作品的作者及其相關主體依法對作品所享有的人身權利和財產權利。它是自然人,法人或者其他組織對文學,藝術或科學作品依法享有的財產權利和人身權利的總稱。一般公民的作品,其發表權和著作財產權的保護期為作者終生及其死亡后50年,截止于作者死亡后第50年的12月31日。
對于我們這些處于高校中的人來說,保護知識產權對保證高校科研的可持續
發展,具有重要的現實意義。我國的知識產權保護工作啟動較晚,近年來,通過立法、媒體宣傳以及實踐過程中的經驗教訓,人們對保護知識產權的意識已經有所提高,越來越多的人認識到保護知識產權的必要性和重要性,但在具體實踐中
仍有很大差距。所以必須建立必要的知識產權法律保護體系,防范知識產權流失。
保護知識產權的法律主要是國內立法(專利法、商標法和著作權法),也有
國際條約。從法律的角度看,知識產權具有以三個特點:
1、專有性,專有性亦稱獨占性或壟斷性。
2、時間性,它是指法律對知識產權的保護有一定的保護期,過了有效保護期,這種專有權就終止了,這種智力成果就變成了人類社會的共同財富。
3、地域性,它是指依某一國法律而取得的某一專有權,只在該國境內有效,受該國法律保護,在其他國家無效,其他國家沒有保護的義務,除非有條約規定。
知識產權法律保護的含含義起碼包含五個方面: 首先是立法保護,即指國
家通過立法賦予民事主體對其知識財產和相關的精神利益享有知識產權,并予以法律拘束力的一種保護。沒有知識產權立法,就沒有知識財產的法權形態,就沒
有其創造者和其他權利人的法律地位。其次,是行政保護,即指國家行政機關對當事人某些比較嚴重違反知識產權法律的行為予以行政處罰,以及對某些知識產權向權利人予以授權等的行政行為。再次,是司法保護,對知識產權的司法保護是知識產權保護的中心和關鍵的一環,是最重要的知識產權法律實施活動。我國對知識產權的司法保護,是在人民法院深入進行司法改革,強調嚴肅、公正和公平執法,為我國改革開放、進行社會主義市場經濟建設提供可靠司法保障的背景下開展的。第四,是知識產權集體管理組織保護。集體管理組織是知識產權創造者或其他權利人自身權利予以保護的社會組織。各國法律一般賦予知識產權集體管理組織應有的法律地位,最高人民法院曾經發函承認其與成員間的信托法律關系,該組織可以其名義作為原告為其成員進行訴訟。第五,是知識產權人或其他利害關系人的自我救濟。知識產權人與其他利害關系人對知識產權具有直接利害關系,對侵權、盜版往往有切膚之痛。他們本身的知識產權及其法律意識有無或高低,對知識產權保護意義重大。發達國家的公司、企業等都設有專門從事知識產權法律事務的部門,并制定了一系列如何保護知識產權、如何在開展業務中避免對他人侵權等的具體措施和手段,以完善地保護自己的權利。
第三篇:論知識產權保護的重要意義
論知識產權保護的重要意義
內容摘要:
在當前對外經濟飛速發展的時代,無論在國內還是在國外越來越多的涉及到有關知識產權的爭議和糾紛,隨著對外改革開放的進一步深入,對我國的知識產權進行保護就顯的格外重要。本論文通過對知識產權的概念、特點及分類標準進行分析,探討對知識產權保護途徑尤其是司法保護的方法進而論述對知識產權保護的重要意義。
關鍵詞:知識產權、保護途徑、司法保護含義。
知識產權是個人或集體對其在科學、技術、文學藝術領域里創造的精神財富依法享有的專有權。知識產權是一種無形的財產權。由于全球科技、經濟的飛速發展,知識產權保護客體范圍和內容的不斷擴大和深化,不斷給知識產權法律制度和理論研究提出嶄新的課題。而知識產權的概念是有關知識產權立法活動、司法實踐和理論研究的基礎,是一個必須明確的問題。因此,知識產權不但仍舊是一個動態發展的概念和迫切需要深化研究的領域,我們對知識產權概念的研究十分必要,而且隨著對它及其他問題的研究將不斷澄清知識產權領域的一系列理論問題,并指導知識產權立法、司法和行政執法實踐,使我國知識產權法律制度和理論逐步建立和不斷完善起來。
概括地說,我國知識產權學術界對知識產權的定義主要有三種觀點:
(一)范圍說或列舉說。知識產權概念的范圍說或列舉式說,源于《世界知識產權組織公約》
第2條(8)款,又被對世界經貿影響力更大世界貿易組織的與貿易有關的知識產權協議(簡稱 TRIPS)的第一部分第一條所重復。上述兩個國際公約對知識產權劃定的范圍,是當今世界各國知識產權法律制度的通例,迄今為止,多數國家的法理專著、法律,乃至國際條約,都是從劃定范圍出發,來明確知識產權這個概念,或給知識產權下定議的。
按照世界知識產權組織公約第2條(8)款規定的知識產權定義,知識產權包括下列權利:
1、與文學、藝術及科學作品有關的權利,即版權或著作權。
2、與表演藝術家的表演活動、與錄音制品及廣播有關的權利,即鄰接權。
3、與人類創造性活動的一切領域的發明有關的權利,即專利權(包括發明專利、實用新型和非專利發明的權利)。
4、與科學發現有關的權利。
5、與工業品外觀設計有關的權利。
6、與商品商標、服務商標、商號及其他商業標記有關的權利。
7、與防止不正當競爭有關的權利。
8、一切其他來自工業、科學及文學藝術領域的智力創作活動所產生的權利。TRIPS協議第一部分第1條2規定本協議知識產權是指本協議第二部分第1至7節中所包括所有權利,即
1、版權與鄰接權;
2、商標權;
3、地理標志權;
4、工業品外觀設計權;
5、專利權、6、集成電路布圖設計權;
7、未披露過的信息權。根據上述國際公約給知識產權下的定義,知識產權是指發明、發現、作品、商標、商號、反不正當競爭等一切智力創作活動所產生的權利,“這是各國真正專家們多年討論的結果”。
(二)概括說。我國不少學者采用以概括式的方法對知識產權進行定義。如高等學校法學統編教材《知識產權法教程》所下定義為:“知識產權指的是人們可以就其智力創造的成果依法享有的專有權利”;又如《知識產權法詳論》對知識產權的定義是指知識產權所有人對其從事智力活動而創造的智力成果依法享有的權利;再如《知識產權侵害賠償》中使用的知識產權概念,是指智力成果的創造人依法享有的對其智力成果的權利和工商業活動中商業標記所有人對其商業標記的權利的總稱,包括工業產權和著作權。
(三)無形財產體系說。近幾年來,有的學者認為以知識產權名義統領下的各項權利,并非都是來自知識領域,亦非都是基于智力成果而產生,知識產權的“知識”一詞似乎是名不符實。因此該學者建議,參照無形資產的類別,在民法學研究中建立一個大于知識產權范圍的無形財產權體系,以包容一切基于非物質形態(包括知識經驗形態、商業信譽形態、經營資格形態)所產生的權利。該無形財產權包括創造性成果權、經營性標記權和經營性資信權等3類權利。
由于國際經濟、文化交往的發展,知識產權的地域性受到了空前的沖擊,知識產權法律關系也日益國際化,主要表現在主體、客體和內容方面都含有大量的涉外因素。知識產權法律關系的主體,是指依知識產權法確認享有權利和承擔義務的人,包括個人、集體、法人、合伙等,從國際交往來看既有內國人又有外國人。外國人在內國以及內國人在外國享有知識產權的現象已十分普遍。知識產權法律關系的客體是指知識產權關系主體間權利和義務指向的對象。知識產權可分為兩大類:一類是工業產權,包括專利權(發明專利、實用新型專利和工業品外觀設計);商標權(商業商標、服務商標和制造商標)。工業產權是個廣義的概念,它不僅包括工商業本身而且還包括農業、采掘業以及交通運輸業等。另一類是著作權,亦稱版權,主要包括作者對文學、藝術、音樂、攝影、電影、電視、計算機軟件等方面的專有權,以及由此派生出來的鄰接權。保護知識產權的法律主要是國內立法(專利法、商標法和著作權法),也有國際條約。從法律的角度看,知識產權具有以三個特點:
1、專有性,專有性亦稱獨占性或壟斷性。
2、時間性,它是指法律對知識產權的保護有一定的保護期,過了有效保護期,這種專有權就終止了,這種智力成果就變成了人類社會的共同財富。
3、地域性,它是指依某一國法律而取得的某一專有權,只在該國境內有效,受該國法律保護,在其他國家無效,其他國家沒有保護的義務,除非有條約規定。
知識產權作為一種精神財富和智力成果具有流動性。它可以通過多種途徑、多種方式在國內外流動,科學、技術、文化、藝術是沒有國界的。特別是19世紀以來,由于資本主義商品經濟及通訊事業的發展,促進了科學技術、文化、藝術在全球范圍內的交流,各種報紙、雜志、國際學術會議、學者訪問、國際博覽會、電視、廣播、圖書資料、衛星技術、計算機的國際互聯網等的出現,使得在一個國家取得的某一知識產權很容易就會傳播到外國。這種知識產權的流動性與地域性是矛盾的,特別是對西方工業發達國家來說,嚴格地域性對其很不利。因為,一方面他們想把自己擁有的先進的科學、技術以及專利產品、商標商品、文藝作品輸送到國外,占領國際市場。另一方面又惟恐這些智力成果到所在地國家無法受到法律保護,以至被無償使用,從而在國際市場上增加了自己的競爭對手。所以,他們希望在本國取得的這些權利,同樣也能夠得到有關外國的法律保護。這樣,就出現了知識產權的國際保護問題。當今世界是知識經濟時代,對知識產權的國際保護是十分重要的。除了各國通過國內法對涉外知識產權給予保護外,一些國家和國際組織還簽訂和制定了許多有關保護知識產權的國際公約。目前,保護知識產權的國際公約主要有:
(一)、《保護工業產權的巴黎公約》(簡稱《巴黎公約》),《巴黎公約》并沒有給締約國提供一套統一適用的專利法和商標法,它僅僅為締約國規定了相互保護工業產權的幾項基本原則。這些基本原則是:
1、國民待遇原則。締約國必須把它依法給予本國國民在工業產權方面的保護,也同樣給予其他締約國國民。
2、優先權原則。成員國的國民就一項發明、實用新型、外觀設計和商標首先在某個成員國提出申請,自該項申請提出之日起在一定期限內(發明、實用新型為12個月,外觀設計和商標為6個月),以同一內容向其他成員國提出申請,應以第一次申請的日期為以后提出申請的日期,在優先權限內,即使有任何第三者就相同的內容提出申請,專有權仍授予締
約國的申請人。
3、強制許可原則。每一個成員國有權采取立法措施,規定在一定條件下可以核準強制許可證,以防止專利權人可能對專利權的濫用,例如,專利權不實施或不充分實施專利。但強制許可只能在專利權人自提出專利申請之日起滿4年,或者自批準專利權之日滿3年(取其中較長者)未實施專利時才能采取此措施。
4、獨立性原則。同一發明在不同國家所獲得的專利權彼此無關。
(二)、《專利合作條約》。《專利合作條約》解決了專利權國際保護的基本原則。
(三)、《商標國際注冊馬德里協定》(簡稱《馬德里協定》)它是對《巴黎公約》中關于商標國際保護的補充。
(四)、《保護文學藝術作品伯爾尼條約》簡稱《伯爾尼條約》基本原則:
1、雙國籍的國民待遇原則
2、自動保護原則
3、最低限度保護原則
4、獨立保護原則。
(五)、《世界版權公約》,主要原則有:
1、雙國籍國民待遇原則
2、有條件的自動保護原則
3、獨立保護原則
4、最低限度保護原則。
(六)《與貿易有關的知識產權協議》,基本原則:
1、國民待遇原則
2、最惠國待遇原則
3、權利用盡原則。
知識產權的國際保護,是指在一國所取得的某項知識產權如何才能得到有關外國的法律保護。具體地說包括:
1、外國人如何在內國取得知識產權以及對外國人的知識產權的保護應依據什么法律,是內國法、外國法、還是國際條約;
2、內國人的知識產權如何在外國得到法律保護,如已經在外國取得的某一項專有權如何在內國也同樣得到法律保護。
關于知識產權法律保護的含義,基本偏重于執法方面,一般概括為“中國知識產權司法保護的雙軌制”。但是隨著時間的推移,人們越來越認識到將知識產權法律保護或稱知識產權保護僅僅栓釋為執法、查處或審判等是不全面的,甚至此種概念上的定位會給實踐帶來很大的盲目性。在國際、國內知識產權保護環境特別是某些發達國家經濟制裁的壓力下,我國在知識產權保護上投入了大量人力、物力和才力,動用多種機關進行打假冒、盜版的行動,我們取得了不可否認的成績,但在相當多的地區和領域侵權活動有增無減,甚至越演越烈。其中重要原因之一就是在觀念上不能對知識產權保護有一個立體、全面、宏觀、深入的理解,對全社會特別是對產業界以至對知識產權執法機關,以全面、立體的知識產權保護意識教育、培養、引導上十分薄弱:“公眾”意識不強,視侵權為“合法”;某些企業不重視自己的知識產權,還受利益驅動樂于侵害他人權利;在執法機構上出現部門分立、各成體系、地方保護、存有摩擦的嚴重現象。在此種環境下,知識產權焉能獲得全面、完滿的保護?因而,從知識產權的特點出發,建立正確、全面的知識產權保護概念,是十分必要的。
知識產權,國家通過立法使其地位得到確認,并且通過知識產權法律的施行而使其取得現實的法律保障。知識產權對法律和法律的施行依賴程度較其他有形財產的民事權利要高得多。然而知識產權的保護決不僅僅是行政執法和打“官司”,而是一項系統工程。知識產權法律保護的含含義起碼包含五個方面:
首先是立法保護,即指國家通過立法賦予民事主體對其知識財產和相關的精神利益享有知識產權,并予以法律拘束力的一種保護。沒有知識產權立法,就沒有知識財產的法權形態,就沒有其創造者和其他權利人的法律地位。其他財物(產)還可以通過儲藏、占有等手段進行保護,但知識財產的特性決定如果其脫離、失去國家法律的保障,其創造者或其他所有人就會一無所有、喪失一切。即使他保有了知識財產的物質載體,但其知識財產并未因此獲得保護。假冒、盜版、未經許可使用等將會成為不受法律追究的行為,權利人的知識財產被徹底剝奪。有學者將知識產權稱為“訴訟上的權利”,意指知識產權通常要通過訴訟等執法活動才能得以實現和保護。而實現訴訟上的權利,前提就要有立法對其進行保護。一個科學、先進、完備的知識產權立法,是知識產權保護的法律基礎,是知識產權執法的前提和準繩。因此,建立和不斷完善知識產權立法是知識產權保護的首要任務。
其次,是行政保護,即指國家行政機關對當事人某些比較嚴重違反知識產權法律的行為予以行政處罰,以及對某些知識產權向權利人予以授權等的行政行為。對知識產權的行政保護,是中國知識產權保護具有特色的“雙軌制”的體現。從發達國家來看,對知識產權的保護,主要通過司法途徑保護。他們的行政執法職能主要指海關的邊境措施,以及貿易委員會對他國和地區的盜版、假冒嚴重的,在雙邊貿易中的經濟制裁等。一般沒有類似我國各個行政機關對侵權行為的罰款等行政處罰的情況。不論今后我國行政執法的趨向如何,對我國當前嚴重的盜版、假冒等侵犯知識產權的行為,利用行政處罰手段,對知識產權給予保護仍不失有效措施之一。從幾年的情況看,在某些知識產權領域如商標,行政執法占據重要的地位
再次,是司法保護,對知識產權的司法保護是知識產權保護的中心和關鍵的一環,是最重要的知識產權法律實施活動。我國加強了對知識產權的司法保護。我國對知識產權的司法保護,是在人民法院深入進行司法改革,強調嚴肅、公正和公平執法,為我國改革開放、進行社會主義市場經濟建設提供可靠司法保障的背景下開展的。也是在我國面臨加入世界貿易組織,對知識產權的保護按照世界貿易組織Trips協議規定不斷提高執法水平的情況下開展的。對知識產權的司法保護,是指對知識產權通過司法途徑進行保護,即由享有知識產權的權利人或國家公訴人向法院對侵權人提起刑事、民事訴訟,以追究侵權人的刑事、民事法律責任,以及通過不服知識產權行政機關處罰的當事人向法院提起行政訴訟,進行對行政執法的司法審查,以支持正確的行政處罰或糾正錯誤的處罰,使各方當事人的合法權益都得到切實的保護。
第四,是知識產權集體管理組織保護。集體管理組織是知識產權創造者或其他權利人自身權利予以保護的社會組織。在知識產權保護機制形成的歷史中,較弱小的知識產權人為維護自身利益與勢力往往強大的使用者如出版商、廣播電視公司等相抗衡,為保護權利起到很大作用。各國法律一般賦予知識產權集體管理組織應有的法律地位,我國的音樂著作權協會就是類似的組織。最高人民法院曾經發函承認其與成員間的信托法律關系,該組織可以其名義作為原告為其成員進行訴訟。知識產權集體管理組織可以協助政府作很多的涉及知識產權保護的事情,可以自行處理涉及維護他們自身權益的事務以及發揮服務于社會的功能性作用,如完成收轉作品等權利使用費、授權許可和轉讓、進行侵權交涉等許多事務。
第五,是知識產權人或其他利害關系人的自我救濟。知識產權人與其他利害關系人對知識產權具有直接利害關系,對侵權、盜版往往有切膚之痛。他們本身的知識產權及其法律意識有無或高低,對知識產權保護意義重大。發達國家的公司、企業等都十分重視自身知識產權的保護,設有專門從事知識產權法律事務的部門,并制定了一系列如何保護知識產權、如何在開展業務中避免對他人侵權等的具體措施和手段,以完善地保護自己的權利。我國的企業相對來說知識產權保護意識淡薄,不懂得利用多種知識產權保護和發展自己的知識財產,對屢屢發生權益被侵犯、域名被強注、誤將公知技術當“專有技術”受讓當“冤大頭”等,有的將發明專利的專利號等僅起到包裝裝潢作用等。知識產權人的自我救濟范圍很廣,在主張權利階段,就包括向侵權人提出警告、交涉,各類請求權的行使等等。
上述五個方面的保護互相滲透、互相配合,形成社會綜合治理的立體防線,才能有效的對知識產權進行保護,才能及時制止、制裁侵權行為,才能為人類智慧之火,添加知識產權保護之油,才能保障科技創新的戰略任務得以實現。此外,最為基礎、最為重要、最為迫切、難
度也最大的,是樹立和提高全社會、全民族的知識產權意識,有了此種意識才能實現知識產權的全面保護,實現社會的真正文明。
我國知識產權司法保護的范圍包括對專利、商標、著作權(版權)、鄰接權以及防止不正當競爭權等涉及人類智力成果的一切無形財產的財產權和人身權的保護。我國法律規定的保護范圍和水平基本與知識產權國際條約規定的范圍和水平相同,并且將會受到《與貿易有關的知識產權協議》等國際公約的積極影響。此外,人民法院的知識產權審判庭還將有關技術轉讓、技術合作等各類技術合同糾紛案件作為自己的收案范圍。
為了促進科學技術和文化事業的發展,我國于1982年頒布了《商標法》,2001年10月進行修訂;1984年頒布了《專利法》,2000年8月進行了第二次修訂;1990年頒布了《著作權法》,2001年10月進行了修訂。國務院有關部門還制定了實施上述法律的條例、細則,確定了我國對涉外知識產權的保護原則。
上述法律、法規均屬于實體法,沒有沖突法條款。
一、對專利權的法律保護
關于外國人在我國依法取得專利權問題,我國《專利法》規定了有條件的國民待遇原則。我國《專利法》第18條規定:“在中國沒有經常居所或者營業所的外國人、外國企業或者外國其他組織在中國申請專利的,依照所屬國同中國簽訂的協議或者共同參加的國際條約,或者依照互惠原則,根據本法辦理。”可見,外國人在我國申請專利必須具備兩個條件:一是該國與我國有條約關系;二是該國與我國有互惠原則。外國人在中國申請專利和辦理其他專利事務,必須委托國務院指定的專利代理機構辦理。目前,國務院指定的涉外專利代理機構有:中國國際貿易促進委員會(即中國國際商會)專利代理部、上海專利事務所、中國專利代理有限公司等。外國人必須向專利代理機構提供下列文件:(1)國籍證明;(2)外國企業或者外國其他組織總部所在地證明文件;(3)外國人、外國企業、外國其他組織的所屬國,承認中國公民或者單位可以按照該國國民的同等條件,在該國享有專利權和其他與專利有關權利的證明文件。
關于外國人在我國申請專利所享受的優先權問題,根據我國參加的《巴黎公約》規定,成員國的國民或在成員國有住所的人就同一項發明或者實用新型在其他成員國第一次提出專利申請之日起12個月內,外觀設計6個月內,又在中國提出申請的,可以憑在其他成員國第一次申請的證明文件,在我國享有優先權,即依第一次申請之日為申請日。
中國單位或者個人將其在國內的發明創造向外國申請專利的,應當首先向中國專利局申請,并經國務院有關主管部門同意后,委托國務院指定的專利代理機構辦理。擅自向外國申請專利泄露國家機密的,由所在單位或者上級主管機關給予行政處分;情節嚴重的,依法追究刑事責任。
二、對商標權的法律保護
關于外國人在我國的商標注冊問題,依照我國《商標法》第17條規定:“外國人或者外國企業在中國申請商標注冊的,應當按其所屬國和中華人民共和國簽訂的協議或者共同參加的國際條約辦理,或按照對等原則辦理。”第18條規定:“外國人或者外國企業在中國申請商標注冊和辦理其他商標事宜的,應當委托國家認可的具有商標代理資格的組織代理。”這就是
說,我國對外國人的商標注冊采取了有條件的國民待遇原則。根據這一原則,目前已有30多個國家和地區的幾十萬件商標在我國注冊獲得了商標專用權。外國人在我國注冊商標,以及辦理其他商標事宜,應當委托國家指定的中國國際商會代理。委托代理,必須正式辦理經過公證認證的委托書和有關證明文件。
關于外國人在我國注冊商標所享受的優先權問題,按照我國參加的《巴黎公約》的原則,我國國務院規定,從1985年3月19日起,凡是公約成員國國民,已向《巴黎公約》的任何一個成員國提出了商標注冊申請,其后又在中國就同一商標,在相同的商品上提出注冊申請的,可以從第一次申請后6個月內要求享有優先權。凡要求享有優先權的,應當提出書面聲明,以及在其他成員國第一次申請的副本和其他有關文件。
我國出口商品需在國外注冊的,應依照我國參加的《巴黎公約》和《馬德里協定》或根據對等原則,以及對方國家規定的無條件國民待遇原則,首先在我國工商管理機關注冊,并委托中國國際商會代理,在外國申請注冊。
三、對著作權的法律保護
我國《著作權法》的國際保護也采取了“雙國籍國民待遇原則”,即中國公民、法人或者其他組織的作品不論其在境內還是在境外是否發表,均作為中國作品,受中國《著作權法》保護。如果外國人的作品在中國境外首先出版,30天內在中國境內也出版的,視為在中國境內首先出版,也作為中國作品受法律保護。
外國人已在我國境外出版的作品,應根據其所屬國同中國簽訂的協議或者共同參加的國際條約,受中國《著作權法》保護。上述外國人的作品不論是否在中國境內首次出版,只要符合《著作權法》的規定,都在我國境內像中國公民的作品一樣,自動受到法律保護。
我國公民、法人和其他組織的作品,如要在外國受到法律保護,可以根據我國已經參加的國際公約的規定,在公約某一成員國首次出版,在其他成員國也同時等到法律保護,或者首次在我國出版后的30天內也在《伯爾尼公約》某個成員國中出版,將被視為同時出版,則可以受到所有成員國的法律保護。
總上所述,在當今經濟快速發展的時代各國對知識產權的保護有著十分重要的意義,制定一套完善的知識產權保護法是各國在發展經濟過程中必須考慮的問題。只有這樣才能更好的保護本國的知識產權不受侵犯,并且能更好的利用國外的知識產權使之更好的服務于本國經濟的發展。
參考文獻:
1、《國際司法》涉外知識產權的國際保護(第166頁---190頁)
2、《我國知識產權的司法保護與展望》,《中國知識產權二十年》第235頁
3、《專利法》第18條。
第四篇:論實事求是重要意義
論實事求是重要意義
實事求是是中國共產黨思想路線的核心,與馬克思主義中國化理論成果的精髓是完全一致的。所以研究學習和堅持實事求是對我們更好的把馬克思主義基本原理同中國實際相結合,堅持走自己的路,建設中國特色社會主義有重要意義。
我認為無論是新民主義革命還是社會主義改造的直至后面的改革開放的成功,都與我們本著實事求是的原則是分不開的。正是因為我們本著實事求是一切從實際出發,理論聯系實際,在實踐中檢驗真理和發展真理,實現了馬克思主義同中國國情的有機結合,推進了我們的社會主義建設。
實事求是中的“是科學”有真理與理想的三重內涵。我們探索、研究、追求的“是”,一是客觀事物的本來面貌是什么,事實的真相究竟是什么。這是科學的范疇。二是客觀事物的合理關系應該是什么,公平、正義、合理指的究竟是什么。這是真理的范疇。三是客觀事物的發展前途可能是什么,人類追求的理想目標應該是什么。這是理想的范疇。司法實踐中的“以事實為依據,以法律為準繩,積極預防犯罪”,體現的就是這三重內涵。
在中國共產黨的歷史上,正確的思想路線的形成和確立,有一個過程,經得起時間檢驗的。
1938年,毛澤東在黨的六屆六中全會上所作的政治報告中,在提出“馬克思主義中國化”的同時,借用“實事求是”來提倡馬克思主義同中國實際相結合的科學態度。在延安整風期間,毛澤東從思想路線的角度,系統地闡述了堅持實事求是的重要性。經過延安整風和黨的七大,實事求是的思想路線在全黨得到了確立。從1957年下半年開始,黨的領導工作不同程度地背離了這條正確的思想路線,由此造成了社會主義建設探索中的嚴重失誤。
十一屆三中全會以來,這條思想路線不僅得到了重新確立,而且有了進一步的豐富和發展。1978年12月,鄧小平在為十一屆三中全會做準備的中央工作會議上的講話中,特別強調解放思想、實事求是思想的重要意義。以這一講話精神為指導的十一屆三中全會,重新確立了馬克思主義的思想路線、政治路線、組織路線,標志著中國共產黨人在新的時代條件下的偉大覺醒。鄧小平在1980年召開的黨的十一屆五中全會第三次會議上的講話中對黨的思想路線的內容做了概括,他指出:“實事求是,一切從實際出發,理論聯系實際,堅持實踐是檢驗真理的標準,這就是我們黨的思想路線。”①1992年,江澤民在黨的十四大報告中指出,解放思想,實事求是,是鄧小平創立的“建設有中國特色社會主義理論”的精髓,是黨永葆蓬勃生機的法寶。在黨的十六大報告中,他明確提出:堅持黨的思想路線,解放思想、實事求是、與時俱進,是我們黨堅持先進性和增強創造力的決定性因素。2004年1月,胡錦濤在一次講話中強調,必須大力弘揚求真務實精神、大興求真務實之風。
實事求是是黨的思想路線的實質和核心黨的思想路線的基本內容。
從黨的十二大開始,《中國共產黨章程》一直明確規定:“黨的思想路線是一切從實際出發,理論聯系實際,實事求是,在實踐中檢驗真理和發展真理。”
第一,一切從實際出發。毛澤東指出:“我們看問題不要從抽象的定義出發,而要從客觀存在的事實出發,從分析這些事實中找出方針、政策、方法來。”②在新的歷史條件下,鄧小平強調,我們在每一個時期,處理各種方針政策問題時,一定要從當前的、現實的、已經發生重大變化的實際出發。江澤民把這個思想概括為“一個中心,三個著眼于”。我們今天講一切從實際出發,其中最大的實際就是中國目前正處于并將長期處于社會主義初級階段。我們想問題、辦事情、做決策,都必須從社會主義初級階段的實際出發。從實際出發,就要尊重和承認客觀事實,全面、發展地看待問題,把現象當做入門的向導,逐步揭示出事物的本質。
第二,理論聯系實際。毛澤東一貫倡導理論與實際相聯系的思想,他指出:只有善于應用馬克思列寧主義的立場、觀點和方法,“進一步地從中國的歷史實際和革命實際的認真研
究中,在各方面作出合乎中國需要的理論性的創造,才叫做理論和實際相聯系”。理論聯系實際,要求我們既重視用理論指導實踐,又重視理論對實踐的基礎作用。人民群眾是實踐的主體,尊重群眾與尊重實踐有內在的統一性,尊重群眾必須以群眾的利益和愿望作為黨的全部工作的出發點和歸宿。
第三,實事求是。1941年,毛澤東在《改造我們的學習》中明確地界定了實事求是的科學含義:“‘實事’就是客觀存在的一切事物,‘是’就是客觀事物的內部聯系,即規律性,‘求’就是我們去研究。我們要從國內外、省內外、縣內外、區內外的實際情況出發,從其中引出固有的而不是臆造的規律性,即找出周圍事變的內部聯系,作為我們行動的向導。”在新的歷史條件下,鄧小平強調,堅持實事求是,就是堅持馬克思主義同中國實際相結合。實事求是內在地包含一切從實際出發、理論聯系實際、在實踐中檢驗真理和發展真理的內容。第四,在實踐中檢驗真理和發展真理。毛澤東堅持并發揮了馬克思主義關于實踐是檢驗真理標準的思想,他曾明確指出:“社會實踐是檢驗真理的唯一標準。”鄧小平也明確指出,實踐是檢驗真理的唯一標準,是檢驗路線、方針、政策是否正確的唯一標準。在實踐中檢驗真理和發展真理,需要弘揚與時俱進的精神。江澤民指出:“馬克思主義具有強大生命力的奧秘,就在于它與時俱進的理論品質。”⑥馬克思主義理論的一個重要特征是實踐性,這一特征賦予了它根據新的實踐不斷豐富和發展自己的內在動力,使其在實踐的基礎上不斷豐富和發展。
實事求是是黨的思想路線的實質和核心
一切從實際出發,是實事求是思想路線的前提和基礎;理論聯系實際,是實事求是思想路線的根本途徑和方法;在實踐中檢驗真理和發展真理,是實事求是思想路線的驗證條件和目的。實事求是也內在地包含著解放思想、與時俱進、求真務實等內容。要做到實事求是,必須解放思想。
實事求是思想路線的重要意義
第一,它是馬克思主義認識論在馬克思主義中國化實踐過程中的運用、豐富和發展。第二,它是制定并貫徹執行正確地政治路線的思想基礎。第三,它是加強黨的思想作風建設和提高領導能力的重要內容。
三、解放思想、實事求是、與時俱進之間有著緊密聯系
解放思想是事先實事求是的前提條件。堅持實事求是的思想路線,必須不斷地解放思想。胡錦濤在黨的十七大報告中指出:解放思想是發展中國特色社會主義的一大法寶,在新的發展階段必須繼續解放思想。解放思想是黨的思想路線的本質要求,是實現實事求是的前提條件。鄧小平指出:“我們講解放思想,是指在馬克思主義指導下打破習慣勢力和主觀偏見的束縛,研究新情況,解決新問題。”⑦共產黨的奮斗歷程,特別是改革開放以來的歷程,我們在每一個重大發展,理論上的每一個重大突破,工作上的每一個工大進步,都是解放思想的結果。我們只有堅持解放思想,才能科學分析我國全面參與經濟全球化的新機遇新挑戰,全面認識工業化、信息化、城鎮化、國際化深入發展的新形勢新任務,深刻把握我國發展面臨的新課題新矛盾,正確制定適應時代要求和人民愿望的方針政策,奮力開創中國特色社會主義事業的新局面。
堅持實事求是的思想路線,就要大力弘揚與時俱進精神,不斷推進理論創新,開拓馬克思主義發展的新境界。江澤民指出:“創新是一個民族進步的靈魂,是一個國家興旺發達的不竭動力,也是一個政黨永葆生機的源泉。”實踐基礎上的理論創新是社會發展和創新的先導。要使黨和國家的事業不停頓,首先理論上不能停頓。我們需要批判地繼承和吸收中國傳統文化和外國文化的積極因素,賦予中國傳統文化以新的內涵,借鑒外國文化以適應中國的國情,而不應該不顧自身的條件和需要一味地生吞活剝,否則會“食古不化”或“食洋不化”,而非真正的創新。理論創新必須服務于、落實與實踐創新。離開了對實踐過程中出現的新情⑧⑤④③
況、新問題的研究,理論創新就無從談起。脫離了人民群眾的實踐,理論創新就會成為無源之水,就不能對人民群眾產生感召力、對實踐發揮指導作用。理論創新和一切工作的創新,都要大力弘揚求真務實精神、大興求真務實之風。
解放思想,與時俱進是實事求是在不同階段的具體體現或對實事求是的深化,從本質上講,三者是一脈相承的科學體系,三者的核心還是實事求是。
四、實事求是是馬克思主義中國化理論成果的精髓
一方面,正是由于把握和運用了這個精髓,才有毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想以及科學發展觀餓創立和發展;另一方面,這個精髓又體現在馬克思主義中國化各個理論成果基本內容的各個方面。在領導中國人民革命和建設的過程中,以毛澤東為主要代表的中國共產黨人所提出的創造性理論,都貫穿著實事求是的思想。把握了這個精髓,就把握了馬克思主義中國化理論成果之間的歷史聯系及其統一的科學思想體系,就把握了馬克思主義中國化理論成果中最本質的東西。由于把握了這個精髓,一代又一代馬克思主義者在開創和發展社會主義事業的歷史進程中,不斷解決新課題,開拓新境界。
五、堅定不移地走自己的路
堅持實事求是的思想路線,在中國革命、建設和改革問題上,最根本的就是要堅持把馬克思主義同我國實際結合起來,堅定不移地走自己的路。毛澤東在新民主主義革命中和社會主義發展道路問題上,強調要從實際出發,努力探索一條適合中國國情的建設社會主義的道路。鄧小平在黨的十二大開幕詞中明確指出:“把馬克思主義的普遍真理同我國的具體實際結合起來,走自己的道路,建設有中國特色的社會主義,這就是我們總結長期歷史經驗得出的基本結論。”走自己的路,在思想方法上體現了矛盾的普遍性和特殊性的統一,在基本立場上體現了獨立自主和對外開放的統一,在理論原則上體現了理論與實踐的具體的歷史的統一。這些統一性意味著對不合時宜的傳統觀念和不符合客觀實際的主觀偏見的突破,因而走自己的路,同時意味著開拓創新。實踐永無止境,創新永無止境。只要我們堅持解放思想,實事求是,與時俱進,那么,中國特色社會主義的道路就一定會越走越寬廣。
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結束語:做為當代大學生,我們要深刻認識實事求是的本質。不管在學習還是在生活中,只有做到實事求是,我們才能堅持一切從實際出發,把握事物的客觀規律,排除我們的主觀隨意性,解放思想,適應時代的新變化,為中國特色社會主義事業獻出一份力量。
10月,他在黨的十七大報告中進一步提出,解放思想是發展中國特色社會主義的一大法寶。這些論述,進一步強調了貫徹實事求是思想路線的重要性,也深化了對事實求是思想路線的認識
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第五篇:論民政工作重要意義
2006年,黨的十六屆六中全會中,做出了《中共中央關于構建社會主義和諧社會若干重大問題的決定》,其中明確指出:“造就一支結構合理、素質優良的社會工作人才隊伍,是構建社會主義和諧社會的迫切需要。”這是我國歷史上第一次將將設社會工作人才隊伍寫入了黨的文件,對社會工作人才隊伍建設做出戰略性部署。
民政部門是社工人才隊伍建設的主司部門,民政部門所承擔的工作,總體上都屬于社會工作范疇,因此,深刻理解民政工作的內涵,準確把握民政與社會工作的關系,對于推動宏大社會工作人才隊伍建設具有十分重要的意義。
一、民政是推進我國社會工作發展、加強社會工作人才隊伍建設的重要依托
從各國實踐看,社會工作主要功能是為人助人、促進社會和諧。在我國,民政部門是公共服務和社會管理的重要職能部門,也是社會工作的主要領域。民政工作在服務理念、服務對象、工作領域、功能作用等方面與社會工作存在著密切聯系。多年來民政工作的實踐發展,為我國社會工作職業化、專業化發展打下了堅實的基礎。一是民政工作理念為我國社會工作專業價值發展提供了豐富的養分。民政部門堅持“以民為本、為民解困、為民服務”的核心理念,維護穩定、促進和諧的核心作用,解決民生、落實民權、維護民利的工作主線,不僅與社會工作的利他主義、助人自助、公平正義的專業價值理念相一致,而且還豐富和充實了我國社會工作的專業價值內容。二是民政服務類組織和社區的蓬勃發展為我國社會工作成長提供了重要載體。民政部門經過長期努力,目前已經初步建立了覆蓋所有民政對象的社會服務組織體系,構成了我國社會工作的主要載體。三是民政部門在社會福利、社會救助、社會慈善、優撫安置、社區建設、民間組織等領域制定出臺了大量的社會政策法規和從業標準,建立了一系列的工作機制,為我國社會工作發展打下了良好的制度基礎。四是民政部門在長期的教育培訓過程中,培養了一大批社會工作人才,為我國社會工作發展提供了較好的人才保證。五是民政工作者在長期實踐中,借鑒發達國家和地區的經驗,結合我國實際,創造了許多社會工作方法與技巧,積累了豐富的社會工作經驗,為中國特色社會工作理論知識體系的建立進行了有益探索。
二、發展社會工作,加強社會工作人才隊伍建設,是轉變民政管理和服務方式的重要保證
從發達國家和地區的發展經驗看,社會工作是社會保障服務體系不可或缺的重要組成部分,是進行社會建設和加強社會管理的重要制度安排。隨著全面建設小康社會、構建社會主義和諧社會進程的不斷深入,隨著我國人口老齡化、城鎮化和就業方式多樣化的不斷發展,隨著政府社會管理和公共服務職能的不斷加強,民政部門的任務越來越重,工作領域越來越寬,服務對象越來越廣,工作要求越來越高,迫切需要進一步轉變管理方式。就其工作運行來講,必須走政府主導與社會參與相結合的道路,形成行政力量與社會力量互動、政府工作與社會工作互補的格局,變政府單一行政管理為政府與社會合作管理,形成科學的社會治理
結構。這都需要大力加強社會工作人才隊伍建設,積極培育和發展社會工作專業服務機構,進一步創新政府主導、部門協作、社會參與的民政工作機制。
三、發展社會工作,加強社會工作人才隊伍建設,是提高民政整體服務水平和增強民政基層力量的重要手段
隨著經濟社會的不斷發展,人民群眾生活水平的不斷提高,人們對民政公共服務需求的層次越來越多、數量越來越大、質量越來越高。改革開放以來,雖然民政服務機構有了很大發展,服務效率有了很大提高,服務質量有了明顯改善,但是由于缺乏規范化的服務制度、專業化的服務手段、職業化的服務隊伍,當前民政服務水平同人們的實際需求相比還有很大差距。大力加強社會工作人才隊伍建設,在民政服務領域廣泛運用社會工作專業理論、知識和方法,對提升民政整體服務水平至關重要。同時,發展社會工作對于夯實民政基礎、改善民政人才隊伍結構、加強民政基層力量具有積極的推動作用。民政工作的重心在基層,工作對象集中在基層,各項政策法規的最終實施在基層,民政工作的實效也主要體現在基層,沒有堅實的基層力量,就沒有蓬勃發展的民政工作。多年來,民政基層機構和隊伍力量比較薄弱,與所承擔的工作任務不相適應,已經成為制約民政工作和民政事業進一步發展的瓶頸。大力發展社會工作,結合城鄉社區建設、新農村建設和鄉鎮機構改革,創新民政基層的管理體制機制,積極培育和發展大量的社會工作服務機構,加快培養一支數量眾多、結構合理、素質優良的社會工作人才隊伍,充實民政基層服務組織,是解決民政基層力量薄弱、夯實民政基礎的重大舉措。