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十起環境侵權典型案例

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第一篇:十起環境侵權典型案例

十起環境侵權典型案例

來源:人民法院報(電子版)2015年12月30日第三版專題

網址:http://rmfyb.chinacourt.org/paper/html/2015-12/30/content_106513.htm?div=-1

一、北京市朝陽區自然之友環境研究所、福建省綠家園環境友好中心訴謝知錦等四人破壞林地民事公益訴訟案

【基本案情】

2008年7月29日,謝知錦等四人未經行政主管部門審批,擅自擴大采礦范圍,采取從山頂往下剝山皮、將采礦產生的棄石往山下傾倒、在礦山塘口下方興建工棚的方式,嚴重毀壞了28.33畝林地植被。2014年7月28日,謝知錦等人因犯非法占用農用地罪分別被判處刑罰。2015年1月1日,北京市朝陽區自然之友環境研究所(以下簡稱自然之友)、福建省綠家園環境友好中心(以下簡稱綠家園)提起訴訟,請求判令四被告承擔在一定期限內恢復林地植被的責任,賠償生態環境服務功能損失134萬元;如不能在一定期限內恢復林地植被,則應賠償生態環境修復費用110萬余元;共同償付原告為訴訟支出的評估費、律師費及其他合理費用。

【裁判結果】

福建省南平市中級人民法院一審認為,謝知錦等四人為采礦占用林地,不僅嚴重破壞了28.33畝林地的原有植被,還造成了林地植被受損至恢復原狀期間生態服務功能的損失,依法應共同承擔恢復林地植被、賠償生態功能損失的侵權責任。遂判令謝知錦等四人在判決生效之日起五個月內恢復被破壞的28.33畝林地功能,在該林地上補種林木并撫育管護三年,如不能在指定期限內恢復林地植被,則共同賠償生態環境修復費用110萬余元;共同賠償生態環境服務功能損失127萬元,用于原地或異地生態修復;共同支付原告支出的評估費、律師費、為訴訟支出的其他合理費用16.5萬余元。福建省高級人民法院二審維持了一審判決。

【典型意義】

本案系新環境保護法實施后全國首例環境民事公益訴訟,涉及原告主體資格的審查、環境修復責任的承擔以及生態環境服務功能損失的賠償等問題。本案判決依照環境保護法第五十八條和最高人民法院《關于審理環境民事公益訴訟案件適用法律若干問題的解釋》的規定,確認了自然之友、綠家園作為公益訴訟原告的主體資格;以生態環境修復為著眼點,判令被告限期恢復被破壞林地功能,在該林地上補種林木并撫育管護三年,進而實現盡快恢復林地植被、修復生態環境的目的;首次通過判決明確支持了生態環境受到損害至恢復原狀期間服務功能損失的賠償請求,提高了破壞生態行為的違法成本,體現了保護生態環境的價值理念,判決具有很好的評價、指引和示范作用。

二、中華環保聯合會訴德州晶華集團振華有限公司大氣污染民事公益訴訟案

【基本案情】

德州晶華集團振華有限公司(以下簡稱振華公司)是一家從事玻璃及玻璃深加工產品制造的企業,位于山東省德州市區內。振華公司雖投入資金建設脫硫除塵設施,但仍有兩個煙囪長期超標排放污染物,造成大氣污染,嚴重影響了周圍居民生活。2014年,振華公司被環境保護部點名批評,并被山東省環境保護行政主管部門多次處罰,但其仍持續超標向大氣排放污染物。2015年3月25日,中華環保聯合會提起訴訟,請求判令振華公司立即停止超標向大氣排放污染物,增設大氣污染防治設施,經環境保護行政主管部門驗收合格并投入使用后方可進行生產經營活動;賠償因超標排放污染物造成的損失2040萬元及因拒不改正超標排放污染物行為造成的損失780萬元,并將賠償款項支付至地方政府財政專戶,用于德州市大氣污染的治理;在省級及以上媒體向社會公開賠禮道歉;承擔本案訴訟、檢驗、鑒定、專家證人、律師及其他為訴訟支出的費用。

山東省德州市中級人民法院受理本案后,向振華公司送達民事起訴狀等訴訟材料,向社會公告案件受理情況,并向德州市環境保護局告知本案受理情況。德州市人民政府、德州市環境保護局積極支持、配合本案審理,并與一審法院共同召開協調會。通過司法機關與環境保護行政主管部門的聯動、協調,振華公司將全部生產線關停,在遠離居民生活區的天衢工業園區選址建設新廠,啟動老廠區搬遷工作。2015年9月21日,法院組織原、被告雙方質證,就相關證據材料、被告整改情況等問題見面溝通、交換意見。本案尚在審理之中。

【典型意義】

環境公益訴訟案件的審理,要依法協調環境保護與經濟發展的關系,支持政府部門行使環境治理與生態修復職責,督促企業在承擔環境保護義務與責任基礎上更好的經營發展。本案是新環境保護法實施后人民法院受理的首例針對大氣污染提起的環境民事公益訴訟。法院立案受理后,按照最高人民法院《關于審理環境民事公益訴訟案件適用法律若干問題的解釋》和最高人民法院、民政部、環境保護部《關于貫徹實施環境民事公益訴訟制度的通知》的要求,及時與政府部門溝通,發揮司法與行政執法協調聯動作用,促使被告及時停止污染行為,主動關停生產線,積極整改,重新選址,搬離市區,防止了污染及損害的進一步擴大,促進振華公司向節能環保型企業轉型發展。本案雖然尚未審結,但上述做法符合環境公益訴訟案件的審理原則和工作要求,所取得的階段性審理成效值得肯定。

三、常州市環境公益協會訴儲衛清、常州博世爾物資再生利用有限公司等土壤污染民事公益訴訟案

【基本案情】

2012年9月1日至2013年12月11日,儲衛清經常州市博世爾物資再生利用有限公司(以下簡稱博世爾公司)同意,使用該公司場地及設備,從事“含油濾渣”的處置經營活動。其間,無錫金科化工有限公司(以下簡稱金科公司)明知儲衛清不具備處置危險廢物的資質,允許其使用危險廢物經營許可證并以該公司名義從無錫翔悅石油制品有限公司(以下簡稱翔悅公司)、常州精煉石化有限公司(以下簡稱精煉公司)等處違規購置油泥、濾渣,提煉廢潤滑油進行銷售牟利,造成博世爾公司場地及周邊地區土壤受到嚴重污染。2014年7月18日,常州市環境公益協會提起訴訟,請求判令儲衛清、博世爾公司、金科公司、翔悅公司、精煉公司共同承擔土壤污染損失的賠償責任。

【裁判結果】

江蘇省常州市中級人民法院受理后,組成由環境保護專家擔任人民陪審員的合議庭審理本案,依照法定程序就環境污染損害情況委托鑒定,并出具三套生態環境修復方案,在受污染場地周邊公示,以現場問卷形式收集公眾意見,最終參考公眾意見、結合案情確定了生態環境修復方案。法院認為,儲衛清違反國家規定,借用金科公司的危險廢物經營資質并以該公司名義,將從翔悅公司、精煉公司購買的油泥、濾渣進行非法處置,污染周邊環境;博世爾公司明知儲衛清無危險廢物經營許可證,為儲衛清持續實施環境污染行為提供了場所和便利,造成其場地內環境污染損害結果的發生;翔悅公司、精煉公司明知儲衛清行為違法,仍然違規將其生產經營過程中產生的危險廢物交由儲衛清處置,未支付處置費用,還向儲衛清收取危險廢物價款。五被告之行為相互結合導致損害結果的發生,構成共同侵權,應當共同承擔侵權責任。遂判令五被告向江蘇省常州市生態環境法律保護公益金專用賬戶支付環境修復賠償金283萬余元。一審判決送達后,各方當事人均未上訴。判決生效后,一審法院組織檢察機關、環境保護行政主管部門、鑒定機構以及案件當事人共同商定第三方托管方案,由第三方具體實施污染造成的生態環境治理和修復。

【典型意義】

環境侵權案件具有很強的專業性、技術性,對于污染物認定、損失評估、因果關系認定、環境生態修復方案等問題,通常需要從專業技術的角度作出評判。受案法院在審理過程中,邀請環境保護專家擔任人民陪審員,委托專業機構進行鑒定評估,制作生態環境修復方案,很好的發揮了技術專家和專業機構的輔助與支持作用。此外,受案法院將土壤修復方案向社會公布、聽取公眾意見,保障了公眾對環境修復工作的有效參與;引入第三方治理模式,通過市場化運作,將環境修復交由專業公司實施,既有利于解決判決執行的監管,也有利于提高污染治理效率。

四、曲忠全訴山東富海實業股份有限公司大氣污染責任糾紛案

【基本案情】

1995年,曲忠全承包一處集體土地種植櫻桃。2001年,山東富海實業股份有限公司(以下簡稱富海公司)遷至曲忠全櫻桃園毗鄰處從事鋁產品生產加工。2009年4月,曲忠全提起訴訟,請求富海公司停止排放廢氣,賠償其損失501萬余元。為證明其主張,曲忠全提交了煙臺市牟平區公證處勘驗筆錄、煙臺市農產品質量檢測中心出具的櫻桃葉片氟含量檢測報告等證據。后經雙方共同選定和取樣,一審法院委托山東省農業科學院中心實驗室對櫻桃葉片的氟化物含量予以檢測,檢測報告表明:距離富海公司廠區越近,櫻桃葉片氟化物含量越高。富海公司提供櫻桃樹葉氟含量檢測報告、廠區大氣氟化物含量檢測報告、煙臺市牟平區氣象局出具的2008年2月至2009年5月的氣候情況等證據,擬證明其不存在排污行為,曲忠全櫻桃園受到損害系氣候原因所致。

【裁判結果】

山東省煙臺市中級人民法院一審判令富海公司停止排放氟化物,賠償曲忠全損失204萬余元。曲忠全、富海公司均不服,提起上訴。山東省高級人民法院二審判令富海公司賠償曲忠全224萬余元。富海公司不服,向最高人民法院申請再審。

最高人民法院經審查認為,曲忠全提交的公證勘驗筆錄和檢測報告,與相關科普資料、國家標準以及一審法院委托專業機構出具的檢測報告等證據相互印證,足以證明曲忠全的櫻桃園受到損害,富海公司排污,排污和損害之間具有關聯性,已完成舉證證明責任。富海公司作為侵權人,其提交的櫻桃樹葉氟化物含量檢測報告中距離廠區越近濃度越低的結論有悖常識;廠區大氣氟化物含量檢測報告系2010年5月7日作出,與本案待證事實不具有關聯性;天氣原因亦不能否定排污行為和損害之間的因果關系。考慮到確實存在天氣惡劣等影響櫻桃生產的原因,二審法院酌情判令富海公司對曲忠全的損失承擔70%的賠償責任,認定事實和適用法律均無不當。

【典型意義】

最高人民法院《關于審理環境侵權責任糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第六條規定,被侵權人根據侵權責任法第六十五條規定請求賠償的,應當提供污染者排放了污染物;被侵權人的損害;污染者排放的污染物或者其次生污染物與損害之間具有關聯性的證明材料。本案判決作出于上述司法解釋之前,在適用侵權責任法第六十六條因果關系舉證責任倒置原則的同時,要求被侵權人就污染行為與損害結果之間具有關聯性負舉證證明責任,對于細化被侵權人和污染者之間的舉證責任分配,衡平雙方利益具有典型意義,體現了審判實踐在推進法律規則形成、探尋符合法律價值解決途徑中的努力和貢獻。同時,本案判決運用科普資料、國家標準以及專業機構的鑒定報告等作出事實認定,綜合過錯程度和原因力的大小合理劃分責任范圍,在事實查明方法和法律適用的邏輯、論證等方面提供了示范。

五、沈海俊訴機械工業第一設計研究院噪聲污染責任糾紛案

【基本案情】

沈海俊系機械工業第一設計研究院(以下簡稱機械設計院)退休工程師,住該院宿舍。為增加院內暖氣管道輸送壓力,機械設計院在沈海俊的住宅東墻外側安裝了增壓泵。2014年,沈海俊認為增壓泵影響其休息向法院提起訴訟。后雙方達成和解,沈海俊撤回起訴,機械設計院將增壓泵移至沈海俊住宅東墻外熱交換站的東側。2015年,沈海俊又以增壓泵影響其睡眠、住宅需要零噪聲為由,再次訴至法院,要求判令機械設計院停止侵害,拆除產生噪聲的增壓泵,賠償其精神損害費1萬元。根據沈海俊的申請,法院委托蚌埠市環境監測站對增壓泵進行監測,結果顯示沈海俊居住臥室室內噪聲所有指標均未超過規定的限值。

【裁判結果】

安徽省蚌埠市禹會區人民法院一審認為,經監測,增壓泵作為被測主要聲源,在正常連續工作時,沈海俊居住臥室室內噪聲所有指標均未超過規定的限值。沈海俊關于增壓泵在夜間必須是零噪聲的訴訟主張沒有法律依據。一審法院判決駁回沈海俊的訴訟請求。安徽省蚌埠市中級人民法院二審維持了一審判決。

【典型意義】

環境噪聲污染防治法第二條規定,環境噪聲污染是指所產生的環境噪聲超過國家規定的環境噪聲排放標準,并干擾他人正常生活、工作和學習的現象。與一般環境侵權適用無過錯責任原則不同,環境噪聲侵權行為人的主觀上要有過錯,客觀上須具有超過國家規定的噪聲排放標準的違法性,才承擔噪聲污染侵權責任。因此,是否超過國家規定的環境噪聲排放標準,是判斷排放行為是否構成噪聲污染侵權的依據。經委托鑒定,在增壓泵正常工作過程中,沈海俊居住臥室室內噪聲并未超過國家規定標準,不構成噪聲污染,機械設計院不承擔噪聲污染侵權責任。本案判決有利于指引公眾在依法保障其合法權益的同時,承擔一定范圍和限度內的容忍義務,衡平各方利益,促進鄰里和睦,共同提升生活質量。

六、袁科威訴廣州嘉富房地產發展有限公司噪聲污染責任糾紛案

【基本案情】

袁科威購買了廣州嘉富房地產發展有限公司(以下簡稱嘉富公司)開發的商品房。2014年2月,袁科威委托中國科學院廣州化學研究所測試分析中心對其居住的房屋進行環境質量監測。該中心作出的環境監測報告顯示袁科威臥室夜間的噪聲值超過了《民用建筑隔聲設計規范》(GB50118-2010)規定的噪聲最高限值標準。袁科威認為住宅電梯臨近其房屋,電梯設備直接設置在與其住房客廳共用墻之上,且未作任何隔音處理,致使電梯存在噪聲污染。向法院提起訴訟,要求判令嘉富公司承擔侵權責任。嘉富公司主張案涉電梯質量合格,住宅設計和電梯設計、電梯安裝均符合國家規定并經政府部門驗收合格,故其不應承擔侵權責任。

【裁判結果】

廣東省廣州市越秀區人民法院一審認為,嘉富公司主張案涉電梯在設計、建筑、安裝均符合國家相關部門的規定并經驗收合格才投入使用,且電梯每年均進行年檢并達標,但這只能證明電梯能夠安全運行。袁科威購買的房屋經監測噪聲值超過國家規定標準,構成了噪聲污染。嘉富公司提供的證據不足以證明其對涉案房屋超標噪聲不承擔責任或者存在減輕責任的情形。一審法院判令嘉富公司60日內對案涉電梯采取相應的隔聲降噪措施,使袁科威居住的房屋的噪聲達到《民用建筑隔聲設計規范》(GB50118-2010)規定的噪聲最高限值以下;逾期未達標準,按每日100元對袁科威進行補償;支付袁科威精神撫慰金1萬元。廣東省廣州市中級人民法院二審維持了一審判決。

【典型意義】

電梯是民用建筑的一部分,電梯的設計、建設與安裝均應當接受《民用建筑隔聲設計規范》(GB50118-2010)的調整。經過監測,涉案電梯的噪聲值已經超過國家標準,構成噪聲污染。根據侵權責任法第六十六條規定,嘉富公司要對其行為與損害不存在因果關系或者減輕責任的情形承擔舉證證明責任。在嘉富公司未能提供證據證明袁科威對涉案電梯噪聲超標存在過錯或故意,亦不能證明噪聲超標系第三人、不可抗力、正當防衛或緊急避險等原因造成,其不存在法律規定的不承擔責任或者減輕責任的情形,應承擔相應的侵權責任。本案的審理結果具有很好的警示作用,尤其是生產經營者要在機械設備的設計、建造、安裝及日常運營過程中,關注噪聲是否達標,自覺承擔應有的環境保護社會責任。

七、梁兆南訴華潤水泥(上思)有限公司水污染責任糾紛案

【基本案情】

2011年10月5日,上思縣水產畜牧獸醫局接到梁兆南報告,梁兆南所承包的下走水庫因華潤水泥(上思)有限公司(以下簡稱華潤公司)所屬華潤水泥廠所排入的污水污染致使大批魚類死亡。該局與縣環境監測大隊、思陽鎮政府等單位組成聯合調查組多次前往現場調查,調查報告顯示,下走水庫水質發黃混濁,水庫周圍靠近岸邊的水面及其他水面出現死魚;華潤水泥廠的排水溝有水泥、煤炭等粉灰不斷排入水庫。上思縣漁政管理站出具的《現場檢查(勘驗)筆錄》記載,華潤水泥廠位于水庫上游,有水溝直接排到水庫。上思縣水產畜牧獸醫局會同思陽鎮政府、六銀村、龍懷村及華潤公司等單位到現場勘察,發現庫中魚類基本死亡。梁兆南提起訴訟,主張華潤公司承擔侵權責任。經法院委托鑒定確認,梁兆南的魚類損失為11萬余元。

【裁判結果】

廣西壯族自治區上思縣人民法院一審認為,華潤公司有污染源進入梁兆南的養殖水庫,其水庫中魚類基本死亡。上思縣水產畜牧獸醫局出具的調查報告,是在聯合調查組三次現場勘察、對周邊群眾進行詢問后形成的,并無違法情形,調查報告得出下走水庫魚類死亡與華潤公司排污有因果關系的結論,應予采信。華潤公司存在污染侵權行為,其所舉證據并不足以證明其行為與損害之間沒有因果關系,故其應承擔環境污染的侵權責任,賠償下走水庫魚類死亡的損失。一審法院判令華潤公司賠償梁兆南經濟損失11萬余元。廣西壯族自治區防城港市中級人民法院二審維持了一審判決。

【典型意義】

環境污染具有易逝性、擴散性,污染事件發生后,必須盡快收集、固定相關證據。環境保護行政主管部門依職權或應當事人申請對污染者、污染物、排污設備、環境介質等進行查封、扣押、記錄、檢測、處罰,形成的行政文書有助于人民法院準確認定案件事實。本案污染事故發生后,政府相關部門及時介入,成立聯合調查組,出具調查報告,固定、保全證據,為受案法院準確認定案件事實奠定良好基礎。受案法院根據調查報告等,認定華潤公司有污染行為,梁兆南承包的水庫確有魚類死亡的損害事實存在,水庫魚類死亡與華潤公司排污有因果關系,本案對促進行政、司法聯動,發揮行政文書的證明作用,解決環境侵權案件的舉證難問題具有示范作用。最高人民法院《關于審理環境侵權責任糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十條規定,“負有環境保護監督管理職責的部門或者其委托的機構出具的環境污染事件調查報告、檢驗報告、檢測報告、評估報告或者監測數據等,經當事人質證,可以作為認定案件事實的根據。”進一步肯定了本案的做法。

八、周航訴荊門市明祥物流有限公司、重慶鐵發遂渝高速公路有限公司水污染責任糾紛案

【基本案情】

2012年2月20日,荊門市明祥物流有限公司(以下簡稱明祥物流公司)所有的油罐運輸車,在重慶鐵發遂渝高速公路有限公司(以下簡稱遂渝高速公司)管理的成渝環線高速公路發生意外事故,所載變壓器油泄漏。事故發生后,遂渝高速公司及時處理交通事故,撒沙處理油污路段。經銅梁縣環境保護局現場勘驗,長約1公里、寬約10米的路面被泄漏的變壓器油污染。泄漏的變壓器油順著高速公路邊坡流入高速公路下方雨水溝,經涵洞流入周航承包的魚塘,魚塘水面有大面積油層漂浮。經銅梁縣環境監測站監測,魚塘揮發酚、石油類濃度均超標。經鑒定,周航損失魚類經濟價值為35萬余元。周航提起訴訟,要求明祥物流公司、遂渝高速公司承擔侵權責任,賠償其損失。

【裁判結果】

重慶市渝北區人民法院一審認為,明祥物流公司運輸車輛在遂渝高速公司管理的成渝環線高速公路發生意外事故,變壓器油泄漏,導致周航承包的魚塘中魚類死亡,明祥物流公司應當承擔侵權責任。遂渝高速公司作為事故路段的管理者,應充分了解其控制、管理路產的周邊情況,在交通事故導致變壓器油大量泄漏并可能導致水污染事件的情況下,應當及時啟動應急預案并采取有效措施,控制污染源,防止損害的擴大。遂渝高速公司在事故發生后僅應急處理路面交通情況,并未對該路段周圍油污進行清理,致使油污流入周航承包的魚塘造成進一步損害,應根據其過錯程度承擔次要的賠償責任。遂判令明祥物流公司承擔70%的賠償責任,遂渝高速公司承擔30%的賠償責任。重慶市第一中級人民法院二審維持了一審判決。

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【典型意義】

本案系在高速公路發生意外事故導致的環境污染及財產損害糾紛。隨著我國高速公路的延伸和行駛車輛的增多,高速公路及兩側區域的生態環境保護問題日益突出。高速公路及其沿線的環境保護,不僅僅是環境保護行政主管部門的責任,更需要車輛所有人與使用人、高速公路建設單位與運營單位等方面的共同參與。本案中,遂渝高速公司雖然不是污染事故的肇事者,但在高速公路意外事故造成或者可能造成水污染事件的情況下,其理應依法采取有效措施予以處置,并向有關主管部門報告。遂渝高速公司沒有履行上述義務,造成損失擴大,應當承擔相應的賠償責任。本案判決對于高速公路的運營、管理單位提高認識,完善機制,履行環境保護義務具有規范、引導作用。

九、吳國金訴中鐵五局(集團)有限公司、中鐵五局集團路橋工程有限責任公司噪聲污染責任糾紛案

【基本案情】

在中鐵五局(集團)有限公司(以下簡稱中鐵五局)、中鐵五局集團路橋工程有限責任公司(以下簡稱路橋公司)施工期間,距離施工現場約20至30米的吳國金養殖場出現蛋雞大量死亡、生產軟蛋和畸形蛋等情況。吳國金聘請三位動物醫學和獸醫方面的專家到養殖場進行探查,認為蛋雞不是因為疫病死亡,而是在突然炮聲或長期噪聲影響下受到驚嚇,卵子進入腹腔內形成腹膜炎所致。吳國金提起訴訟,請求中鐵五局、路橋公司賠償損失150萬余元。

【裁判結果】

貴州省清鎮市人民法院一審認為:吳國金養殖場蛋雞的損失與中鐵五局、路橋公司施工產生的噪聲之間具有因果關系,中鐵五局、路橋公司應承擔相應的侵權責任。按照舉證責任分配規則,吳國金應證明其具體損失數額。雖然吳國金所舉證據無法證明其所受損失的具體數額,但中鐵五局、路橋公司對于施工中產生的噪聲造成吳國金損失的事實不持異議,表示愿意承擔賠償責任。但在此情況下,一審法院依據公平原則,借助養殖手冊、專家證人所提供的基礎數據,建立計算模型,計算出吳國金所受損失并判令中鐵五局、路橋公司賠償35萬余元。貴州省貴陽市中級人民法院二審肯定了一審法院以養殖手冊及專家意見確定本案實際損失的做法,終審判令中鐵五局、路橋公司賠償吳國金45萬余元。

【典型意義】

環境損害數額的確定,往往需要通過技術手段鑒定。但在鑒定困難、鑒定成本過高或不宜進行鑒定的情況下,人民法院可以參考專家意見,結合案件具體案情,依正當程序合理確定損失數額。本案中,吳國金能夠證明其開辦養雞場在先,二被告施工行為在后,在二被告施工期間其養殖的蛋雞出現異常死亡,并提交專家論證報告及其自行記載的蛋雞死亡數量,但是難以舉證證明損害的具體數額。在此情況下,受案法院并沒有機械地因吳國金證據不足,判決駁回其訴訟請求,而是充分考慮噪聲污染的特殊性,在認定蛋雞受損系與二被告施工噪聲存在因果關系的基礎上,通知專家就本案蛋雞損失等專業性問題出庭作證,充分運用專家證言、養殖手冊等確定蛋雞損失基礎數據,并在專家的幫助下建立蛋雞損失計算模型,得出損失數額并判決支持了吳國金部分訴請,在確定環境損害數額問題上作了有益嘗試。

十、李才能訴海南海石實業有限公司粉塵污染責任糾紛案

【基本案情】

海南海石實業有限公司(以下簡稱海石公司)未經依法批準,自2010年起租賃集體土地建設灰沙環保磚廠,所建廠房位于李才能羊圈及屋舍西面隔壁。李才能認為海石公司生產經營排放的石灰粉塵、燒鍋爐產生的蒸汽、廢煙及設備噪聲等造成了山羊和種植的菠蘿蜜樹葉損害,遂向法院提起訴訟,請求判令海石公司停止侵害,停止石灰粉碎和燒鍋爐生產作業,賠償其菠蘿蜜樹葉及林下草地失去草料價值所致損失以及其身體健康損害、水井污染和孕羊流產等損失共計53000元。

【裁判結果】

海南省海口市瓊山區人民法院受理案件后,指導李才能委托法律援助律師,并免去其需預交的案件受理費用。承辦法官及時赴現場查勘、拍攝固定海石公司污染行為的有關證據,向環境保護、國土主管部門調取海石公司未辦理環境影響評價、違法占地及排污等證據。考慮到損害鑒定費用高、周期長,而本案基本事實清楚,法律關系明晰,為依法妥善解決糾紛,一審法院在明確案件基本事實的基礎上,明之以法、曉之以理,促成李才能、海石公司自愿達成調解協議,由海石公司一次性賠償李才能損失53000元,并于簽收調解書時當場支付賠償款。調解書生效后,一審法院向環境保護主管部門發出司法建議,以監督海石公司限期整改,消除污染,防止后續環境損害行為的發生。

【典型意義】

調解是貫穿民事訴訟的基本原則。在環境侵權案件審理過程中,人民法院應當統籌社會力量,健全完善調解機制,推動形成防范化解社會矛盾的整體合力,充分發揮司法在環境資源糾紛多元化解決機制中的引領、推動和保障作用。本案受案法院在查明事實、分清是非的基礎上,積極探尋當事人個人利益與生態環境保護的根本利益的交匯點,在依法保障個人合法權益,促成李才能與海石公司達成和解的同時,注重環境治理、修復,向環境保護主管部門發出司法建議,促進了司法與行政執法的有機銜接,共同強化對生態環境的保護力度。此外,受案法院依法免除原告應預交的訴訟費用,指導原告委托法律援助律師,將法律援助與司法救助對接,引導當事人依法理性表達訴求、維護環境權益的做法,亦值得肯定。

第二篇:2015年十大環境侵權典型案例

最新發布:2015年十大環境侵權典型案例

12月29日上午,最高人民法院召開環境資源保護典型案例新聞通氣會,通報十起環境侵權典型案例。通氣會由最高人民法院新聞宣傳工作領導小組辦公室副主任王玲主持,最高人民法院環境資源審判庭副庭長王旭光介紹了相關情況并通報十起典型案例。

案例一:北京市朝陽區自然之友環境研究所、福建省綠家園環境友好中心訴謝知錦等四人破壞林地民事公益訴訟案

【基本案情】

2008年7月29日,謝知錦等四人未經行政主管部門審批,擅自擴大采礦范圍,采取從山頂往下剝山皮、將采礦產生的棄石往山下傾倒、在礦山塘口下方興建工 棚的方式,嚴重毀壞了28.33畝林地植被。2014年7月28日,謝知錦等人因犯非法占用農用地罪分別被判處刑罰。2015年1月1日,北京市朝陽區自 然之友環境研究所(以下簡稱自然之友)、福建省綠家園環境友好中心(以下簡稱綠家園)提起訴訟,請求判令四被告承擔在一定期限內恢復林地植被的責任,賠償 生態環境服務功能損失134萬元;如不能在一定期限內恢復林地植被,則應賠償生態環境修復費用110萬余元;共同償付原告為訴訟支出的評估費、律師費及其 他合理費用。

【裁判結果】 福建省南平市中級人民法院一審認為,謝知錦等四人為采礦占用林地,不僅嚴重破壞了28.33畝林地的原有植被,還造成了林地植被受損至恢復原狀期間生態服 務功能的損失,依法應共同承擔恢復林地植被、賠償生態功能損失的侵權責任。遂判令謝知錦等四人在判決生效之日起五個月內恢復被破壞的28.33畝林地功 能,在該林地上補種林木并撫育管護三年,如不能在指定期限內恢復林地植被,則共同賠償生態環境修復費用110萬余元;共同賠償生態環境服務功能損失127 萬元,用于原地或異地生態修復;共同支付原告支出的評估費、律師費、為訴訟支出的其他合理費用16.5萬余元。福建省高級人民法院二審維持了一審判決。

【典型意義】

本案系新環境保護法實施后全國首例環境民事公益訴訟,涉及原告主體資格的審查、環境修復責任的承擔以及生態環境服務功能損失的賠償等問題。本案判決依照環 境保護法第五十八條和《最高人民法院關于審理環境民事公益訴訟案件適用法律若干問題的解釋》的規定,確認了自然之友、綠家園作為公益訴訟原告的主體資格;以生態環境修復為著眼點,判令被告限期恢復被破壞林地功能,在該林地上補種林木并撫育管護三年,進而實現盡快恢復林地植被、修復生態環境的目的;首次通過 判決明確支持了生態環境受到損害至恢復原狀期間服務功能損失的賠償請求,提高了破壞生態行為的違法成本,體現了保護生態環境的價值理念,判決具有很好的評 價、指引和示范作用。

案例二:中華環保聯合會訴德州晶華集團振華有限公司大氣污染民事公益訴訟案 【基本案情】

德州晶華集團振華有限公司(以下簡稱振華公司)是一家從事玻璃及玻璃深加工產品制造的企業,位于山東省德州市區內。振華公司雖投入資金建設脫硫除塵設施,但仍有兩個煙囪長期超標排放污染物,造成大氣污染,嚴重影響了周圍居民生活。2014年,振華公司被環境保護部點名批評,并被山東省環境保護行政主管部門 多次處罰,但其仍持續超標向大氣排放污染物。2015年3月25日,中華環保聯合會提起訴訟,請求判令振華公司立即停止超標向大氣排放污染物,增設大氣污 染防治設施,經環境保護行政主管部門驗收合格并投入使用后方可進行生產經營活動;賠償因超標排放污染物造成的損失2040萬元及因拒不改正超標排放污染物 行為造成的損失780萬元,并將賠償款項支付至地方政府財政專戶,用于德州市大氣污染的治理;在省級及以上媒體向社會公開賠禮道歉;承擔本案訴訟、檢驗、鑒定、專家證人、律師及其他為訴訟支出的費用。

山東省德州市中級人民法院受理本案后,向振華公司送達民事起訴狀等訴訟材料,向社會公告案件受理情況,并向德州市環境保護局告知本案受理情況。德州市人民 政府、德州市環境保護局積極支持、配合本案審理,并與一審法院共同召開協調會。通過司法機關與環境保護行政主管部門的聯動、協調,振華公司將全部生產線關 停,在遠離居民生活區的天衢工業園區選址建設新廠,啟動老廠區搬遷工作。2015年9月21日,法院組織原、被告雙方質證,就相關證據材料、被告整改情況 等問題見面溝通、交換意見。本案尚在審理之中。

【典型意義】

環境公益訴訟案件的審理,要依法協調環境保護與經濟發展的關系,支持政府部門行使環境治理與生態修復職責,督促企業在承擔環境保護義務與責任基礎上更好的 經營發展。本案是新環境保護法實施后人民法院受理的首例針對大氣污染提起的環境民事公益訴訟。法院立案受理后,按照《最高人民法院關于審理環境民事公益訴 訟案件適用法律若干問題的解釋》和《最高人民法院、民政部、環境保護部關于貫徹實施環境民事公益訴訟制度的通知》的要求,及時與政府部門溝通,發揮司法與 行政執法協調聯動作用,促使被告及時停止污染行為,主動關停生產線,積極整改,重新選址,搬離市區,防止了污染及損害的進一步擴大,促進振華公司向節能環 保型企業轉型發展。本案雖然尚未審結,但上述做法符合環境公益訴訟案件的審理原則和工作要求,所取得的階段性審理成效值得肯定。

案例三:常州市環境公益協會訴儲衛清、常州博世爾物資再生利用有限公司等土壤污染民事公益訴訟案

【基本案情】

2012年9月1日至2013年12月11日,儲衛清經常州市博世爾物資再生利用有限公司(以下簡稱博世爾公司)同意,使用該公司場地及設備,從事“含油 濾渣”的處置經營活動。其間,無錫金科化工有限公司(以下簡稱金科公司)明知儲衛清不具備處置危險廢物的資質,允許其使用危險廢物經營許可證并以該公司名 義從無錫翔悅石油制品有限公司(以下簡稱翔悅公司)、常州精煉石化有限公司(以下簡稱精煉公司)等處違規購置油泥、濾渣,提煉廢潤滑油進行銷售牟利,造成 博世爾公司場地及周邊地區土壤受到嚴重污染。2014年7月18日,常州市環境公益協會提起訴訟,請求判令儲衛清、博世爾公司、金科公司、翔悅公司、精煉 公司共同承擔土壤污染損失的賠償責任。

【裁判結果】

江蘇省常州市中級人民法院受理后,組成由環境保護專家擔任人民陪審員的合議庭審理本案,依照法定程序就環境污染損害情況委托鑒定,并出具三套生態環境修復 方案,在受污染場地周邊公示,以現場問卷形式收集公眾意見,最終參考公眾意見、結合案情確定了生態環境修復方案。法院認為,儲衛清違反國家規定,借用金科 公司的危險廢物經營資質并以該公司名義,將從翔悅公司、精煉公司購買的油泥、濾渣進行非法處置,污染周邊環境;博世爾公司明知儲衛清無危險廢物經營許可 證,為儲衛清持續實施環境污染行為提供了場所和便利,造成其場地內環境污染損害結果的發生;翔悅公司、精煉公司明知儲衛清行為違法,仍然違規將其生產經營 過程中產生的危險廢物交由儲衛清處置,未支付處置費用,還向儲衛清收取危險廢物價款。五被告之行為相互結合導致損害結果的發生,構成共同侵權,應當共同承 擔侵權責任。遂判令五被告向江蘇省常州市生態環境法律保護公益金專用賬戶支付環境修復賠償金283萬余元。一審判決送達后,各方當事人均未上訴。判決生效 后,一審法院組織檢察機關、環境保護行政主管部門、鑒定機構以及案件當事人共同商定第三方托管方案,由第三方具體實施污染造成的生態環境治理和修復。

【典型意義】 環境侵權案件具有很強的專業性、技術性,對于污染物認定、損失評估、因果關系認定、環境生態修復方案等問題,通常需要從專業技術的角度作出評判。受案法院 在審理過程中,邀請環境保護專家擔任人民陪審員,委托專業機構進行鑒定評估,制作生態環境修復方案,很好的發揮了技術專家和專業機構的輔助與支持作用。此 外,受案法院將土壤修復方案向社會公布、聽取公眾意見,保障了公眾對環境修復工作的有效參與;引入第三方治理模式,通過市場化運作,將環境修復交由專業公 司實施,既有利于解決判決執行的監管,也有利于提高污染治理效率。

案例四:曲忠全訴山東富海實業股份有限公司大氣污染責任糾紛案

【基本案情】

1995年,曲忠全承包一處集體土地種植櫻桃。2001年,山東富海實業股份有限公司(以下簡稱富海公司)遷至曲忠全櫻桃園毗鄰處從事鋁產品生產加工。2009年4月,曲忠全提起訴訟,請求富海公司停止排放廢氣,賠償其損失501萬余元。為證明其主張,曲忠全提交了煙臺市牟平區公證處勘驗筆錄、煙臺市農 產品質量檢測中心出具的櫻桃葉片氟含量檢測報告等證據。后經雙方共同選定和取樣,一審法院委托山東省農業科學院中心實驗室對櫻桃葉片的氟化物含量予以檢 測,檢測報告表明:距離富海公司廠區越近,櫻桃葉片氟化物含量越高。富海公司提供櫻桃樹葉氟含量檢測報告、廠區大氣氟化物含量檢測報告、煙臺市牟平區氣象 局出具的2008年2月至2009年5月的氣候情況等證據,擬證明其不存在排污行為,曲忠全櫻桃園受到損害系氣候原因所致。【裁判結果】

山東省煙臺市中級人民法院一審判令富海公司停止排放氟化物,賠償曲忠全損失204萬余元。曲忠全、富海公司均不服提起上訴。山東省高級人民法院二審判令富海公司賠償曲忠全224萬余元。富海公司不服,向最高人民法院申請再審。

最高人民法院審查認為,曲忠全提交的公證勘驗筆錄和檢測報告,與相關科普資料、國家標準以及一審法院委托專業機構出具的檢測報告等證據相互印證,足以證明 曲忠全的櫻桃園受到損害,富海公司排污,排污和損害之間具有關聯性,已完成舉證證明責任。富海公司作為侵權人,其提交的櫻桃樹葉氟化物含量檢測報告中距離 廠區越近濃度越低的結論有悖常識;廠區大氣氟化物含量檢測報告系2010年5月7日作出,與本案待證事實不具有關聯性;天氣原因亦不能否定排污行為和損害 之間的因果關系。考慮到確實存在天氣惡劣等影響櫻桃生產的原因,二審法院酌情判令富海公司對曲忠全的損失承擔70%的賠償責任,認定事實和適用法律均無不 當。

【典型意義】

《最高人民法院關于審理環境侵權責任糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第六條規定,被侵權人根據侵權責任法第六十五條規定請求賠償的,應當提供污染者排放 了污染物;被侵權人的損害;污染者排放的污染物或者其次生污染物與損害之間具有關聯性的證明材料。本案判決作出于上述司法解釋之前,在適用侵權責任法第六 十六條因果關系舉證責任倒置原則的同時,要求被侵權人就污染行為與損害結果之間具有關聯性負舉證證明責任,對于細化被侵權人和污染者之間的舉證責任分配,衡平雙方利益具有典型意義,體現了審判實踐在推進法律規則形成、探尋符合法律價值解決途徑中的努力和貢獻。同時,本案判決運用科普資料、國家標準以及專業 機構的鑒定報告等做出事實認定,綜合過錯程度和原因力的大小合理劃分責任范圍,在事實查明方法和法律適用的邏輯、論證等方面提供了示范。

案例五:沈海俊訴機械工業第一設計研究院噪聲污染責任糾紛案

【基本案情】

沈海俊系機械工業第一設計研究院(以下簡稱機械設計院)退休工程師,住該院宿舍。為增加院內暖氣管道輸送壓力,機械設計院在沈海俊的住宅東墻外側安裝了增 壓泵。2014年,沈海俊認為增壓泵影響其休息向法院提起訴訟。后雙方達成和解,沈海俊撤回起訴,機械設計院將增壓泵移至沈海俊住宅東墻外熱交換站的東 側。2015年,沈海俊又以增壓泵影響其睡眠、住宅需要零噪聲為由,再次訴至法院,要求判令機械設計院停止侵害,拆除產生噪聲的增壓泵,賠償其精神損害費 1萬元。根據沈海俊的申請,法院委托蚌埠市環境監測站對增壓泵進行監測,結果顯示沈海俊居住臥室室內噪聲所有指標均未超過規定的限值。

【裁判結果】

安徽省蚌埠市禹會區人民法院一審認為,經監測,增壓泵作為被測主要聲源,在正常連續工作時,沈海俊居住臥室室內噪聲所有指標均未超過規定的限值。沈海俊關 于增壓泵在夜間必須是零噪聲的訴訟主張沒有法律依據。一審法院判決駁回沈海俊的訴訟請求。安徽省蚌埠市中級人民法院二審維持了一審判決。

【典型意義】

環境噪聲污染防治法第二條規定,環境噪聲污染是指所產生的環境噪聲超過國家規定的環境噪聲排放標準,并干擾他人正常生活、工作和學習的現象。與一般環境侵 權適用無過錯責任原則不同,環境噪聲侵權行為人的主觀上要有過錯,其外觀須具有超過國家規定的噪聲排放標準的違法性,才承擔噪聲污染侵權責任。因此,是否 超過國家規定的環境噪聲排放標準,是判斷排放行為是否構成噪聲污染侵權的依據。經委托鑒定,在增壓泵正常工作過程中,沈海俊居住臥室室內噪聲并未超過國家 規定標準,不構成噪聲污染,機械設計院不承擔噪聲污染侵權責任。本案判決有利于指引公眾在依法保障其合法權益的同時,承擔一定范圍和限度內的容忍義務,衡平各方利益,促進鄰里和睦,共同提升生活質量。

案例六:袁科威訴廣州嘉富房地產發展有限公司噪聲污染責任糾紛案

【基本案情】

袁科威購買了廣州嘉富房地產發展有限公司(以下簡稱嘉富公司)開發的商品房。2014年2月,袁科威委托中國科學院廣州化學研究所測試分析中心對其居住的 房屋進行環境質量監測。該中心作出的環境監測報告顯示袁科威臥室夜間的噪聲值超過了《民用建筑隔聲設計規范》(GB50118-2010)規定的噪聲最高 限值標準。袁科威認為住宅電梯臨近其房屋,電梯設備直接設置在與其住房客廳共用墻之上,且未作任何隔音處理,致使電梯存在噪聲污染。向法院提起訴訟,要求 判令嘉富公司承擔侵權責任。嘉富公司主張案涉電梯質量合格,住宅設計和電梯設計、電梯安裝均符合國家規定并經政府部門驗收合格,故其不應承擔侵權責任。

【裁判結果】

廣東省廣州市越秀區人民法院一審認為,嘉富公司主張案涉電梯在設計、建筑、安裝均符合國家相關部門的規定并經驗收合格才投入使用,且電梯每年均進行年檢并 達標,但這只能證明電梯能夠安全運行。袁科威購買的房屋經監測噪聲值超過國家規定標準,構成了噪聲污染。嘉富公司提供的證據不足以證明其對涉案房屋超標噪 聲不承擔責任或者存在減輕責任的情形。一審法院判令嘉富公司60日內對案涉電梯采取相應的隔聲降噪措施,使袁科威居住的房屋的噪聲達到《民用建筑隔聲設計 規范》(GB50118-2010)規定的噪聲最高限值以下;逾期未達標準,按每日100元對袁科威進行補償;支付袁科威精神撫慰金1萬元。廣東省廣州市 中級人民法院二審維持了一審判決。

【典型意義】

電梯是民用建筑的一部分,電梯的設計、建設與安裝均應當接受《民用建筑隔聲設計規范》(GB50118-2010)的調整。經過監測,涉案電梯的噪聲值已 經超過國家標準,構成噪聲污染。根據侵權責任法第六十六條規定,嘉富公司要對其行為與損害不存在因果關系或者減輕責任的情形承擔舉證證明責任。在嘉富公司 未能提供證據證明袁科威對涉案電梯噪聲超標存在過錯或故意,亦不能證明噪聲超標系第三人、不可抗力、正當防衛或緊急避險等原因造成,其不存在法律規定的不 承擔責任或者減輕責任的情形,應承擔相應的侵權責任。本案的審理結果具有很好的警示作用,尤其是生產經營者要在機械設備的設計、建造、安裝及日常運營過程 中,關注噪聲是否達標,自覺承擔應有的環境保護社會責任。

案例七:梁兆南訴華潤水泥(上思)有限公司水污染責任糾紛案

【基本案情】

2011年10月5日,上思縣水產畜牧獸醫局接到梁兆南報告,梁兆南所承包的下走水庫因華潤水泥(上思)有限公司(以下簡稱華潤公司)所屬華潤水泥廠所排 入的污水污染致使大批魚類死亡。該局與縣環境監測大隊、思陽鎮政府等單位組成聯合調查組多次前往現場調查,調查報告顯示,下走水庫水質發黃混濁,水庫周圍 靠近岸邊的水面及其他水面出現死魚;華潤水泥廠的排水溝有水泥、煤炭等粉灰不斷排入水庫。上思縣漁政管理站出具的《現場檢查(勘驗)筆錄》記載,華潤水泥 廠位于水庫上游,有水溝直接排到水庫。上思縣水產畜牧獸醫局會同思陽鎮政府、六銀村、龍懷村及華潤公司等單位到現場勘察,發現庫中魚類基本死亡。梁兆南提 起訴訟,主張華潤公司承擔侵權責任。經法院委托鑒定確認,梁兆南的魚類損失為11萬余元。

【裁判結果】 廣西壯族自治區上思縣人民法院一審認為,華潤公司有污染源進入梁兆南的養殖水庫,其水庫中魚類基本死亡。上思縣水產畜牧獸醫局出具的調查報告,是在聯合調 查組三次現場勘察、對周邊群眾進行詢問后形成的,并無違法情形,調查報告得出下走水庫魚類死亡與華潤公司排污有因果關系的結論,應予采信。華潤公司存在污 染侵權行為,其所舉證據并不足以證明其行為與損害之間沒有因果關系,故其應承擔環境污染的侵權責任,賠償下走水庫魚類死亡的損失。一審法院判令華潤公司賠 償梁兆南經濟損失11萬余元。廣西壯族自治區防城港市中級人民法院二審維持了一審判決。

【典型意義】

環境污染具有易逝性、擴散性,污染事件發生后,必須盡快收集、固定相關證據。環境保護行政主管部門依職權或應當事人申請對污染者、污染物、排污設備,環境 介質等進行查封、扣押、記錄、檢測、處罰,形成的行政文書有助于人民法院準確認定案件事實。本案污染事故發生后,政府相關部門及時介入,成立聯合調查組,出具調查報告,固定、保全證據,為受案法院準確認定案件事實奠定良好基礎。受案法院根據調查報告等,認定華潤公司有污染行為,梁兆南承包的水庫確有魚類死 亡的損害事實存在,水庫魚類死亡與華潤公司排污有因果關系,本案對促進行政、司法聯動,發揮行政文書的證明作用,解決環境侵權案件的舉證難問題具有示范作 用。《最高人民法院關于審理環境侵權責任糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十條規定,“負有環境保護監督管理職責的部門或者其委托的機構出具的環境污染 事件調查報告、檢驗報告、檢測報告、評估報告或者監測數據等,經當事人質證,可以作為認定案件事實的根據。”進一步肯定了本案的做法。案例八:周航訴荊門市明祥物流有限公司、重慶鐵發遂渝高速公路有限公司水污染責任糾紛案

【基本案情】

2012年2月20日,荊門市明祥物流有限公司(以下簡稱明祥物流公司)所有的油罐運輸車,在重慶鐵發遂渝高速公路有限公司(以下簡稱遂渝高速公司)管理 的成渝環線高速公路發生意外事故,所載變壓器油泄漏。事故發生后,遂渝高速公司及時處理交通事故,撒沙處理油污路段。經銅梁縣環境保護局現場勘驗,長約1 公里、寬約10米的路面被泄漏的變壓器油污染。泄漏的變壓器油順著高速公路邊坡流入高速公路下方雨水溝,經涵洞流入周航承包的魚塘,魚塘水面有大面積油層 漂浮。經銅梁縣環境監測站監測,魚塘揮發酚、石油類濃度均超標。經鑒定,周航損失魚類經濟價值為35萬余元。周航提起訴訟,要求明祥物流公司、遂渝高速公 司承擔侵權責任,賠償其損失。

【裁判結果】

重慶市渝北區人民法院一審認為,明祥物流公司運輸車輛在遂渝高速公司管理的成渝環線高速公路發生意外事故,變壓器油泄露,導致周航承包的魚塘中魚類死亡,明祥物流公司應當承擔侵權責任。遂渝高速公司作為事故路段的管理者,應充分了解其控制、管理路產的周邊情況,在交通事故導致變壓器油大量泄漏并可能導致水 污染事件的情況下,應當及時啟動應急預案并采取有效措施,控制污染源,防止損害的擴大。遂渝高速公司在事故發生后僅應急處理路面交通情況,并未對該路段周 圍油污進行清理,致使油污流入周航承包的魚塘造成進一步損害,應根據其過錯程度承擔次要的賠償責任。遂判令明祥物流公司承擔70%的賠償責任,遂渝高速公 司承擔30%的賠償責任。重慶市第一中級人民法院二審維持了一審判決。

【典型意義】

本案系在高速公路發生意外事故導致的環境污染及財產損害糾紛。隨著我國高速公路的延伸和行駛車輛的增多,高速公路及兩側區域的生態環境保護問題日益突出。高速公路及其沿線的環境保護,不僅僅是環境保護行政主管部門的責任,更需要車輛所有人與使用人、高速公路建設單位與運營單位等方面的共同參與。本案中,遂 渝高速公司雖然不是污染事故的肇事者,但在高速公路意外事故造成或者可能造成水污染事件的情況下,其理應依法采取有效措施予以處置,并向有關主管部門報 告。遂渝高速公司沒有履行上述義務,造成損失擴大,應當承擔相應的賠償責任。本案判決對于高速公路的運營、管理單位提高認識,完善機制,履行環境保護義務 具有規范、引導作用。

案例九:吳國金訴中鐵五局(集團)有限公司、中鐵五局集團路橋工程有限責任公司噪聲污染責任糾紛案

【基本案情】

在中鐵五局(集團)有限公司(以下簡稱中鐵五局)、中鐵五局集團路橋工程有限責任公司(以下簡稱路橋公司)施工期間,距離施工現場約20至30米的吳國金 養殖場出現蛋雞大量死亡、生產軟蛋和畸形蛋等情況。吳國金聘請三位動物醫學和獸醫方面的專家到養殖場進行探查,認為蛋雞不是因為疫病死亡,而是在突然炮聲 或長期噪聲影響下受到驚嚇,卵子進入腹腔內形成腹膜炎所致。吳國金提起訴訟,請求中鐵五局、路橋公司賠償損失150萬余元。

【裁判結果】

貴州省清鎮市人民法院一審認為:吳國金養殖場蛋雞的損失與中鐵五局、路橋公司施工產生的噪聲之間具有因果關系,中鐵五局、路橋公司應承擔相應的侵權責任。按照舉證責任分配規則,吳國金應證明其具體損失數額。雖然吳國金所舉證據無法證明其所受損失的具體數額,但中鐵五局、路橋公司對于施工中產生的噪聲造成吳 國金損失的事實不持異議,表示愿意承擔賠償責任。但在此情況下,一審法院依據公平原則,借助養殖手冊、專家證人所提供的基礎數據,建立計算模型,計算出吳 國金所受損失并判令中鐵五局、路橋公司賠償35萬余元。貴州省貴陽市中級人民法院二審肯定了一審法院以養殖手冊及專家意見確定本案實際損失的做法,終審判 令中鐵五局、路橋公司賠償吳國金45萬余元。

【典型意義】

環境損害數額的確定,往往需要通過技術手段鑒定。但在鑒定困難、鑒定成本過高或不宜進行鑒定的情況下,人民法院可以參考專家意見,結合案件具體案情,依正 當程序合理確定損失數額。本案中,吳國金能夠證明其開辦養雞場在先,二被告施工行為在后,在二被告施工期間其養殖的蛋雞出現異常死亡,并提交專家論證報告 及其自行記載的蛋雞死亡數量,但是難以舉證證明損害的具體數額。在此情況下,受案法院并沒有機械地因吳國金證據不足,判決駁回其訴訟請求,而是充分考慮噪 聲污染的特殊性,在認定蛋雞受損系與二被告施工噪聲存在因果關系的基礎上,通知專家就本案蛋雞損失等專業性問題出庭作證,充分運用專家證言、養殖手冊等確 定蛋雞損失基礎數據,并在專家的幫助下建立蛋雞損失計算模型,得出損失數額并判決支持了吳國金部分訴請,在確定環境損害數額問題上做了有益嘗試。

案例十:李才能訴海南海石實業有限公司粉塵污染責任糾紛案

【基本案情】

海南海石實業有限公司(以下簡稱海石公司)未經依法批準,自2010年起租賃集體土地建設灰沙環保磚廠,所建廠房位于李才能羊圈及屋舍西面隔壁。李才能認 為海石公司生產經營排放的石灰粉塵、燒鍋爐產生的蒸汽、廢煙及設備噪聲等造成了山羊和種植的菠蘿蜜樹葉損害,遂向法院提起訴訟,請求判令海石公司停止侵 害,停止石灰粉碎和燒鍋爐生產作業,賠償其菠蘿蜜樹葉及林下草地失去草料價值所致損失以及其身體健康損害、水井污染和孕羊流產等損失共計53000元。

【裁判結果】

海南省海口市瓊山區人民法院受理案件后,指導李才能委托法律援助律師,并免去其需預交的案件受理費用。承辦法官及時赴現場查勘、拍攝固定海石公司污染行為 的有關證據,向環境保護、國土主管部門調取海石公司未辦理環境影響評價、違法占地及排污等證據。考慮到損害鑒定費用高、周期長,而本案基本事實清楚,法律 關系明晰,為依法妥善解決糾紛,一審法院在明確案件基本事實的基礎上,明之以法、曉之以理,促成李才能、海石公司自愿達成調解協議,由海石公司一次性賠償 李才能損失53000元,并于簽收調解書時當場支付賠償款。調解書生效后,一審法院向環境保護主管部門發出司法建議,以監督海石公司限期整改,消除污染,防止后續環境損害行為的發生。

【典型意義】

調解是貫穿民事訴訟的基本原則。在環境侵權案件審理過程中,人民法院應當統籌社會力量,健全完善調解機制,推動形成防范化解社會矛盾的整體合力,充分發揮 司法在環境資源糾紛多元化解決機制中的引領、推動和保障作用。本案受案法院在查明事實、分清是非的基礎上,積極探尋當事人個人利益與生態環境保護的根本利 益的交匯點,在依法保障個人合法權益,促成李才能與海石公司達成和解的同時,注重環境治理、修復,向環境保護主管部門發出司法建議,促進了司法與行政執法 的有機銜接,共同強化對生態環境的保護力度。此外,受案法院依法免除原告應預交的訴訟費用,指導原告委托法律援助律師,將法律援助與司法救助對接,引導當 事人依法理性表達訴求、維護環境權益的做法,亦值得肯定。

來源:環保科普365

第三篇:甘肅省高級人民法院公布十起典型案例

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第四篇:最高法發布十大環境侵權典型案例

最高法發布十大環境侵權典型案例

目 錄

一、北京市朝陽區自然之友環境研究所、福建省綠家園環境友好中心訴謝知錦等四人破壞林地民事公益訴訟案

二、中華環保聯合會訴德州晶華集團振華有限公司大氣污染民事公益訴訟案

三、常州市環境公益協會訴儲衛清、常州博世爾物資再生利用有限公司等土壤污染民事公益訴訟案

四、曲忠全訴山東富海實業股份有限公司大氣污染責任糾紛案

五、沈海俊訴機械工業第一設計研究院噪聲污染責任糾紛案

六、袁科威訴廣州嘉富房地產發展有限公司噪聲污染責任糾紛案

七、梁兆南訴華潤水泥(上思)有限公司水污染責任糾紛案

八、周航訴荊門市明祥物流有限公司、重慶鐵發遂渝高速公路有限公司水污染責任糾紛案

九、吳國金訴中鐵五局(集團)有限公司、中鐵五局集團路橋工程有限責任公司噪聲污染責任糾紛案

十、李才能訴海南海石實業有限公司粉塵污染責任糾紛案

案例1:北京市朝陽區自然之友環境研究所、福建省綠家園環境友好中心訴謝知錦等四人破壞林地民事公益訴訟案

【基本案情】

2008年7月29日,謝知錦等四人未經行政主管部門審批,擅自擴大采礦范圍,采取從山頂往下剝山皮、將采礦產生的棄石往山下傾倒、在礦山塘口下方興建工棚的方式,嚴重毀壞了28.33畝林地植被。2014年7月28日,謝知錦等人因犯非法占用農用地罪分別被判處刑罰。2015年1月1日,北京市朝陽區自然之友環境研究所(以下簡稱自然之友)、福建省綠家園環境友好中心(以下簡稱綠家園)提起訴訟,請求判令四被告承擔在一定期限內恢復林地植被的責任,賠償生態環境服務功能損失134萬元;如不能在一定期限內恢復林地植被,則應賠償生態環境修復費用110萬余元;共同償付原告為訴訟支出的評估費、律師費及其他合理費用。

【裁判結果】

福建省南平市中級人民法院一審認為,謝知錦等四人為采礦占用林地,不僅嚴重破壞了28.33畝林地的原有植被,還造成了林地植被受損至恢復原狀期間生態服務功能的損失,依法應共同承擔恢復林地植被、賠償生態功能損失的侵權責任。遂判令謝知錦等四人在判決生效之日起五個月內恢復被破壞的28.33畝林地功能,在該林地上補種林木并撫育管護三年,如不能在指定期限內恢復林地植被,則共同賠償生態環境修復費用110萬余元;共同賠償生態環境服務功能損失127萬元,用于原地或異地生態修復;共同支付原告支出的評估費、律師費、為訴訟支出的其他合理費用16.5萬余元。福建省高級人民法院二審維持了一審判決。

【典型意義】

本案系新環境保護法實施后全國首例環境民事公益訴訟,涉及原告主體資格的審查、環境修復責任的承擔以及生態環境服務功能損失的賠償等問題。本案判決依照環境保護法第五十八條和《最高人民法院關于審理環境民事公益訴訟案件適用法律若干問題的解釋》的規定,確認了自然之友、綠家園作為公益訴訟原告的主體資格;以生態環境修復為著眼點,判令被告限期恢復被破壞林地功能,在該林地上補種林木并撫育管護三年,進而實現盡快恢復林地植被、修復生態環境的目的;首次通過判決明確支持了生態環境受到損害至恢復原狀期間服務功能損失的賠償請求,提高了破壞生態行為的違法成本,體現了保護生態環境的價值理念,判決具有很好的評價、指引和示范作用。

案例2:中華環保聯合會訴德州晶華集團振華有限公司大氣污染民事公益訴訟案

【基本案情】

德州晶華集團振華有限公司(以下簡稱振華公司)是一家從事玻璃及玻璃深加工產品制造的企業,位于山東省德州市區內。振華公司雖投入資金建設脫硫除塵設施,但仍有兩個煙囪長期超標排放污染物,造成大氣污染,嚴重影響了周圍居民生活。2014年,振華公司被環境保護部點名批評,并被山東省環境保護行政主管部門多次處罰,但其仍持續超標向大氣排放污染物。2015年3月25日,中華環保聯合會提起訴訟,請求判令振華公司立即停止超標向大氣排放污染物,增設大氣污染防治設施,經環境保護行政主管部門驗收合格并投入使用后方可進行生產經營活動;賠償因超標排放污染物造成的損失2040萬元及因拒不改正超標排放污染物行為造成的損失780萬元,并將賠償款項支付至地方政府財政專戶,用于德州市大氣污染的治理;在省級及以上媒體向社會公開賠禮道歉;承擔本案訴訟、檢驗、鑒定、專家證人、律師及其他為訴訟支出的費用。

山東省德州市中級人民法院受理本案后,向振華公司送達民事起訴狀等訴訟材料,向社會公告案件受理情況,并向德州市環境保護局告知本案受理情況。德州市人民政府、德州市環境保護局積極支持、配合本案審理,并與一審法院共同召開協調會。通過司法機關與環境保護行政主管部門的聯動、協調,振華公司將全部生產線關停,在遠離居民生活區的天衢工業園區選址建設新廠,啟動老廠區搬遷工作。2015年9月21日,法院組織原、被告雙方質證,就相關證據材料、被告整改情況等問題見面溝通、交換意見。本案尚在審理之中。

【典型意義】

環境公益訴訟案件的審理,要依法協調環境保護與經濟發展的關系,支持政府部門行使環境治理與生態修復職責,督促企業在承擔環境保護義務與責任基礎上更好的經營發展。本案是新環境保護法實施后人民法院受理的首例針對大氣污染提起的環境民事公益訴訟。法院立案受理后,按照《最高人民法院關于審理環境民事公益訴訟案件適用法律若干問題的解釋》和《最高人民法院、民政部、環境保護部關于貫徹實施環境民事公益訴訟制度的通知》的要求,及時與政府部門溝通,發揮司法與行政執法協調聯動作用,促使被告及時停止污染行為,主動關停生產線,積極整改,重新選址,搬離市區,防止了污染及損害的進一步擴大,促進振華公司向節能環保型企業轉型發展。本案雖然尚未審結,但上述做法符合環境公益訴訟案件的審理原則和工作要求,所取得的階段性審理成效值得肯定。

案例3:常州市環境公益協會訴儲衛清、常州博世爾物資再生利用有限公司等土壤污染民事公益訴訟案

【基本案情】

2012年9月1日至2013年12月11日,儲衛清經常州市博世爾物資再生利用有限公司(以下簡稱博世爾公司)同意,使用該公司場地及設備,從事“含油濾渣”的處臵經營活動。其間,無錫金科化工有限公司(以下簡稱金科公司)明知儲衛清不具備處臵危險廢物的資質,允許其使用危險廢物經營許可證并以該公司名義從無錫翔悅石油制品有限公司(以下簡稱翔悅公司)、常州精煉石化有限公司(以下簡稱精煉公司)等處違規購臵油泥、濾渣,提煉廢潤滑油進行銷售牟利,造成博世爾公司場地及周邊地區土壤受到嚴重污染。2014年7月18日,常州市環境公益協會提起訴訟,請求判令儲衛清、博世爾公司、金科公司、翔悅公司、精煉公司共同承擔土壤污染損失的賠償責任。

【裁判結果】

江蘇省常州市中級人民法院受理后,組成由環境保護專家擔任人民陪審員的合議庭審理本案,依照法定程序就環境污染損害情況委托鑒定,并出具三套生態環境修復方案,在受污染場地周邊公示,以現場問卷形式收集公眾意見,最終參考公眾意見、結合案情確定了生態環境修復方案。法院認為,儲衛清違反國家規定,借用金科公司的危險廢物經營資質并以該公司名義,將從翔悅公司、精煉公司購買的油泥、濾渣進行非法處臵,污染周邊環境;博世爾公司明知儲衛清無危險廢物經營許可證,為儲衛清持續實施環境污染行為提供了場所和便利,造成其場地內環境污染損害結果的發生;翔悅公司、精煉公司明知儲衛清行為違法,仍然違規將其生產經營過程中產生的危險廢物交由儲衛清處臵,未支付處臵費用,還向儲衛清收取危險廢物價款。五被告之行為相互結合導致損害結果的發生,構成共同侵權,應當共同承擔侵權責任。遂判令五被告向江蘇省常州市生態環境法律保護公益金專用賬戶支付環境修復賠償金283萬余元。一審判決送達后,各方當事人均未上訴。判決生效后,一審法院組織檢察機關、環境保護行政主管部門、鑒定機構以及案件當事人共同商定第三方托管方案,由第三方具體實施污染造成的生態環境治理和修復。

【典型意義】

環境侵權案件具有很強的專業性、技術性,對于污染物認定、損失評估、因果關系認定、環境生態修復方案等問題,通常需要從專業技術的角度作出評判。受案法院在審理過程中,邀請環境保護專家擔任人民陪審員,委托專業機構進行鑒定評估,制作生態環境修復方案,很好的發揮了技術專家和專業機構的輔助與支持作用。此外,受案法院將土壤修復方案向社會公布、聽取公眾意見,保障了公眾對環境修復工作的有效參與;引入第三方治理模式,通過市場化運作,將環境修復交由專業公司實施,既有利于解決判決執行的監管,也有利于提高污染治理效率。

案例4:曲忠全訴山東富海實業股份有限公司大氣污染責任糾紛案

【基本案情】

1995年,曲忠全承包一處集體土地種植櫻桃。2001年,山東富海實業股份有限公司(以下簡稱富海公司)遷至曲忠全櫻桃園毗鄰處從事鋁產品生產加工。2009年4月,曲忠全提起訴訟,請求富海公司停止排放廢氣,賠償其損失501萬余元。為證明其主張,曲忠全提交了煙臺市牟平區公證處勘驗筆錄、煙臺市農產品質量檢測中心出具的櫻桃葉片氟含量檢測報告等證據。后經雙方共同選定和取樣,一審法院委托山東省農業科學院中心實驗室對櫻桃葉片的氟化物含量予以檢測,檢測報告表明:距離富海公司廠區越近,櫻桃葉片氟化物含量越高。富海公司提供櫻桃樹葉氟含量檢測報告、廠區大氣氟化物含量檢測報告、煙臺市牟平區氣象局出具的2008年2月至2009年5月的氣候情況等證據,擬證明其不存在排污行為,曲忠全櫻桃園受到損害系氣候原因所致。

【裁判結果】

山東省煙臺市中級人民法院一審判令富海公司停止排放氟化物,賠償曲忠全損失204萬余元。曲忠全、富海公司均不服提起上訴。山東省高級人民法院二審判令富海公司賠償曲忠全224萬余元。富海公司不服,向最高人民法院申請再審。

最高人民法院審查認為,曲忠全提交的公證勘驗筆錄和檢測報告,與相關科普資料、國家標準以及一審法院委托專業機構出具的檢測報告等證據相互印證,足以證明曲忠全的櫻桃園受到損害,富海公司排污,排污和損害之間具有關聯性,已完成舉證證明責任。富海公司作為侵權人,其提交的櫻桃樹葉氟化物含量檢測報告中距離廠區越近濃度越低的結論有悖常識;廠區大氣氟化物含量檢測報告系2010年5月7日作出,與本案待證事實不具有關聯性;天氣原因亦不能否定排污行為和損害之間的因果關系。考慮到確實存在天氣惡劣等影響櫻桃生產的原因,二審法院酌情判令富海公司對曲忠全的損失承擔70%的賠償責任,認定事實和適用法律均無不當。

【典型意義】

《最高人民法院關于審理環境侵權責任糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第六條規定,被侵權人根據侵權責任法第六十五條規定請求賠償的,應當提供污染者排放了污染物;被侵權人的損害;污染者排放的污染物或者其次生污染物與損害之間具有關聯性的證明材料。本案判決作出于上述司法解釋之前,在適用侵權責任法第六十六條因果關系舉證責任倒臵原則的同時,要求被侵權人就污染行為與損害結果之間具有關聯性負舉證證明責任,對于細化被侵權人和污染者之間的舉證責任分配,衡平雙方利益具有典型意義,體現了審判實踐在推進法律規則形成、探尋符合法律價值解決途徑中的努力和貢獻。同時,本案判決運用科普資料、國家標準以及專業機構的鑒定報告等做出事實認定,綜合過錯程度和原因力的大小合理劃分責任范圍,在事實查明方法和法律適用的邏輯、論證等方面提供了示范。

案例5:沈海俊訴機械工業第一設計研究院噪聲污染責任糾紛案

【基本案情】

沈海俊系機械工業第一設計研究院(以下簡稱機械設計院)退休工程師,住該院宿舍。為增加院內暖氣管道輸送壓力,機械設計院在沈海俊的住宅東墻外側安裝了增壓泵。2014年,沈海俊認為增壓泵影響其休息向法院提起訴訟。后雙方達成和解,沈海俊撤回起訴,機械設計院將增壓泵移至沈海俊住宅東墻外熱交換站的東側。2015年,沈海俊又以增壓泵影響其睡眠、住宅需要零噪聲為由,再次訴至法院,要求判令機械設計院停止侵害,拆除產生噪聲的增壓泵,賠償其精神損害費1萬元。根據沈海俊的申請,法院委托蚌埠市環境監測站對增壓泵進行監測,結果顯示沈海俊居住臥室室內噪聲所有指標均未超過規定的限值。

【裁判結果】

安徽省蚌埠市禹會區人民法院一審認為,經監測,增壓泵作為被測主要聲源,在正常連續工作時,沈海俊居住臥室室內噪聲所有指標均未超過規定的限值。沈海俊關于增壓泵在夜間必須是零噪聲的訴訟主張沒有法律依據。一審法院判決駁回沈海俊的訴訟請求。安徽省蚌埠市中級人民法院二審維持了一審判決。

【典型意義】

環境噪聲污染防治法第二條規定,環境噪聲污染是指所產生的環境噪聲超過國家規定的環境噪聲排放標準,并干擾他人正常生活、工作和學習的現象。與一般環境侵權適用無過錯責任原則不同,環境噪聲侵權行為人的主觀上要有過錯,其外觀須具有超過國家規定的噪聲排放標準的違法性,才承擔噪聲污染侵權責任。因此,是否超過國家規定的環境噪聲排放標準,是判斷排放行為是否構成噪聲污染侵權的依據。經委托鑒定,在增壓泵正常工作過程中,沈海俊居住臥室室內噪聲并未超過國家規定標準,不構成噪聲污染,機械設計院不承擔噪聲污染侵權責任。本案判決有利于指引公眾在依法保障其合法權益的同時,承擔一定范圍和限度內的容忍義務,衡平各方利益,促進鄰里和睦,共同提升生活質量。

案例6:袁科威訴廣州嘉富房地產發展有限公司噪聲污染責任糾紛案

【基本案情】

袁科威購買了廣州嘉富房地產發展有限公司(以下簡稱嘉富公司)開發的商品房。2014年2月,袁科威委托中國科學院廣州化學研究所測試分析中心對其居住的房屋進行環境質量監測。該中心作出的環境監測報告顯示袁科威臥室夜間的噪聲值超過了《民用建筑隔聲設計規范》(GB50118-2010)規定的噪聲最高限值標準。袁科威認為住宅電梯臨近其房屋,電梯設備直接設臵在與其住房客廳共用墻之上,且未作任何隔音處理,致使電梯存在噪聲污染。向法院提起訴訟,要求判令嘉富公司承擔侵權責任。嘉富公司主張案涉電梯質量合格,住宅設計和電梯設計、電梯安裝均符合國家規定并經政府部門驗收合格,故其不應承擔侵權責任。

【裁判結果】

廣東省廣州市越秀區人民法院一審認為,嘉富公司主張案涉電梯在設計、建筑、安裝均符合國家相關部門的規定并經驗收合格才投入使用,且電梯每年均進行年檢并達標,但這只能證明電梯能夠安全運行。袁科威購買的房屋經監測噪聲值超過國家規定標準,構成了噪聲污染。嘉富公司提供的證據不足以證明其對涉案房屋超標噪聲不承擔責任或者存在減輕責任的情形。一審法院判令嘉富公司60日內對案涉電梯采取相應的隔聲降噪措施,使袁科威居住的房屋的噪聲達到《民用建筑隔聲設計規范》(GB50118-2010)規定的噪聲最高限值以下;逾期未達標準,按每日100元對袁科威進行補償;支付袁科威精神撫慰金1萬元。廣東省廣州市中級人民法院二審維持了一審判決。

【典型意義】

電梯是民用建筑的一部分,電梯的設計、建設與安裝均應當接受《民用建筑隔聲設計規范》(GB50118-2010)的調整。經過監測,涉案電梯的噪聲值已經超過國家標準,構成噪聲污染。根據侵權責任法第六十六條規定,嘉富公司要對其行為與損害不存在因果關系或者減輕責任的情形承擔舉證證明責任。在嘉富公司未能提供證據證明袁科威對涉案電梯噪聲超標存在過錯或故意,亦不能證明噪聲超標系第三人、不可抗力、正當防衛或緊急避險等原因造成,其不存在法律規定的不承擔責任或者減輕責任的情形,應承擔相應的侵權責任。本案的審理結果具有很好的警示作用,尤其是生產經營者要在機械設備的設計、建造、安裝及日常運營過程中,關注噪聲是否達標,自覺承擔應有的環境保護社會責任。

案例7:梁兆南訴華潤水泥(上思)有限公司水污染責任糾紛案

【基本案情】

2011年10月5日,上思縣水產畜牧獸醫局接到梁兆南報告,梁兆南所承包的下走水庫因華潤水泥(上思)有限公司(以下簡稱華潤公司)所屬華潤水泥廠所排入的污水污染致使大批魚類死亡。該局與縣環境監測大隊、思陽鎮政府等單位組成聯合調查組多次前往現場調查,調查報告顯示,下走水庫水質發黃混濁,水庫周圍靠近岸邊的水面及其他水面出現死魚;華潤水泥廠的排水溝有水泥、煤炭等粉灰不斷排入水庫。上思縣漁政管理站出具的《現場檢查(勘驗)筆錄》記載,華潤水泥廠位于水庫上游,有水溝直接排到水庫。上思縣水產畜牧獸醫局會同思陽鎮政府、六銀村、龍懷村及華潤公司等單位到現場勘察,發現庫中魚類基本死亡。梁兆南提起訴訟,主張華潤公司承擔侵權責任。經法院委托鑒定確認,梁兆南的魚類損失為11萬余元。

【裁判結果】

廣西壯族自治區上思縣人民法院一審認為,華潤公司有污染源進入梁兆南的養殖水庫,其水庫中魚類基本死亡。上思縣水產畜牧獸醫局出具的調查報告,是在聯合調查組三次現場勘察、對周邊群眾進行詢問后形成的,并無違法情形,調查報告得出下走水庫魚類死亡與華潤公司排污有因果關系的結論,應予采信。華潤公司存在污染侵權行為,其所舉證據并不足以證明其行為與損害之間沒有因果關系,故其應承擔環境污染的侵權責任,賠償下走水庫魚類死亡的損失。一審法院判令華潤公司賠償梁兆南經濟損失11萬余元。廣西壯族自治區防城港市中級人民法院二審維持了一審判決。

【典型意義】

環境污染具有易逝性、擴散性,污染事件發生后,必須盡快收集、固定相關證據。環境保護行政主管部門依職權或應當事人申請對污染者、污染物、排污設備,環境介質等進行查封、扣押、記錄、檢測、處罰,形成的行政文書有助于人民法院準確認定案件事實。本案污染事故發生后,政府相關部門及時介入,成立聯合調查組,出具調查報告,固定、保全證據,為受案法院準確認定案件事實奠定良好基礎。受案法院根據調查報告等,認定華潤公司有污染行為,梁兆南承包的水庫確有魚類死亡的損害事實存在,水庫魚類死亡與華潤公司排污有因果關系,本案對促進行政、司法聯動,發揮行政文書的證明作用,解決環境侵權案件的舉證難問題具有示范作用。《最高人民法院關于審理環境侵權責任糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十條規定,“負有環境保護監督管理職責的部門或者其委托的機構出具的環境污染事件調查報告、檢驗報告、檢測報告、評估報告或者監測數據等,經當事人質證,可以作為認定案件事實的根據。”進一步肯定了本案的做法。

案例8:周航訴荊門市明祥物流有限公司、重慶鐵發遂渝高速公路有限公司水污染責任糾紛案

【基本案情】

2012年2月20日,荊門市明祥物流有限公司(以下簡稱明祥物流公司)所有的油罐運輸車,在重慶鐵發遂渝高速公路有限公司(以下簡稱遂渝高速公司)管理的成渝環線高速公路發生意外事故,所載變壓器油泄漏。事故發生后,遂渝高速公司及時處理交通事故,撒沙處理油污路段。經銅梁縣環境保護局現場勘驗,長約1公里、寬約10米的路面被泄漏的變壓器油污染。泄漏的變壓器油順著高速公路邊坡流入高速公路下方雨水溝,經涵洞流入周航承包的魚塘,魚塘水面有大面積油層漂浮。經銅梁縣環境監測站監測,魚塘揮發酚、石油類濃度均超標。經鑒定,周航損失魚類經濟價值為35萬余元。周航提起訴訟,要求明祥物流公司、遂渝高速公司承擔侵權責任,賠償其損失。

【裁判結果】

重慶市渝北區人民法院一審認為,明祥物流公司運輸車輛在遂渝高速公司管理的成渝環線高速公路發生意外事故,變壓器油泄露,導致周航承包的魚塘中魚類死亡,明祥物流公司應當承擔侵權責任。遂渝高速公司作為事故路段的管理者,應充分了解其控制、管理路產的周邊情況,在交通事故導致變壓器油大量泄漏并可能導致水污染事件的情況下,應當及時啟動應急預案并采取有效措施,控制污染源,防止損害的擴大。遂渝高速公司在事故發生后僅應急處理路面交通情況,并未對該路段周圍油污進行清理,致使油污流入周航承包的魚塘造成進一步損害,應根據其過錯程度承擔次要的賠償責任。遂判令明祥物流公司承擔70%的賠償責任,遂渝高速公司承擔30%的賠償責任。重慶市第一中級人民法院二審維持了一審判決。

【典型意義】

本案系在高速公路發生意外事故導致的環境污染及財產損害糾紛。隨著我國高速公路的延伸和行駛車輛的增多,高速公路及兩側區域的生態環境保護問題日益突出。高速公路及其沿線的環境保護,不僅僅是環境保護行政主管部門的責任,更需要車輛所有人與使用人、高速公路建設單位與運營單位等方面的共同參與。本案中,遂渝高速公司雖然不是污染事故的肇事者,但在高速公路意外事故造成或者可能造成水污染事件的情況下,其理應依法采取有效措施予以處臵,并向有關主管部門報告。遂渝高速公司沒有履行上述義務,造成損失擴大,應當承擔相應的賠償責任。本案判決對于高速公路的運營、管理單位提高認識,完善機制,履行環境保護義務具有規范、引導作用。

案例9:吳國金訴中鐵五局(集團)有限公司、中鐵五局集團路橋工程有限責任公司噪聲污染責任糾紛案

【基本案情】

在中鐵五局(集團)有限公司(以下簡稱中鐵五局)、中鐵五局集團路橋工程有限責任公司(以下簡稱路橋公司)施工期間,距離施工現場約20至30米的吳國金養殖場出現蛋雞大量死亡、生產軟蛋和畸形蛋等情況。吳國金聘請三位動物醫學和獸醫方面的專家到養殖場進行探查,認為蛋雞不是因為疫病死亡,而是在突然炮聲或長期噪聲影響下受到驚嚇,卵子進入腹腔內形成腹膜炎所致。吳國金提起訴訟,請求中鐵五局、路橋公司賠償損失150萬余元。

【裁判結果】

貴州省清鎮市人民法院一審認為:吳國金養殖場蛋雞的損失與中鐵五局、路橋公司施工產生的噪聲之間具有因果關系,中鐵五局、路橋公司應承擔相應的侵權責任。按照舉證責任分配規則,吳國金應證明其具體損失數額。雖然吳國金所舉證據無法證明其所受損失的具體數額,但中鐵五局、路橋公司對于施工中產生的噪聲造成吳國金損失的事實不持異議,表示愿意承擔賠償責任。但在此情況下,一審法院依據公平原則,借助養殖手冊、專家證人所提供的基礎數據,建立計算模型,計算出吳國金所受損失并判令中鐵五局、路橋公司賠償35萬余元。貴州省貴陽市中級人民法院二審肯定了一審法院以養殖手冊及專家意見確定本案實際損失的做法,終審判令中鐵五局、路橋公司賠償吳國金45萬余元。

【典型意義】

環境損害數額的確定,往往需要通過技術手段鑒定。但在鑒定困難、鑒定成本過高或不宜進行鑒定的情況下,人民法院可以參考專家意見,結合案件具體案情,依正當程序合理確定損失數額。本案中,吳國金能夠證明其開辦養雞場在先,二被告施工行為在后,在二被告施工期間其養殖的蛋雞出現異常死亡,并提交專家論證報告及其自行記載的蛋雞死亡數量,但是難以舉證證明損害的具體數額。在此情況下,受案法院并沒有機械地因吳國金證據不足,判決駁回其訴訟請求,而是充分考慮噪聲污染的特殊性,在認定蛋雞受損系與二被告施工噪聲存在因果關系的基礎上,通知專家就本案蛋雞損失等專業性問題出庭作證,充分運用專家證言、養殖手冊等確定蛋雞損失基礎數據,并在專家的幫助下建立蛋雞損失計算模型,得出損失數額并判決支持了吳國金部分訴請,在確定環境損害數額問題上做了有益嘗試。

案例10:李才能訴海南海石實業有限公司粉塵污染責任糾紛案

【基本案情】

海南海石實業有限公司(以下簡稱海石公司)未經依法批準,自2010年起租賃集體土地建設灰沙環保磚廠,所建廠房位于李才能羊圈及屋舍西面隔壁。李才能認為海石公司生產經營排放的石灰粉塵、燒鍋爐產生的蒸汽、廢煙及設備噪聲等造成了山羊和種植的菠蘿蜜樹葉損害,遂向法院提起訴訟,請求判令海石公司停止侵害,停止石灰粉碎和燒鍋爐生產作業,賠償其菠蘿蜜樹葉及林下草地失去草料價值所致損失以及其身體健康損害、水井污染和孕羊流產等損失共計53000元。

【裁判結果】

海南省海口市瓊山區人民法院受理案件后,指導李才能委托法律援助律師,并免去其需預交的案件受理費用。承辦法官及時赴現場查勘、拍攝固定海石公司污染行為的有關證據,向環境保護、國土主管部門調取海石公司未辦理環境影響評價、違法占地及排污等證據。考慮到損害鑒定費用高、周期長,而本案基本事實清楚,法律關系明晰,為依法妥善解決糾紛,一審法院在明確案件基本事實的基礎上,明之以法、曉之以理,促成李才能、海石公司自愿達成調解協議,由海石公司一次性賠償李才能損失53000元,并于簽收調解書時當場支付賠償款。調解書生效后,一審法院向環境保護主管部門發出司法建議,以監督海石公司限期整改,消除污染,防止后續環境損害行為的發生。

【典型意義】

調解是貫穿民事訴訟的基本原則。在環境侵權案件審理過程中,人民法院應當統籌社會力量,健全完善調解機制,推動形成防范化解社會矛盾的整體合力,充分發揮司法在環境資源糾紛多元化解決機制中的引領、推動和保障作用。本案受案法院在查明事實、分清是非的基礎上,積極探尋當事人個人利益與生態環境保護的根本利益的交匯點,在依法保障個人合法權益,促成李才能與海石公司達成和解的同時,注重環境治理、修復,向環境保護主管部門發出司法建議,促進了司法與行政執法的有機銜接,共同強化對生態環境的保護力度。此外,受案法院依法免除原告應預交的訴訟費用,指導原告委托法律援助律師,將法律援助與司法救助對接,引導當事人依法理性表達訴求、維護環境權益的做法,亦值得肯定。

第五篇:十大侵權盜版典型案例

十大侵權盜版典型案例

1、北京金圖創聯國際科技有限公司侵犯信息網絡傳播權案

2015年6月,北京市文化市場行政執法總隊根據權利人投訴,依法對北京金圖創聯國際科技有限公司涉嫌侵犯著作權案進行調查。經查,該公司未經權利人許可,故意刪除、改變通過信息網絡向公眾提供的作品的權利管理電子信息,并通過信息網絡向公眾提供明知或應知未經權利人許可而被刪除、改變權利管理信息的作品,違法經營額6、3萬元,違法所得2、82萬元。

依據《信息網絡傳播權保護條例》第18條、《著作權法》第53條的規定,北京市文化市場行政執法總隊于2015年9月21日作出行政處罰:沒收違法所得人民幣2、82萬元,罰款人民幣12、6萬元。

2、廣東“DJ020網”侵犯音樂作品著作權案

2014年12月,廣東省廣州市文化市場綜合行政執法總隊根據群眾舉報,依法對“DJ020網”涉嫌侵犯信息網絡傳播權案進行調查。經查,莫某某開設“DJ020網”,向公眾提供未經授權的音樂作品達62286首,且會員數量眾多,僅2015年兩個月內,在線支付的訂單總金額為6240元,等待付款的訂單總金額達257547、48元。

依據《信息網絡傳播權保護條例》第18條等規定,廣東省廣州市文化市場綜合行政執法總隊于2015年6月29日作出行政處罰:沒收網絡服務器,沒收違法所得人民幣6240元,罰款人民幣131、8937萬元,并依法移交公安機關追究其刑事責任。

3、北京天盈九州網絡技術有限公司侵犯文字作品著作權案

2015年6月,國家版權局根據權利人投訴,依法對北京天盈九州網絡技術有限公司涉嫌侵犯文字作品著作權案進行調查。經查,該公司未經權利人許可,通過其運營的鳳凰網以及蘋果智能移動客戶端軟件“軍事秘錄合集”和“鳳凰開卷”傳播《中越戰爭秘錄》一書,傳播范圍廣,持續時間長,點擊數量大,且系反復侵權。

依據《著作權法》第48條,《著作權法實施條例》第36、37條,《信息網絡傳播權保護條例》第18條等規定,國家版權局于2015年10月10日作出行政處罰:罰款人民幣25萬元。

5、安徽蔣某等銷售盜版圖書案

2015年2月,安徽省合肥市文化市場綜合執法大隊根據權利人投訴,依法對蔣某等涉嫌銷售音樂類盜版圖書案進行調查。經對蔣某開設的5家琴行進行全面檢查,確定蔣某擅自從事出版物發行業務,其經營的圖書中有31種、262本鋼琴考級教程侵犯了上海音樂出版社的著作權。

依據《著作權法》第48條、《著作權法實施條例》第36條等規定,安徽省合肥市文化廣電新聞出版局于2015年4月30日作出行政處罰:沒收盜版圖書,罰款人民幣16.5萬元。

6、河北張某某等印制盜版圖書案

2014年10月,河北省保定市版權行政執法部門會同新市區公安部門依法對張某某等涉嫌印制盜版圖書案進行調查。經查,張某某等4人未經著作權人許可,自2014年4月起印制盜版圖書,各人分別負責運輸、組織工人等環節。專案組現場查獲盜版圖書29種共計67752冊,涉及商務印書館等9個出版社,涉案碼洋5726704元。

依據《刑法》第217條等規定,河北省保定市競秀區人民法院于2015年12月1日作出刑事判決:張某某犯侵犯著作權罪,判處有期徒刑三年,并處罰金人民幣300萬元;朱某某犯侵犯著作權罪,判處有期徒刑一年,緩刑二年,并處罰金人民幣280萬元;王某某犯侵犯著作權罪,判處有期徒刑一年,緩刑二年,并處罰金人民幣280萬元;王某某犯侵犯著作權罪,判處拘役六個月,緩刑一年,并處罰金人民幣10萬元。

上海朱某某等銷售盜版教材案

2012年,上海市版權部門和公安部門根據舉報線索對某團伙通過互聯網銷售盜版教材案進行調查。經查,自2011年起,朱某某、游某某、喻某等人為獲取非法利益,在未取得權利人授權的情況下,組建了統一供貨、統一進價、統一市場銷售價格的銷售非法復制的注冊會計師、注冊金融分析師教材的聯盟。截至案發,該團伙共計銷售盜版教材2萬余冊,涉案總值逾人民幣2億元,違法所得共計135萬元。2013年2月1日、6月24日、8月12日及9月25日,楊浦區人民法院依據《刑法》等相關規定,分別以侵犯著作權罪判處朱某某有期徒刑三年八個月,并處罰金人民幣15萬元;以侵犯著作權罪判處游某某有期徒刑三年三個月,并處罰金人民幣5萬元;以銷售侵權復制品罪判處喻某有期徒刑一年六個月,并處罰金人民幣7萬元;以侵犯著作權罪判處其他17人有期徒刑緩刑并處罰金。【典型意義】此案為犯罪團伙銷售盜版教材牟利的典型案件,涉案人數達20多人,影響力較大,具有較好的震懾作用。該案為全國“掃黃打非”工作小組辦公室、國家版權局、公安部、最高人民法院、最高人民檢察院聯合掛牌督辦案件。

山東濟南李某某等印刷發行盜版圖書系列案 2012年~2013年,山東省濟南市文化市場綜合行政執法局先后向章丘市公安機關移送了李某某等2人、郝某某等2人及盧某某等5人盜印中國建筑工業出版社及中國計劃出版社圖書案等3起案件,涉案盜版圖書數量分別為30余萬冊、23余萬冊、8萬余冊。2013年,章丘市人民法院依據《刑法》等相關規定,以犯侵犯著作權罪分別判處相關被告人有期徒刑六年至有期徒刑緩刑不等,并處罰金人民幣50萬元至1萬元不等,分別沒收所有盜印圖書及涉案設備。

【典型意義】近年來,出版社的權利屢屢受到侵害,但其維權工作較為艱難。此系列案件的查處,有力維護了相關出版社的合法權益。其中,章丘“9·03”印制盜版圖書案為全國“掃黃打非”工作小組辦公室、國家版權局、公安部、最高人民法院、最高人民檢察院聯合掛牌督辦案件。天津馮某某等印刷發行盜版圖書案

自2012年9月起,天津市公安局治安總隊、網監總隊、河北區分局多警種密切配合,對馮某某等涉嫌非法印刷發行圖書案進行調查,并聯合天津市文化市場行政執法總隊和市公安局治安管理總隊等相關部門,查獲盜版圖書2萬余冊,非法出版物7萬余冊,抓獲多名犯罪嫌疑人。2013年7月9日和7月11日,天津市河北區人民法院依據《刑法》等相關規定,以侵犯著作權罪分別判處馮某某有期徒刑六年,并處罰金人民幣15萬元;判處梁某和馮某有期徒刑緩刑并處罰金。【典型意義】此案是天津市近年來破獲的最大一起非法印刷發行圖書團伙案,也是落實《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于辦理侵犯知識產權刑事案件適用法律若干問題的意見》第十一條關于侵犯著作權犯罪案件“未經著作權人許可”的認定意見和第十二條關于“發行”的認定意見辦理刑事案件的典型范例。該案為全國“掃黃打非”工作小組辦公室、國家版權局、公安部、最高人民法院、最高人民檢察院聯合掛牌督辦案件。(國家版權局版權管理司供稿)

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