第一篇:陪審團制度的是與非
《十二公民》翻拍自美國經典法律片《十二怒漢》
陪審團制度的是與非
在好萊塢商業大片和國產圈錢爛片的夾擊之下,電影《十二公民》的票房雖不甚理想,但卻贏得了觀眾的口碑,在當下國產電影中為數不多值得看的一部。翻拍自美國經典法律片的《十二怒漢》,不僅沒有丟失原版中的故事情節和戲劇結構,還特別融入了很多中國元素,讓人印象深刻。
原版電影之所以能成為經典很大原因在于它講述了一個激動人心的“以少勝多”的故事,而這故事背后反映的是美國司法審判中的陪審團制度。“孤膽英雄”不常見
在美國憲法修正案第六條中就有這樣的規定,一切刑事訴訟中的被告都享有公正陪審團迅速而公開的審判的權利。雖然各州的司法實踐略有不同,但美國的陪審團制度大致可以被理解成由十二位普通公民組成陪審團,在法庭上根據法官的指示,分析控辯雙方的陳述和展示的證據,然后在一個獨立的空間內進行商議,確定被告的犯罪事實是否成立。這個商議的過程通常需要十二個陪審員得出一致意見,也就是要出現12:0的投票結果。
在不同版本的電影中,故事的走向都是八號陪審員在只有自己一個人堅持嫌犯無罪判定的情況下,不懼多數的壓力,理性分析,各個擊破,最后扭轉局勢,成功說服其他十一位陪審員改投無罪。
然而這一切都只是電影,現實生活并沒有這樣“力挽狂瀾”的好戲。
在美國的大多數案件里,陪審團最后的商議結果都是少數服從多數,無論最初多數意見是同意有罪判決還是宣告無罪,只有極少數的情況下少數人在商議階段能夠成功說服多數人,而且這極少數的情況指的也是3到4名陪審員而不是孤膽英雄靠著相互支持才有可能走到最后,實現驚天大逆轉。
一個“打”十一個?這種事還是在葉問那里更容易出現。
例外還是有的。例如對水門事件的審判中,陪審員商議的過程就是現實版的《十二怒漢》。這樣的案例雖然稀少,但是一旦發生,其所帶來的影響難以估量。因此美國大眾對這類故事的熱烈追捧也就可以理解了。同時這也反映出美國人寄厚望于能夠真正發揮作用的陪審團。
12:0的意義
想成為英雄?那你就要盡力做到說服那些與你意見相左的人。最終達成陪審團制度中的一致同意原則。
為什么要堅持全體一致同意的原則?因為陪審團的目的就是要宣布真相,而真相只有一個。如果所有陪審團不能就一個裁決表示一致同意的話,那么真相也就無法宣布。與多數決定相比,有了一致同意的要求,陪審團只能發出一種聲音,最后的結果也就顯得更有權威性和終局性。
傳統的陪審團制度
一致同意的原則現今也面臨越來越多的挑戰,反對的意見是如此嚴苛的規則容易造成妥協和僵局陪審團的現象。因此,大法官劉易斯·鮑威爾就贊同允許州刑事陪審團無需意見一致就可以做出裁決,他認為:“陪審團必須意見一致不僅無法讓十二個人達成一致意見,反而使得沒人同意,所有人都只是妥協,這樣的妥協往往缺少理性的思考。”
但是問題并沒有徹底解決,新的爭議又出現了——多少票可以稱得上是多數呢?在隨后的法律解釋中,大法官們認為刑事判決必須要求超多數,即 9比3的結果才算合憲。這樣的解釋貌似給棄用一致同意的原則開了一個口子,但也只有兩個州同意在重罪案件中適用不一致同意的原則。可見,在面對重罪案件的時候,明確、統一的意見依然占據了統治地位。不過這只是刑事案件中出現的情況。早在1879年,加利福尼亞州就允許民事裁決只需3/4多數同意即可通過。20世紀70年代中期,超過一半的州都允許在民事案件中采用非一致同意裁決。到現在為止,只有14個州和聯邦法院在民事陪審案件中實行一致同意的原則。
面臨挑戰的還不只有一致同意的原則,現代社會中陪審團的人數和人員構成也發生了很大的變化。
為什么陪審團成員的數量是十二?似乎也只能用歷史傳統的影響來回答這個問題。不過,早在美國最高法院規定陪審員必須是十二名之前,美國不同的州在審判對不同性質案件時所采用陪審員規模是本來就是不同的。如果硬要給十二人陪審團一個存在的理由的話,只能說它只是一個“歷史的意外”。
實際上,贊成小型陪審團的人也有不少。他們認為這樣可以少占用公民的時間,也可以縮短審判的時間,盡量減少僵局陪審團的出現,同時陪審員的選拔程序也更快。不過涉及到司法公正的問題時,經濟效率上的考慮就顯得毫無意義。
“十二怒漢”真的只是男性白人嗎?
如果你認真看過《十二怒漢》,你可能還有這樣的疑問,為什么完全看不到女性的身影,也沒有黑人陪審員? 用現在的眼光來看,完全可以被扣上“政治不正確”的大帽子。這確實反映了電影背后的時代局限,就像投票權在美國曾經受到限制一樣,陪審員資格在歷史發展過程中也會受到諸多限制,其中最明顯就是性別和膚色。
《十二怒漢》劇照
女性陪審員的地位是隨著女性投票權運動的興起而逐漸成為現實的。猶他州在1898年成為首個允許女性擔任陪審員的州,緊隨其后的是1911年華盛頓以及1913年堪薩斯州。但是投票權的擴大并不意味著陪審員資格的自動獲得。懷俄明州和科羅拉多州在19世紀賦予女性投票權,但直至20世紀40年代才授予女性擔任陪審員的權利。
認為女性不能勝任陪審員的理由是女性不應該受到審判的“腐化影響”,法庭上發生的都是瀆神、淫穢的語言以及對不道德和人性最無恥行為的展示,女性應該回避。而且女性還被認為容易被情緒控制,沒有能力維持有邏輯的理性論證。不過隨著最高法院對陪審員充分代表性的要求的提高,社會各階層,包括女性的名額額也越來越得到保障。
洛杉磯最早的女性陪審員
美國黑人的陪審資格比他們的投票權來的還要晚一些。雖然內戰后頒布的憲法第15條修正案授予了黑人投票權,但是在1880年最高法院才認為地方州明確禁止黑人參與陪審員工作違反了平等保護條款。
但即使如此,他們含糊其辭的說法也給排除黑人擔任陪審團成員留下了空間——有些地方仍然可以通過控制其他諸如不動產所有、公民、年齡、教育程度等條件來挑選陪審員。這樣導致的結果就是黑人兄弟們在這些條件面前被無情地剔除。
直至20世紀50年代,在南方一些大的州中,黑人才偶爾擔任陪審員。在南方的一些農村地區,從未有黑人陪審員出現在法庭上。
爭議與發展
美國的陪審員制度在應對社會的發展,也做出了積極的改變。但是對它的指責依然可以寫滿好幾頁紙。最為人詬病的是陪審員的“無知”。
陪審員制度的設置最初是為了讓普通公民根據常識來對案件進行判斷,但是在批評者看來,擔任陪審員的公民教育程度低于平均水平,他們似乎無法理解法律,作出判斷時并不是根據證據而是受控于那些表現出色的律師。這樣的陪審團審判,嚴重歪曲了建國元勛們所理解的那種形式,審判轉變成了僅僅是律師間能力的較量。而在這場較量中,好運大多會眷顧更優秀或者更狡詐的選手,而無關法律或案件本身的公正性。
陪審員的構成也會影響到最后的審判,尤其是陪審團中的種族因素。在對某一案件的報道中,人們通常會關心陪審員中白人、黑人、亞裔、母語為西班牙語者或拉丁美裔的構成,因為這些因素會影響到案件最后的審判。所以有人調侃,在英格蘭,審判是在遴選出陪審團的時候開始的,可是在美利堅審判則在遴選出陪審團之后就結束了。
除此之外,陪審員制度在很多人看來已經過時,它們的存在往往會阻礙經濟的增長,甚至對國家造成損害。例如在訴訟涉及到大公司的時候,陪審團們往往會對弱勢的一方表示同情,而對強勢而富有的大公司充滿敵意,甚至影響到最后的審判結果。代入感極強,以為自己是現代版羅賓漢。
無論受到了多么強烈的反對,美國的陪審團制度并沒有消失,反而一直堅實地植根在聯邦和各州的憲法、歷史和傳統中。這是因為陪審團制度與美國的分權制衡的思想相一致。美國的立國之父們在制定憲法時也很重視陪審團,因為它和代議制立法機關一樣重要。
由于陪審團是由普通的公民組成,不屬于任何政治勢力,所以他們可以對政府權力的腐敗做出制約,而且由于他們人數分散,彼此不相識,只為單一審判聚集,案件結束立即解散,所以更難被賄賂,有時候還會對單個法官進行平衡。
陪審團的存在還在于它擁有巨大的挖掘事實的能力。在審判一個案件時,作為一個集體的陪審員比單個人所能記住的證據更多更充分,而且他們可以根據自身的經驗,從不同角度觀察,彌補其他人錯誤。在《十二怒漢》中,正是5號陪審員憑借自己對刀具使用的認識以及9號陪審員通過發現女證人鼻子上的印痕從而斷定她眼睛近視才扭轉了最后的局勢,推翻了被告殺人的認定。
在樂觀的人看來,美國的陪審團制度不僅一直存在而且運行得很相當不錯,如果需要改進的話,應該聚焦在庭審過程中證據的展示和公派律師對被告人的積極辯護,而不是陪審團規模和一致同意原則。因為陪審員評判的唯一標準就是所有的證言證詞,如果過程展示充分,相互質詢合理,陪審團們自然會做出公正的判決。不過這當然不會順利說服悲觀的小伙伴們,關于陪審團的爭吵依然會進行下去。
第二篇:淺談陪審團制度
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21淺談陪審團制度
“躲貓貓”、開胸勞動仲裁、唐福珍“暴力抗法”、“釣魚”執法等這些讓人感到沉重、和荒謬的案件,不得不引人深思究竟如何才能做到法律的公平、公開、公正。正因如此司法改革也已成為人們討論和關注的熱點。作為司法制度之一的陪審制度也成為討論熱點。
一 陪審團制度的歷史淵源
陪審一詞,英美法中稱為 “Jury”“Acessor”。(在美國的Vermont稱陪審為陪席法官 Side Judge)。德國法中稱為 “Geschworence ”、“Volkscricheter ”、“Ehrenartlicher Beisitzer ”、“Slhoffe”。這些概念實際上具有不同的含義。它是在古代審判制度的基礎上發展起來的一項訴訟制度起源于古代希臘和羅馬。公元前594年擔任雅典首席執政官的梭倫改革率先設立了陪審法庭。當時雅典并沒有法官案件主要靠陪審團審理而案件越重要則陪審團人數越多。例如在雅典審理 Aleiblades案件時大約有1501個陪審員。這一制度經過數千年的發展演變一直延用至今顯示了其強大的生命力。
現代的陪審制度實際上起源于歐洲中世紀。波洛克認為在法國的加洛林(Carolingian)國王時期出現的訊問制度中已出現了陪審。但在漫長的中世紀,由于王權的擴張 ,審判權由國王所壟斷 ,推行糾問式訴訟 ,陪審制度遭到封建國家的扼制和摒棄 ,陪審制度便逐步消失。但在1000年, Rurry Ncede征服英國以后將該制度帶進了英國。在英國 ,美國的陪審制度完全是在借鑒英國的傳統的基礎上形成的,并且得到了充分的發展。早在殖民地時期,英國殖民者就將陪審制度帶到了美國 ,1625年在弗吉尼亞開始采用英國的大陪審團制度 ,其他的州也相繼效仿,與此同時,小陪審團制度也開始實行。在美國獨立戰爭時期,陪審制度作為保障公民自由的工具有很高的聲譽。此后,美國各州憲法及美國憲法都規定了陪審制度。
大陸法系最早采取陪審方式的國家應是法國。開始于“加洛林”王朝,在中世紀時由于王權的擴張而逐漸消失。大革命時期由于反封建和推進民主的需要引入了英美法模式的陪審制 ,再加上 18、19世紀 ,啟蒙思想家霍布斯·洛克和孟德斯鳩等權力來源和社會契約的學說在歐洲社會的廣泛傳播 ,使那里的人們對權力持有一種高度警惕的態度,同時又都將“天賦”的人權視為神圣以反對司法的獨斷專橫,因此他們在司法制度的設計上突出公民權和對司法權力的制約 使其成為體現司法民主和主權在民憲政思想的一項重要制度。由于拿破侖對德國的征服 ,陪審制也隨拿破侖的鐵騎踏進了德國。由于法德兩國與英美兩國的法律淵源、法系的不同,所以兩國都根據本國的實際對陪審團制進行了改造 ,最終形成了大陸法系獨具特色的參審制。
二 陪審制度的本質及職能
縱觀陪審制度起源和發展的過程 ,盡管兩大法系采納陪審制度的原因有所不同 ,但其在整個西方社會中經百余年而不衰 ,顯示出旺盛的生命力。這除了其具備濃厚的社會、文化和法律基礎之外,更主要的是它的價值意蘊和精神實質,,陪審團制度的存在的原因有以下幾點:
(一)防止司法腐敗 ,實現司法公正與民主
無論英美法還是大陸法系 ,在陪審制度中都精心設計了法官和陪審員之間相制約的機制 ,其各自的形式雖然迥異 ,但整個核心的目的都在于最大限度地防止法官專斷 ,保證普通公民參加審判 ,并且在事實的判斷方面有獨立于專業法官的權力。這也標志著民眾對國家司法權的分割。同時 ,在當地社區選擇陪審員也使得為本地民眾所信奉的價值準則成為制約政府以及專業法官恣意的砝碼 ,保障了人民能夠成為真正的審判者。法國著名的政治思想家托克維爾曾對陪審制度評價道“實行陪審制就可把人民本身,或至少把一部分公民提到法官的地位 ,這實際上就是把陪審制度 ,把領導社會的權力置于人民或一部分公民之手。”國家存在的惟一理由就是人類生存需要以正義作為維系的手段,因此國家的目的從一個方面來說就是追求正義,而司法被認為是一個國家一個社會是否能夠確保正義的最后一道屏障,也是普通公民對一個國家還有沒有信心的檢測標尺,同時還是一個社會能否穩定的寒暑表。因此司法的權威現對于其他部門而言,具有固定的特出性,正是基于此,必須保其公正性。一旦出現腐敗,后果不堪設想。培根曾指出“一次不公的司法判斷比多次不公的其他舉動為或尤烈。因為,這些不公的舉行不過弄臟了水流,而不攻的判斷則把水源敗壞了。”作為社會公眾代表的陪審員參與訴訟,使得職業發福安的一切行為都受到約束和監督,違法亂紀、枉法裁判等等“暗箱操作”的可能性就大大減少。陪審的真正生命生意在于,它將社會監督引入法庭審理中,陪審員直接參加審判,在諸多維護司法公正的途徑中,甚或更為重要性的卻是一種對審判活動的制約與監督,從而有效防止的民間生活經驗,較之與社會環境有隔膜的法官更容易了解被告的心理及其所處的狀況,從而可以是司法更貼近社會生活,反映民意。
(二)實現司法監督,保障司法廉潔
由于陪審員的社會性、臨時性、個案性和非職業性,使他們能充分發揮作用,排除后顧之憂,在一定程度上遏制司法審判中的長官意志和政治干擾。因為陪審員負責審理,法官負責法律的適用,這就形成一種內在的民主監督機制,從而有效防止法官以權謀私,權錢交易行為。正如凱爾文所指出的,要影響甚至收買12個,必影響甚至收買1個人要困難得多。因此陪審有利于司法的廉潔公正。
(三)促進司法公開,培養公民的法律意識
普通公民參與審判,不但耳聞木對了司法機關的運作過程,而且直接行使著司法權力,提高了司法決策的透明度,增進了社會對司法機關的了解。一方面可以更好地貫徹審判公開原則,從而促進司法公正,另一方面,又增進了社會對司法機關的信任程度,,強了審判機關的公信力。雅典與羅馬的陪審員達400人甚至1000人,而現代的陪審團人數雖然只有12個人,但他們要經過嚴格的遴選程序,也涉及到成百上千人的參與。遴選的過程本身也就是一個法制教育的過程,再加上審判過程,使得普通公民常常受到法律家分析問題的思路、方法以及語言的影響,這也是法治精神向社會滲透的重要渠道,無形中提高了社會整體的法律意識,擴大了司法審判的政治效果和社會效果。
三 我國陪審制度的發展與反思
縱觀我國陪審制度的發展過程,可以看出陪審制度就是民眾參與國家事務的一種形式,它經過了艱難曲折的發展過程,曾經起到了一定的作用。但是陪審制度在司法實踐中所起的作用還遠沒有達到其應有的程度,也暴露出不少的問題。具體如下:
1.政治色彩濃厚
我國的陪審制并不像西方國家那樣是從市民與國家充分分立的基礎上建立起來的,而是從飽受幾千年的封建專制統治的歷史土壤中走出來。新中國成立后,雖然建立了人民民主專政,但由于長期實行集中型計劃經濟管理模式,,沒有獨立的市民社會的經濟結構和社會階層,在此大背景,陪審制的價值理念就注定了先天性的政治色彩。有很多學者論及我國是人民民主專政的社會主義國家,人民陪審員制度是吸收人民群眾參加國家管理的一種良好形式。這項制度的存在與發展,是基于團結群眾,維護革命政權的政治需要,也是當時人民當家作主的一種重要表現形式。
2.陪而不審
中國是一個鄉土社會計劃經濟管理模式下,整個社會仍然是一個相對靜態的社會,盡管改革開放以后相對流動,但由于戶籍制度的限制和市場經濟不發達,使人們擺脫不了血緣和地緣的人情關系網絡的影響。由于民眾歷來“重人情,輕法治”,故一旦陪審員參與審理案件,就擺脫不了人情的影響。一則是狹小的社會空間和復雜的關系網絡能為被審者容易找到各種關系前來說情;二則是陪審員擔心自己“得罪人”,日后不好在這個熟人社會繼續生存和發展,故從實踐中來看,多數陪審員只是靜坐,始終不說一句話,庭審完全由審判長進行。
3.陪審職能泛化
司法作為一個職業性很強的行業,是社會分工的產物,故要求法官要有豐富的法律理論知識和實踐經驗。在訴訟過程中也一樣,民眾不可能像法官那樣懂法,因此民眾作為旁觀者在案件審理中不一定是被蒙蔽而認識錯誤,而常常是觀念的非職業性帶來對法律事務的陌生,使得他們無法對案件作出法律上正確的判斷。因此,如果司法人員的意志被不懂法律、非法律專業人員的意志所左右,非因案件本身以及法律原因而造成的錯案就幾乎不可避免。我國陪審職能并不像英美法系的陪審團那樣只負責審理事實問,法官負責審理法律問題,兩者在原則上互不干涉,這樣在制度層面避免了陪審團因不懂法律而影響法官斷案。我國的陪審員職能過于泛化,陪審
員不僅在審理案件過程中參加法庭審理的全過程,而且在庭審后的訴訟中,也與合議庭中職業法官具有相同的職權,既可對案件中的事實和法律問題發表意見,也可以對案件的判決結果發表個人意見,這勢必從制度上造成了對案件審判質量的影響。無論陪審制度如何變化,都應建立在保護公民權利。公正執法的基礎上。
第三篇:美國陪審團制度
美國實行的是陪審制度,每個公民都有義務和可能被選入陪審團。法官只能幫助陪審團理解法律,無權干涉案件結果。陪審團成員都是隨機挑選的。到了法庭還不知道會被選入哪個案例。200多各個來自不同族裔不同年齡不同職業的候選人等待入選。行賄受賄的可能幾乎到了零。
美國法律其中一個重要的觀念是陪審團制度,也是屬於普通法傳統,在美國憲法的第六條修訂案里列明人民涉及刑事案時有權要求一個陪審團的審訊凡入籍成為美國公民的人,有義務免費擔當陪審員一職。移民美國的人,對此要有一定認識。陪審團在西方社會有悠久的歷史。早在希臘的城邦時期,陪審團制度經已確立和流行。在阿里斯多德的名著《希臘憲法》中所述及的陪審團,與現在美國的陪審團制度十分相似,這實在使現代人十分驚奇。當時希臘還沒有審訊律師,人民是自我代表的,陪審員也是普通市民,可以說是真正的人民法庭。案的陪審團由二百至三百個陪審員組成;著名哲學家蘇格拉底的審判團,五百零一個陪審員所組成,結果多數陪審員判他有罪。開審前每個陪審員都分得兩個小金屬牌,一個鑄著「有罪」,另一個「無罪」。當控辯雙方提出證據后,陪審員就作出自己的判斷,把其中一個金屬牌放進一個罐里,決定被告人是否被定罪。
今日美國的陪審團定為十二人,這是英國在一一六六年英皇亨利二世時所開始,而在一三六七年正式確立的。陪審員都是普通市民,他們要宣誓以公平客觀的態度來聽審,由法官主持和作有關法律上的指導,然后集體作出裁決。
事案的陪審制度大致相同,但判決的標準則有所分別。
政府和大部分州的制度,一件案件的十二名陪審員一定要達成全體一致的決定(unanimousdecision),方能裁決。(俄勒崗州的刑事案,十對二即可裁決。
案的陪審員則只要達成大多數的共識,就可以判案。美國各州的民事陪審法律都有不同,例如加州是九對三,俄勒崗州是十對二定案,佛州是十對二。
刑事和民事陪審制度的另一分別,是民事案的陪審員往往要對案中個別的問題分別作出裁決,英文叫做「特別的裁決」(Specialverdict)
告向原告賠償,在另一事項上可能判決部分賠償或毋須賠償。
無論在刑事案和民事案中,如果陪審員 持不下,無法達成共識又怎樣呢?這種情況遠在希臘城邦時代已有出現。當時的制度是如果認為被告有罪和無罪的陪審員各占一半,被告人就會被釋放。今日陪審員不能達成共識的話,就出現了“Hungjury”即「懸而未決的陪審團」。在刑事案件中,只要陪審員中有一個認為被告無罪,就會造成“Hungjury”;而在民事案中,按不同州的法律,得大多數的共識,也會出現“Hungjury”;當法官宣布案件是
審訊無效,要重訂日期,重選新陪審員來審訊。
刑事案必須共識
當時一件最后點算金屬牌來刑事案和民陪審員不能取“Hungjury”時即宣布這)民事就是由 在刑事案方面,按聯邦,例如案中某一事項判被
為甚堋刑事案的要求要高得多,而在刑事案中陪審員必須達成一致共識才能定罪呢?這種一致共識背后的法律精神,是基於刑事案的被告如被定罪,涉及的懲罰是刑事的,換言之定罪后會坐牢,失去人身自由,重大的案件會涉及死刑,是生命攸關的事。可以說,被告的命運是掌握在陪審團手中的,所以一定要陪審團達成一致共識,對被告的罪行毫無疑問,定罪才算公允。這與刑事案中采用「毫無合理的疑點」的審判標準,原則上是一樣的。
陪審團制度的原則是很理想的,可是也出現了很多引人爭議的問題。八五零年后的歐洲,隨著納粹、法西斯和共產主義的出現,大部分國家經已取消了陪審團制度。一九四三年第二次大戰時日本也取消了這種制度。在於英國和美國,而百分之九十的陪審團審訊案件,都在美國。
(一)陪審團制度保障公民自由的政治功能
陪審團被美國看成是捍衛自由的堡壘,陪審團制度通過二種方式捍衛公民自由:一方面陪審團制度通過人民分享司法審判權,以權力制約權力,保障公民自由。現代民主政治的根本特征就是一切權力屬于人民。但因現代國家由于地域遼闊、人囗眾多、政治與經濟相分離等原因,現代民主都是間接民主或代議制民主,人民不直接地、經常地行使自己的權力,而是選舉自己的代表直接管理國家和社會公共事務。這意味著政治權力的主體與政治權力的行使主體之間存在某種分離。這種分離可能失控——政治權力不是按照權力所有者的整體意志,權力行使者的意志和情緒而運行,以至出現政治異化異變,權力的行使不利于權力所有者或者偏袒部分所有者行使者,為防止政治權力失控,需要建立各項制度或機制,以制約權力行使者,有效地保障人民的自由權。資產階級啟蒙思想家提出了在權力行使者——國家內部,將權力分為立法、行政、這是權力行使者對權力行使者的制約。這種制約制度要發揮防止政治異化的作用是以各權力行使者都能恪盡職守為前提條件,這顯然只是一種理想。在三權中,司法權被認為是一個國家一個社會是否能夠確保正義的最后一道屏障,公民對一個國家還有沒有信心的檢測標尺,同時還是一個社會能否穩定的寒暑表。因此司法的權威相對于其他政府部門而言,具有其固有的特殊性,此,必須確保其公正性[2]。一旦出現權力失控,后果不堪沒想。培根指出:次不公正的司法判斷比多次不公的其他舉動為禍尤烈。過弄臟了水流,而不公的判斷則把水源敗壞了”[3]參與立法、行政權的行使,但人民直接參與司法權的行使就具有特別的意義。審團制度就是作為社會公眾代表的陪審員參與訴訟活動,法官分享了司法權,人民或一部分人民直接參與了權力的行使,想家托克維爾評價說:“實行陪審制度就可把人民本身,或至少把一部分公民提到法官的地位,這實際上就是把陪審制度,把領導社會的權力置于人民或一部分公民之手。”[4]權力所有者直接行使權力,權力所有者與權力行使者實現了統一,相對其他權力行使者來說,他們是最不容易濫用權力和腐敗的。從而使司法權內部實現了一部分司法權對另一部分即職業法官的權力制約,力制約權力。從而有效防止司法的獨斷與專橫,保障公民的自由、民主。即而是憑著[1]。國家正是權力的”,就是三權相互制約。也是普通正是基于“一這些不公的舉動不陪法國著名政治思他們分享司法權,是權
現在的陪審團制度主要存——政治權力在運行中發生“以權力制約權力司法三權,因為。因此,人民不能更多地直接是權力的所有者與職業
另一方面美國認為陪審團保障公民自由不僅通過權力制約權力來實現,而且陪審團審理是公民的權利,通過權利制約權力來實現。陪審團制度傳入美國后,進一步受到資產階級啟蒙思想家提出的每個人都有權由“和自己同類的人”來審訊、“人民代表參加審判”等思想的影響,使得陪審團制度有了更新的意義,陪審團制度不僅僅是對抗王權和勢力集團的武器,而且成為民主的形式之一,它作為民間法律組織與另一民間法律組織——律師職業團體是民主審判的兩根柱石,是產生權利、公正及合理穩定的社會秩序的前提[5]。因此,1776年的《獨立宣言》對英王進行的一系列控訴中,就指責英王在許多案件里剝奪殖民地人了使之不能享受陪審團辦法的利益[6]。陪審團制度作為美國獨立戰爭要爭取的重要權利之一,作為獨立戰爭的勝利果實而被寫入美國權利(1975沿引憲法上的權利要求陪審團審理,法官的權力,賦予公民,相反,否使用陪審團屬于法官的自由裁量權。所以英國法官法官德夫林勛爵稱贊說:段,......,它還是象征自由永存的明燈。至高地位的陪審委員團就是一個共和國,陪審制度是人權的偉大的而又幾乎是唯一留存的堡壘民成了最終的審判者,由。
(二)陪審團審判提升審判公信力的司法功能美國學者認為,者,所以,在一個特定的案件中也可能給判決帶來偏見。但瑕不掩瑜,就社會正義來說,陪審團本身可被看作是一個重要平衡器,審團能夠通過證人證據,從警察或社會大眾所要求的角度來作出解釋
1、組成成員的人民性陪審團在古英語中的解釋至少是一組與自己同等地位的人,自己的同輩,所以17、18世紀和人被指控犯罪,由陪審團審判。審團成員的專有資格。立時,美國陪審團就具有了超越階級的人民性。現代美國法規定陪審員應是歲至70歲的美國公民;陪審員應是每年納稅閱讀和書寫英語;現在婦女也可以擔任陪審員,地位、國籍等狀況的影響同時為確保陪審團的人民性,召集,具體由陪審團選審官或法院辦事員負責,任,最初是從電話號碼簿上挑選陪審員,選定陪審團名單,1933也只有人民成為自己的審判者,陪審團審判的消極作用就是可能是某種隱蔽的社會偏見者的容納
世紀時英國人受同一階級的人們的審判,他有權由從上院選出來的人組成的陪審團進行審判,但美國被認為是沒有階級的社會,因此,還有一些不得擔任陪審員的人。它排除了那些裝不起電話的人。1787年憲法,陪審團制度成為憲法上的排除職業法官的獨斷,而英國則沒有明確將陪審團審判作為權利
“由陪審團審判不僅是實現公正的手
”[7]一個從人民當中選舉出來的法官團體 就是說,有時是有意識的觀察世界的方式,[9]。沒有世襲爵位,如果說英國那時陪審團還有階級性,250美元以上的有財者;還要求能早期婦女不能擔任陪審員,美國現有學者主張陪審員的挑選應不受貧富、[10],從而在法律上確定了陪審團的人民性。建立了陪審員召集制度。一般在受理案件法院的轄區內選這一做法被一些指責是以不公正的方式近年來通常聯合使用選民名單、從而以權利制約職業潘恩贊揚說:“在這里居于[8]。陪審團制度真正使人才能確保人民的民主、陪審團的人民性使陪如一個有世襲爵位的否則,不具備屬于陪那么自美國獨 美對陪審員的選任由法官”,自就不21但經濟年美國最高法院判決陪審團不是憲法上的權利)。因此,公民可以保障公民的自由與民主。年法律明確規定的適用陪審團的案件外,其他的案件是并通過自己的潛意識,19
電話號碼簿名單、汽車登記名單以及其他程序進行挑選。目的是使陪審團能夠超越種族、經濟方面的偏見,使審判公正,同時也使更多的人有機會參加到司法民主中。
2、組成人數的人民性
從數量上說,人民總是代表多數,也只有多數才能代表人民。而合議庭一般人數較少,如我國民事訴訟中合議庭一般由三人組成,刑事訴訟中一般由三人、五人或七人組成,司法實踐中多是三人,而美國陪審團一般由12組成,是我國合議庭組成的二倍甚至四倍。陪審團人數的眾多性使其不易腐敗,正如凱文所言,要影響甚至收買12個人,比影響甚至收買1個人要困難得多。人數的人民性是裁判人民性的根本保障。
3、裁判的人民性美國的陪審團負責事實審,判決實行多數同意制度,即作為陪審團的裁決,人數眾多人的裁決,而取得一致意見,通民眾的裁決,切的人都像他們一樣的合邏輯,人的昏亂和謬誤。所以,陪審團進行事實審,法官進行法律審,法官和陪審團相互影響、交流,很可能比法官單獨工作更能取得健全的結果貼近社會生活,反映民意。為了保證陪審團裁決的人民性,些對特定案件抱有明顯的或可察覺的偏見的人,選陪審員宣誓就職開始,是否對案件具有可能影響判斷的特殊知識,否認識證人以及其他任何不能擔任陪審員的原因。干預,只是告訴陪審員如何投票,如何選出陪審長主持評議,看待證人、分析證據的方法,福尼亞憲法允許法官對證據發表意見,但他們從不這么做。美國體制非常中立,法官的任務是嚴格限于行使公斷人或仲裁人的責任,則,并鼓勵他們自己決定運用這些原則認為陪審團是社會正義的一個重要平衡器,實現社會正義所必須付出的成本。相對于時間和金錢而言,社會正義更重要。正是因為陪審團審判的人民性,進行審判,相對的人,民眾組成,與被審判者、社會公眾身份認同,是自己人的審判,而且人數眾多。因此,陪審團審判相對于完全的專業法官審判在民眾中有更強的公信力,進公眾對司法程序的信心民的審判才會得到人民的信任。
(三)陪審團促進立法的造法功能英的陪審團制度和法國等國的陪審制度作為司法制度,陪審團制度除司法功能外,相對于法官的裁決,陪審員通過對證人證供之可信性和可靠性而行得的綜合判斷比法官一己的判斷更為穩當;美國認為某種程度上法官必然與雜亂無章的社會脫節,而陪審員來自普通民眾,一是建立了陪審團審查制度,法庭將詢問他們的姓名、宣布他們應當運用的法規。相對于合議庭制度,[13]。陪審團制度使人民成為真正的審判者,也只有人 還有造法功能。更有人民性,其次是因為陪審團裁決是來自普美國采取詢問主義,職業、是否對訴訟的一方當事人有偏見,二是法官對陪審團裁判時不加[12]。三是對陪審團裁判的低效,美國則因此使用陪審團即使費時費財,也是社會的管理者,美二國都承認陪審團容易被當事人的名陪審員的多數意見常誤認一他們常常比較明了普通[11]。從而使司法更以盡可能地排除那即就是從候是即使有的州如加利也是 是與普通民眾而陪審團由普通可以促但在美國,12這是因為是陪審團裁決是是否與案件的利害關系,而不對證據發表意見,他們只是告訴陪審團基本原即完全由專業法官組成法庭其組成成員的身份不是普通民眾,這種身份的不認同使得人們對他們的審判心存介蒂。
只有司法功能,辭藻所打動,有時做出不顧法律的裁判。對此,英國法官有時以陪審團的裁判不合法為由,否定了陪審團的裁決,而進行重新審理。而美國認為陪審團明知故犯的少,微妙而不自覺的漠視的情形則比較多,盡管美國有的州法規定,法官在陪審團沒有足夠證據作出這樣的決定時,可以作出不顧陪審團決定的判決,但法官一般并不這樣做,而是承認陪審團的裁判,并努力為這種裁判尋求合理的解釋,如在一些案件中,陪審團不顧本來應該阻止原告取得救濟的被害人的助成過失,只是在損害賠償金額上考慮原告過失,從而發展了所謂比較損失原則。這一原則后來為法院采用。美國學者對此解釋是,既然陪審團作出不顧法律的裁判,該查究的是法律是否需要修改,該懷疑的是法律是否公正。陪審團有時就是正規法律的批評的和間接的法律改革者審團不顧法律作出了約翰第一條修正案的想法,遵守法律或超越法律的驚人力量不僅是案件的審判者,而且是法律本身的審判者。
(四)陪審團制度推進法制教育的教育功能法制教育的形式很多,就是將法制教育作為課程,社會生活現實有一定距離。活實踐,進行法制教育。這種教育比課程化教育更生動,更具體,更深刻,而且與社會生活密切聯系,陪審團人數雖然只有身就是法制教育的過程;路、方法及語言的影響;系、法律思維。因此,東西[16],而是把法律變為現實生活。所以陪審團審理也是法治精神向社會滲透的重要渠道,無形中提高了社會整體的法律意識,社會效果[17]。而且相對于課程化法制教育來說,參加這種司法活動(陪審團審判)對于培養人們的守法習慣所起的作用要超過其他任何活動。學家曾把它說成是“
[14]。這種思想在辛格審判中已經凸現,殖民地陪.彼得.辛格無罪的判決,就在此時產生了有關后來憲法主要是陪審團希望這成為他們的法律。所以陪審團確實有[15]。陪審團制度實現了人民是最終的審判者,由此形成了不同的法制教育模式,一種是課程化教育模式,納入教學計劃中,這種模式重在理論系統教育,但與另一種模式是生活教育模式,就是通過各種各樣的生更容易為受教育者所接受。陪審團制度正是一種生活教育。人,但他們是從上千人中遴選出來的,這個遴選過程本在審判過程中,普通公民常常受到法律家分析問題的思而且普通公民參與審理和裁判,直接體驗法律與生活關陪審團審判不大會將法律變為與生活脫節的神秘而抽象的擴大了司法審判的政治效果和一位偉大的歷史”[18]
12有利于國家和平發展和進步的一種最強大的力量
第四篇:美國陪審團制度
*陪審團制度的產生*
陪審團制度是美國民主制度的重要組成部份。兩百多年前,美國的開國先父在制定憲法時補充了《權利法案》,以保障普通公民的權利不受政府權力的侵犯,有關陪審團的規定在憲法中出現了三次。憲法第五條修正案規定,除非大陪審團提出公訴,否則人民不受死罪或其它不名譽罪的審判;第六條修正案規定,刑事訴訟中,被告享受由公正的陪審團迅速和公開審理的權利;第七條修正案規定,在普通民事訴訟中,如果爭執價值超過20美元,由陪審團審判的權利就應該得到保護。
以上說的是涉及美國聯邦法律的案件,因此要由聯邦陪審團審理。美國法律包括聯邦和州兩套系統,如果是涉及州法律的案件,由各州根據各州憲法,組成自己的陪審團審理。大多數州給予刑事案件的被告由陪審團審理的權利,對于某些民事訴訟,各州給予原告和被告雙方由陪審團審理的權利。但無論是在聯邦法庭,還是在各州法庭,被告都有權放棄由陪審團審理的權利而要求由法庭審理。美國的陪審團可分大陪審團和小陪審團。大陪審團只處理刑事案件,職責是聽審證據,也就是根據檢察官、當事人以及證人的陳述,決定是否對被告進行起訴;小陪審團在刑事訴訟中,則通過對案件事實的認定,決定嫌疑人是否有罪,在民事訴訟中解決爭議,并決定是否賠償。
*陪審員的挑選過程*
那么,什么人可以做陪審員呢?華盛頓特區高等法院的資深法官邁茲說:“根據美國建國以來制定的法律,被傳喚到庭的陪審員人選應該具有代表性,以體現法庭所在社區人口狀況。也就是說,法庭在從任何一天被傳喚到庭的公民中挑選陪審員時,要使其反映當地人種的組成、經濟狀況的差距以及種族的不同。因此,在挑選陪審員的過程中,全國各地的法庭和行政人員要采取特別的措施,確保被傳喚的人包括最廣泛的人群,從18歲的年輕人到老年人,人選應有盡有。”為防止歧視,法庭要確保這些人以隨機抽樣的形式挑選,只要沒有犯罪前科,精神正常并有能力斷案的成年人,都可接受挑選。公民一旦接到傳喚,就必須到場,因為這是美國法律規定每位公民必須做的。
除非得到有關方面的同意或有特殊理由,否則必須履行接受傳喚的義務。紐約州的海倫·哈德70高齡,也受到傳喚。她說:“有一天,法庭打電話通知我到紐約的一個地方作陪審員。我說自己70歲了,當陪審員恐怕不合適。他們說,年齡大不是正當理由,如果你不來,我們就派人接你來。最后,我還是自己開車去了。到了那兒以后,律師和當事人在一間屋子里談了很久。最后,一位律師出來說,不需要我們效勞了,因為嫌疑人已經認罪。”
律師要從接受傳喚的人當中,選出他們認為最合適的陪審員。邁茲法官說,法庭有時會傳幾百人到法庭,然后再從中進行篩選。他說:“法官首先歡迎他們接受傳喚到法庭來,指出這是每位公民應盡的義務,并對他們的服務表示感謝。之后,法官會簡單介紹案情。比如,他會告訴陪審員,這是一起政府起訴某人偷竊車輛的刑事案件,或是一起涉及交通事故的民事訴訟。法官告訴被傳喚的人,在挑選陪審員的過程中,原告和被告律師以及法庭會向他們
提出一些問題,以確保刑事案件中被選上的12名陪審員或民事案件中被選上的6名陪審員會秉公斷案,而且對政府、被告、原告沒有任何先入之見,他們在聽取所有證據之前不做任何判斷,彼此間能合作順利,最后做出符合法律的公正判決。”
*陪審員的責任和義務*
政府部門雇員南希已經數次做陪審員,最近一次是2002年5月。當時,一位女士到法庭上告開車撞她車子的一位男士,并因修車耽誤三個工作日而要求得到賠償。南希說:“當時,受到傳喚的人來到法庭后,雙方律師向我們提出問題,如果誰認識當事人,就不能成為這個案子的陪審員。最后,12個人被選上。審訊持續了一天,我們坐在法庭上,聽取原告和被告雙方以及各自證人提出的證據,然后我們到另外一間屋子里進行審議,以確定這位男士是否有罪,以及如果有罪,他應該向這位女士提供多少賠償等。最后,我們一致做出這位男士有罪的判決。”陪審員在斷案期間,不能向包括自己家人在內的其他任何人透露有關案子的任何情況,陪審員的審議是保密的。如果陪審員被發現行為不當,將被剝奪陪審資格。另外,陪審員在審議過程中私自離開,也會受到法律的制裁。今年2月,在一起謀殺案中擔任陪審員的一位婦女在審議過程中跑到墨西哥度假,使法庭的審議推遲了一個星期。她度假結束出現在法庭時,法庭判她7天監禁,并施以罰款,同時下令她從事40小時的社區勞動。
*陪審員意見不一致怎么辦*
各州法庭一般不需要陪審團做出一致判決,但在聯邦法庭,如果判決不一致,陪審員就要重審,直到做出一致判決為止,因此,有些復雜刑事案件的審訊可能持續幾個月。
德克薩斯州律師康萊德解釋說:“Hung jury是不能做出一致判決的陪審團。比如說,刑事案件要求12名陪審員做出一致判決,但最后的結果是9名陪審員認為被告無罪,3名認定有罪,因此被告就可能再次接受審訊。但是,這種情況并不常常發生,只占全部案件的百分之三到百分之四。”
如果陪審員始終不能做出一致判決,法官就要宣布“失審”。“失審”的意思是在做出判決之前審理就告結束。在投入大量的人力財力后,出現陪審團懸而未決的情況是非常令人遺憾的,這樣就造成未來某一時候再審,或有關各方乾脆放棄訴訟的后果。另一種比較少見的情況是jury nullification。
馬里蘭州檢察院培訓部主任多恩律師處理過大量刑事案件,他說:“Jury nullification的意思是:陪審團宣告被告無罪,雖然證據表明被告的確是有罪的。這也許是因為陪審團不喜歡有關法律或提出的指控。根據美國的陪審團制度,一旦陪審員宣告某人無罪,一切就成定局,因為不能就同一指控做出的宣判,對某人進行第二次審訊。這是jury nullification和hung jury 的不同之處。如果出現hung jury,陪審團說,我們無法做出一致判決,他們可以重新挑選陪審員,并對案子進行重審,也許重審時會做出一致判決。而如果出現jury nullification,陪審員宣告某人無罪,案子就到此了結了。”
正因如此,人們擔心有些陪審員會利用jury nullification而不顧法律事實宣告某人無罪,以期達到自己的政治目的或其它目的,因此對陪審團制度提出異議,同時也對陪審員能否不受外界干擾秉公斷案的能力表示懷疑。
*陪審團制度是否應繼續下去*
下面這個案子曾使人們對陪審團秉公斷案的能力提出疑問。1954年夏天,俄亥俄州發生一起殺人案。當時,懷孕四個月的瑪麗蓮·謝波德太太在家中被人殺害,她的丈夫謝波德醫生被控殺害了自己的妻子。雖然他一再申辯說,有人闖入他家中,殺害了他的妻子。但是,在俄亥俄州的法庭審訊時,由于陪審員在審議此案之前受媒體大量詆毀性報導的影響,因此判定謝波德有罪。這個案子最后上訴到美國聯邦最高法院。
1966年6月6號,美國聯邦最高法院以8比1的多數推翻俄亥俄州法院早先的判決。判決指出,當地媒體的詆毀性報導影響了陪審員的判斷,使謝波德案沒有得到公正審理。最高法院做出裁決時,謝波德醫生已經被囚禁了10年。法院同年重審此案,陪審團宣判謝波德無罪。但是,此時的謝波德醫生已經家破人亡,心力交瘁,四年后就病故了。謝波德太太被害時,兒子理斯·謝波德只有7歲。理斯·謝波德為討回父親的清白,于2000年向俄亥俄州提起民事訴訟,并要求得到索賠,但沒有告倒俄亥俄州。
理斯·謝波德表示了對美國陪審團制度的失望。他說:“我認為陪審團仍應繼續實行下去,但是它很容易受到政治因素的影響,特別是在小的社區內。因此,我們應該對這個制度重新進行研究,因為大量惡毒的宣傳有可能激化公眾的情緒,從而把一個人置于死地,并錯誤地處以死刑。”
但是,馬里蘭州檢察院的多恩律師認為,雖然陪審團制度有很多地方仍待改進,但總的來說,它的利大于弊。他說:“陪審團制度是自由民主制度最重要的一個方面,它使公民有權對向其他公民提出的指控做出判斷。在是否繼續實行陪審團制度問題上,各種看法都有。有人提出由專業陪審員斷案,也有人建議由三名法官小組或一位法官決定某人是否有罪。雖然美國的陪審團制度要求我們有舉證的責任,而且在刑事案件中必須得到12個陪審員的全部同意才能定罪,但我還是傾向這種做法,因為它保證政府權力不被濫用。”
美國陪審團制度的優點:
第一,人民直接參與司法工作,體現了人民的民主權利,可以增強民眾對國家的認同感和愛國心。在美國,新移民入了美國國籍,有幾方面好處:美國對公民的保護顯著優于對非公民(包括合法永久居民);公民比非公民更容易就業;享受公民才能享受的社會福利待遇;享有選舉權被選權和作陪審員的權利等。所以新移民被遴選作陪審員,心情上是高興和興奮的,認為自己也被美國信任,有了參與司法工作的權利。一位參與過四次陪審工作的華人,撰文介紹自己的經歷,結論寫道:“我以獲選陪審員為榮,在陪審中獲益匪淺。希望華人們都能了解這一制度,不要放棄當陪審員的機會。”
不過華人新移民當陪審員的相當少,原因主要有兩個:一是英語水平不過關。參與陪審工作,英語必須完全過關,因為討論分析案件只會日常生活用語是很不夠的。除了英語,還需要對美國的社會情況和風俗習慣等都比較熟悉,否則也難勝任陪審工作。二,新移民忙于為謀生而奔波,擔心充當陪審員影響自己的生意或工作,經常想方設法找出理由推辭掉。
第二,普及法律知識,增強民眾的法制觀念。因為是在美國公民中廣泛征集陪審員,而參與陪審工作的第一步就是接受法官“活的法律教育”,所以實行陪審團制度對美國的法制建設,有積極的作用。
第三,可以防止法官偏聽偏信,獨斷專行,出現誤判錯判;也可以堵塞某些行賄受賄的途徑,防止某些貪贓枉法現象。陪審團是臨時組成的,一個團只負責審判一個案件,審判完就解散;陪審團人數較多,審判期間又與外界隔絕;諸如此類的制度規定,使行賄相當困難。所以在相當長的時間里,陪審團制度對美國司法的公正與廉潔,確實起過重要作用。
美國陪審團制度的弊端:
第一,遴選陪審員的條件問題:美國不準醫生.律師.教師等職業的人士擔任陪審員,這就排除了許多有知識有才能的人。再有,前面講過,由于陪審工作津貼不高,許多高收入的人不愿意作陪審員,這樣,事實上就又失去一大批有知識有才能的人。其結果,陪審員主要來自一般平民和收入較低的人群。這些人,法律知識水平和分析判斷問題的能力相對來說是不高的,影響進行裁決的水平。
第二,由誰遴選和如何遴選陪審員?有的西方國家(如英國),遴選陪審員是從候選陪審員名冊中隨機抽樣選出,弊端較少。美國不然,是由法官和兩造律師挑選。有些富人便花大錢聘請“高明”的大律師(實際上是老奸巨猾,經驗豐富的“訟棍”,這種律師最會鉆法律漏洞,經他們辯護,可以把重罪變輕罪,把死罪變“無罪”)參與遴選陪審員,其結果陪審團的構成變得有利于花大錢的被告,而不利于花不起錢請“大律師”的受害者。辛浦森殺人案就是十分明顯的實例。辛浦森是黑人,被非裔美國人視為本族裔的“英雄”,從情感上就袒護她。被殺的辛的前妻和她的情人都是白人。經辛浦森所聘大律師的“努力”,陪審團12名成員換來換去,最后為黑人9名,西語裔1名,白人2名。這樣的構成就使得陪審團內存在一種不公正的種族歧視情緒,這是辛案刑事審判所以荒唐的重要原因。
第三,“一致通過”原則在審判復雜案件時,往往行不通。因為案情復雜了,分辨案件的性質和罪行輕重的程度就比較困難,會有不同看法,甚至嚴重分歧。何況陪審團員的水平參差不齊,如果有人思想固執,聽不進別人意見,喜好堅持己見,那就更難一致通過。所以許多國家的陪審團實行“少數服從多數”的原則,而不是“一致通過”原則。這樣就很少有“掛起來”的現象。
第四,陪審團的裁決是“最后判決”,除非程序有問題,不得上訴。這條規定顯然不合理。美國陪審團進行審判的水平實際上并不高,為什末他們的裁決就是“最后判決”呢?真正的法制,應當一切服從法律,如果陪審團的裁決并不符合法律規定,當然應允許上訴。在這個問題上,西方國家做法各不相同。德國的陪審員是輔助法官判決,因為德國輿論認為法官的專業水平比陪審員高,應當以法官為主進行審判。加拿大的法官對陪審團意見有否決權,并且可以對陪審團陳述自己的意見,要求陪審團再審議。美國只許法官向陪審團講解法律條文,不許用自己的意見影響陪審團,理由是尊重陪審團“自主判決”。
第五,陪審團制度有利被告。由法官直接審判,原告.檢察官只要憑證據說服法官一人,就能定罪;而由陪審團審判,原告.檢察官就必須憑證據說服陪審團12人才能定罪。后者當然比前者困難,也就對被告比較有利。所以雖然原告和被告都有權利要求陪審團審判,但事實上原告要求陪審團審判的很少。
第六,陪審團制度有利富人。陪審團審判的費用是很高的。由陪審團審理時,律師的出庭費一般是一天2000美元左右,訴訟兩星期就要花兩三萬美元律師費。如果訴訟曠日持久,僅律師費就可以使人傾家蕩產。如果被告方官司打輸了,法官還可能加重對被告的量刑,因為進行陪審團審判,政府也要花更多的費用。所以,不是富翁富婆不敢輕易要求陪審團審判。
第五篇:美國陪審團制度
美國陪審團制度淺析
姓名:李雋婕
學號:32012090015
班級:財政稅務學院 財政班
一、陪審團制度的歷史
陪審團制度首先起源于英國,為了幫助國王調查犯罪,到了17世紀末成為了反對國王武斷發生起訴的盾牌,在北美殖民地的時期,各地區法院在審理刑事和民事案件時,廣泛采用陪審團制度。而后作為獨立戰爭的果實,陪審團制度被寫入了美國憲法第五和第六修正案。
二、美國陪審團制度概況
(一)陪審員的產生 1、適用主體
1689年《聯邦陪審員挑選及服務法案》規定,除以下原因,否則每個成年美國公民都有擔任陪審員的義務。
(1)對英語掌握不能達到流利的程度或不會說英語
(2)由于精神上身體上的原因,不能履行令人滿意陪審團服務
(3)被以可能判處一年以上監禁刑的罪名起訴,或有在某一州或聯邦有一年以上監禁刑的犯罪記錄,公民資格還沒有恢復。、挑選的具體程序
首先,法官從當地選民登記名單中,隨機選出一定數量的人,寫信詢問他們是否可以擔任本案的陪審員。然后,法官用問卷的形式審查這些人是否具備擔當本案陪審員的資格。最后,法官通知這些人到指定時間到法庭接受庭選,在庭選過程中,雙方律師對陪審團候選人具有否決權。
(二)陪審員的回避制度
審判過程中,審判員的姓名和身份都是保密的,除非他們自己向外界揭露。新聞媒體不得擅自公布陪審員的姓名,只能用他們的座位順代表其身份。
(三)陪審團的工作
1、庭審。在庭審過程中,陪審團扮演的只是聽眾的角色。雙方律師在發言辯訴意見時要面對陪審團,雙方證人在陳述案件事實時候也都以陪審團為主要對象。
2、指示。庭審結束后后,首席法官會對陪審團作出指示。
3、評議。之后陪審員被送至秘密的評議室,依據各人的人生經驗,樸素的是非標準和簡單的法律知識以及控辯雙方提供的證據,就案件事實作評議。
4、裁決。在刑事案件中,陪審員裁決必須得到全數同意通過,在民事案件中,一般只要求簡單多數通過。如果刑事案件中的陪審團無法就裁決達成一致,那么法官會宣布該案為流案,重新組建陪審團進行審判。
三、陪審團制度的意義
陪審團經歷了幾個世紀的洗禮,已經逐漸成為了一套比較完備的體系,其意義有以下幾方面:
1、有利于司法公正性
作為最高裁決者的法官難免會因為其自身年齡,閱歷,經驗,甚至是主觀情緒的影響,作出對于案件事實認定的錯位,因此設立一個由不同職業和生活經歷組成的陪審團幫助法官更準確的認定案件事實就顯得尤為重要。同時,陪審團制度可以有效地減少冤假錯案的發生率,這樣也可以提高司法的公信力。、有利于遏制司法腐敗
在陪審團制度下,法官只能對案件量刑作出裁決,無權對案件事實認定作出任何評議,而陪審團成員均為隨機選出,并且有一套極為嚴密的保密措施,有效地避免了因行賄與陪審員,而做出的與案件事實嚴重偏離的裁斷。、有利于司法公開
除新聞媒體公開外,由12名不同職業的公民組成的陪審團本身就擴大了民眾的知情權,另一方面,又給公民參與司法過程提供了一定的途徑和渠道。
4、有利于普及法律知識,增進公民法律意識
陪審團制度不僅強化了公民個人的法律意識,并且提供了每一位公民參與司法過程的機會,不僅使得公民更加熟悉本國司法過程的程序,并且通過庭審中律師的辯論,推理,對法律知識的運用,增進公民自身的法律知識。
四、陪審團制度的弊端
在陪審團的價值被認可時,其弊病也在發展中逐漸被人們揭露出來 1、易造成司法效率低下以及司法成本過高
如所周知,美國法律規定刑事案件必須全票通過,而做出這一判決往往是十分困難的。這無疑會造成司法效率低下,導致更多的案件無法及時有效地審理。同時,陪審員的住、食、行均由政府買單,這也是浪費納稅人錢的一種行為。、陪審員挑選制度易造成裁決錯誤
無數事實證明,大多數辯護律師認為:就陪審員而言年輕的比老的好,結婚的比單身的好,窮人比富人好,而陪審員也會情不自禁的在心理上傾向于同種族當事人。并且財產雄厚的辯護律師會用“背景調查員”和“無理否決權”剔除對自己不利的陪審員,這都會影響評議的公正性。
3、陪審員義務易造成對公民個人生活的侵擾
各國法律基本都確定這樣一種理念:非經正當法律程序,公權利的觸手不得侵犯廣大公民的私生活。目前陪審團制度就陷入了一方面要求司法獨立,公正,民主,另一方面也不可避免的對公民私生活的干擾的這樣一種悖論中。陪審團的評議過程往往是持久的,盡管政府會給與陪審員一定的經濟補償,但與公民因擔任陪審員所付出的時間,精力,以及誤工費比較,顯然是微不足道的。假設12名陪審員均為自愿履行陪審員義務的公民,但因種種原因,導致法庭作出了不符合陪審團部分成員意圖的判決,那么是否可以推理出這部分成員會因此裁決而認定他們所做的努力為徒勞的,進而產抵觸情緒,發展到極端甚至認定此義務干涉了公民自由。
五、對此看法
固然,陪審團制度是有明顯的弱點,但是美國人之所以堅持用陪審團制度,就是因為陪審員是最不受任何人操縱控制的。陪審員獨立于政府之外,獨立于司法系統之外,獨立于任何政治勢力之外。他們的判斷,就是一般民眾會做出的判斷。當然,這有一個基本條件,就是這個社會是自由的,普通民眾是不受任何控制的。在自由的國度里,一切都有可能。