第一篇:歷史 知識產權保護論文
知識產權制度最早萌芽于文藝復興時期的意大利,為了保護技術發明人的權利和吸引更多的掌握先進技術的人才,意大利的著名城市威尼斯在1474年出版了世界上第一部專利法,該法規定,權利人對其發明享有10年的壟斷權,任何人未經同意不得仿造與受保護的發明相同的設施,否則將賠償百枚金幣,并銷毀全部仿造設施。這部法律確立了專利制度的基本原則,其影響延續至今。
16世紀以后,英國早期資產階級為了追求財富和保持國家經濟的繁榮,鼓勵發明創造,1624年頒布了壟斷法案,這是世界上第一部具有現代意義的專利法。18世紀末、19世紀初,歐洲大陸各國和美國相繼實行了專利制度。
知識產權最早出現在資本主義世界亦不是偶然的,而是新的生產力突破舊的生產關系的結果。知識產權為緩解資本主義社會的基本矛盾提供了一種全新的方式:憑借知識產權,資本主義社會可以對舊的生產關系中的各種要素重新整合,以此來改變相對陳舊的生產關系,為生產力的發展尋求新的突破口。知識產權國際公約、條約的制定對各國知識產權制度的建立和完善起到重要推動作用,同時這些國際公約本身就又是知識產權法律制度的重要組成部分,也使知識產權制度逐步在世界范圍設立和擴展開來。幾部主要的知識產權國際公約的訂立及其不斷修改、發展史代表了國際知識產權制度的發展和歷史。真正界定知識產權保護范圍并稱得上完整意義上的知識產權國際條約的,當屬《建立世界知識產權組織公約》和《與貿易有關的知識產權協議》。它們覆蓋了工業產權和版權等廣范的知識產權范圍。反觀中國專利發展史,早在兩千多年以前,公元857-841年的西周厲王時代就有“謀欲專利之事”,《國語》有“匹夫專利,尤謂之盜,王而行之,其歸鮮矣”的記載。1859年太平天國時期的領導者提出了專利制度的建議,甚至提出發明專利與小發明之分,保護期不同,“器小者賞五年,大者賞十年,益民多者年數加多”。甚至回溯到晚清時期的知識產權制度,也不無國際商貿和保護“夷人權利”的烙印。
但就中國的傳統文化而言,存在著一種天然的排斥知識產權的社會心理。從占據中國社會思想統治地位長達兩千年之久的儒家文化,到近半個多世紀處于中國意識形態主導地位的馬克思主義,無不對知識的獨占和產權化抱著一種否定的態度。“竊書不算偷”幾乎成為了家喻戶曉的評判行為的標準,也使得對“知識”的私有化遭遇到諸多困難。
我國的知識產權法律和執法機制以及知識產權事業正是在我國改革開放、不斷融入經濟全球化的過程中發展壯大起來的,是在逐步承諾履行知識產權國際公約的過程中成熟和完善起來的。
第二篇:知識產權保護論文
知識產權自我見
摘要:當今社會在科技,經濟和綜合國力方面的競爭日益激烈,知識產權制度作為激厲創新,促進科技投入,維護市場經濟秩序的重要法律機制,在國家經濟,社會發展和科技創新中具有重要地位,當然也給個人乃至社會帶來更多的利益。本文通過著作權,專利權,以及商標權對知識產權進一步分析,理解。
關鍵詞:知識產權;法律;利益。
世界上的財產可分為有形財產和無形財產兩大類。知識產權英文名“intellectual property”是一種無形的財產權,也稱智力成果權,它指的是通過智力創造性勞動所獲得的成果,并且是由智力勞動者對成果依法享有的專有權利。這種權利包括人身權利和財產權利,也稱之為精神權利和經濟權利。知識產權保護的客體是人的心智、人的智力的創造,是人的智力成果權,它是在科學、技術、文化、藝術領域從事一切智力活動而創造的智力成果依法享有的權利。知識產權是國際上廣泛使用的一個法律概念。
著作權是一種權利,是以“作品”作為唯一客觀的權利,而且這種權利完全是有法律明確規定的。因此,概括來講,著作權是依據法律的明確規定在作品上誕生的一種法定性的權利。,專利權是指依法批準的發明人或其權利受讓人對其發明成果在一定年限內享有的獨占權或專用權。專利權是一種專有權,一旦超過法律
規定的保護期限,就不再受法律保護。《專利法》①規定,專利申請經實質審查沒有發現駁回理由的,由國務院專利行政部門作出授予專利權的決定,發給專利證書。
商標權是指能夠將不同的經營者所提供的商品或者服務區別開來并可為視覺所感知的顯著標記。它由文字圖形,字母,數字,三維標志和顏色所組成以及由上述諸要素的組合所構成的標志。
發展中國家似乎把保護知識產權看作是件很高尚的事情,甚至是區分文明人和野蠻人的標志。我猜想,在人們的潛意識里,似乎保護知識產權就等于尊重知識、尊重知識分子。
首先我們承認,保護知識產權能夠提供激勵機制,激發出更多的創新。林肯曾經說過,“專利制度是在天才的創造火焰中添加了利益這種燃料”。然而,真理再往前走一步就是謬誤。知識產權并不是惟一的添加劑,與赤裸裸的利益相比,名譽和好奇心或許是更好的燃料。知識產權甚至不是讓創新者獲得利益的惟一工具,比如說,我們可以用懸賞制度獎勵創新者,而市場本身就已經發明了相當精妙的激勵機制。
即使知識產權保護了創新者的利益,但是保護知識產權一定能夠促進經濟增長嗎?很多學者擔心:專利體系導致發明者努力改進已① 《全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國專利法>的決定》已由中華人民共和國第十一屆全國人民代表大會常務委員會第六次會議于2008年12月27日通過.有專利,而不是創造出真正的新知識,因而資源被浪費。考慮到科技進程的積累性和互動性,對關鍵創新的強有力的保護可能會延誤競爭者創造出對世界更有用的革新。許多人還問為什么所有的發明盡管其社會價值不同,卻都獲得同樣期限的保護及為什么保護期限長達17或20年。
在發展中國家,現有的知識產權保護體系能否推動技術進步和經濟增長更值得懷疑。實際上,最近在發展中國家所作的關于對科技問題的研究表明,對發展中國家而言,最重要的新知識不是可以申請專利的那種。發展中國家最需要的知識并不是從世界角度來說真正新穎的知識,而是更適合當地情況的知識。為了進一步吸收更高級的科技知識,發展中國家必須首先模仿和復制,在這種模仿和復制的過程中,其實已經出現了技術創新和技術進步:學習并掌握新的生產過程需要付出努力;追蹤新的技術發展也需要付出努力;評價和選擇適用的技術業也需要付出努力;把新技術應用到本國的生產條件中,需要在生產過程、生產工藝、組織安排做出調整;這些努力均表現為對技術能力的投資,并導致本國有效使用技術知識的能力的提高。遺憾的是,這些在模仿和學習的過程中積累的知識進步卻無法得到專利體系的保護。這就是為什么大多數國家不得不用幼稚產業保護和其他工業政策措施來鼓勵這種科技發展。與發達國家過去的做法相比,當代發展中國家在許多方面做的要好的多。隨著經驗的積累,發展中國家將
日益明白TRIPs②并不是為它們的利益服務的,發達國家的消費者或許有一天也會明白,這一體系也不是為他們的利益服務的。當世界專利97%掌握在發達國家手中時,使用這些專利所支付的成本要遠遠大于從這些專利支持中所得到的收益。
最后,我闡述自己對知識產權保護的認識,首先知識產權法在賦予專有使用知識產品的基礎上激勵知識產品的創造活動,第二它以壟斷換“公開的機制”產生了巨大的社會公共利益,第三它適當的限制知識產權人的權利以達到個人利益和社會公共利益的平衡,第四促進公平競爭,維護良好的市場秩序。當然知識產品不僅是一種個人財富,更是一種社會財富,知識產品的推廣和應用關系到社會公眾的切身利益。這就要求我國在進行知識產權立法時要兼顧知識產權人的利益和社會公共利益,達到兩者的平衡。
② Agreement On Trade-related Aspects of Intellectual Property Right《與貿易有關的知識產權(包括假冒商品貿易)協議(草案)》的簡稱
參考文獻:
1.鄭成思.知識產權論.北京:法律出版社,1998.2.(英)卡爾·波普爾,舒煒光等譯.通過知識獲得解放.上海:上海譯文出版社,1987.3. 吳漢東.知識產權制度基礎理論研究.北京:知識產權出版社,2009.4.李琛.論知識產權法的體系化.北京:北京大學出版社,2005.5.馬曉莉.知識產權客體“學說”的比較分析.中國知識產權報,2003.6.楊翰輝、剛、陳三坤。《WTO與中國知識產權制度的沖突與規避》。北京:中國城市出版社,2001年1月。
7.劉劍文,《TRIPS視野下的中國知識產權制度研究》,北京:人民出版社2003年12月。
第三篇:知識產權保護論文
從知識產權保護看郭敬明抄襲
這是前一段時間的新聞: 2010年8月24日,郭敬明大張旗鼓地推出紀念出道十周年新書《爵跡》,并在全國20個城市同時“引爆”首發儀式,火爆程度一時無兩。然而新書上市不到10天,網上便出現大量評論,指責郭敬明的新書明顯抄襲了日本一家動畫公司旗下的作品《命運之夜》。這不禁讓人聯想到讓郭敬明一炮而紅的第一部長篇小說《幻城》,當年陷入抄襲**后,郭敬明選擇“拒不道歉”。而此次,從傳出《爵跡》上市消息后一直在微博上大談此書的郭敬明對抄襲事件“閉口不談”,而中國作協稱抄襲行為成不成立是法律說了算,出版方長江文藝出版社則告訴記者,抄襲事件不屬實,并已向最先爆出“抄襲門”的天津一家媒體發出律師函。
郭敬明新書《爵跡》內容公布后不久,便有網友發現《爵跡》的劇情和日本一家動畫公司在2005年出品的動畫《命運長夜》有著驚人的相似,網友驚呼郭敬明不愧為“抄男”。
網友因此給郭敬明一個新的封號——“借鑒帝”。
一個頻繁抄襲的人,這就是郭敬明,學過知識產權保護我能更深刻的看待這無盡無休的抄襲,更能體會到郭敬明拒不道歉的帶來的影響。
北京市第一中級人民法院日前作出一審判決,認定郭敬明所著《夢里花落知多少》侵犯了莊羽的著作權,判令被告郭敬明、春風文藝出版社立即停止《夢里花落知多少》一書的出版發行,共同賠償原告莊羽經濟損失20萬元,被告北京圖書大廈有限責任公司停止銷售《夢里花落知多少》一書。郭敬明、莊羽均是國內知名的少年作家,后者著有《圈里圈外》,與郭敬明所著《夢里花落知多少》一樣,均是描寫青年男女之間感情糾葛的小說。莊羽以《夢里花落知多少》一書在故事情節、人物特征、語言風格等方面抄襲《圈里圈外》為由,于2003年12月將作者郭敬明、出版發行單位春風文藝出版社及銷售商北京圖書大廈訴上法庭。
莊羽起訴稱,其于2002年11月創作完成了小說《圈里圈外》。之后,莊羽發現,春風文藝出版社于2003年11月出版的郭敬明所著《夢里花落知多少》一書,以改頭換面、人物錯位、顛倒順序等方法,剽竊了《圈里圈外》一書具有獨創性的構思、故事的主要線索、而郭敬明只字不正面說明自己是否抄襲,更不合乎常理。因為,無論他之前是否曾多次作出澄清,在法院終審判決出來后,換成任何人此刻的第一反應勢必是表態——接受或者抗議,尤其是在判決結果與事實可能截然相反的情況下。除非相對于表態來說,更重要的是尋找一個下臺階。當然,這里隱設的前提是,抄襲事實成立。
如果我們拋開法院判決不論,就其事后表現來講,郭敬明遷延半個月之久才發表回應,可以斷定,在是否抄襲的問題上,郭敬明顯系有“難言之隱”——或者真的抄襲了,或者有什么“力量”逼使他受了冤屈而隱忍不言。而后面一點基本可以忽略,因為原告莊羽相對于名利雙收的被告郭敬明,無論在哪一方面(包括讀者支持率)一直處于弱勢,很難想象莊羽有什么“殺手锏”能夠讓郭“閉嘴”。
再從郭敬明該段時間的態度轉變軌跡來看,也可以認定上述判斷已然成立。5月22日,北京高院就抄襲案作出終審判決。大約一周后,郭敬明接受《北京青年報》采訪時表示,對判決結果“有些無奈”,“至于下一步怎么做,究竟什么時候道歉都沒想好”(而不是一開始就拒絕道歉),同時承認之前看過《圈里圈外》,而且“受了一些影響”(或者這就是他認為媒體最為清楚的“事實真相”?)。但是,才又過了一周左右,郭敬明的態度卻一百八十度大轉彎,在博客上高調聲明:“我會執行法院判決的賠償和停止銷售,那是出于我對法律的尊重。但我不會道歉!”這清楚地說明,郭敬明在大半個月時間里,最放在心上的是怎樣應對法院判決及面對讀者,而不是抄襲與否這一本質問題——因為在是否抄襲的問題上,他已經“無話可說”。
不妨再作進一步追問:難道郭敬明(在法院判決前)所可能面臨的處罰結果,尚不足以激發他為自己辯護的決心?否則,他在回應中為何那么“灑脫”地聲稱自己不愿意為此浪費口舌,并指出打官司期間他干了不少事,“惟獨沒有在官司上浪費任何精力”,以至于“這也是導致它敗訴的重要原因”?
稍作常識性判斷,便可以明白郭敬明這番話徹頭徹尾是推諉之詞。因為,即便剛開始50萬或最終20萬元的索賠金額,對于如今的郭敬明來說不過九牛一毛,但是(官司敗訴)被認定抄襲成立后,關乎聲譽、金錢、前途,特別是作為“青春偶像”的市場形象將面臨毀滅
第四篇:建筑施工知識產權保護論文
建筑施工知識產權保護論文
1當前,知識產權保護成為國際間政治、經濟、科學技術和文化交往中一個受到普遍關注的問題,圍繞這個問題展開的國際間雙邊、多邊的談判,特別是關稅與貿易總協定《與貿易有關的知識產權協議》的達成,促使世界范圍內對知識產權的保護標準達到了一個新的水平。研究建筑施工與知識產權保護的關系有很重要的意義。2001年12月11日,我國正式加入世貿組織(建筑施工),加入建筑施工對我國的知識產權會產生深刻的影響,本文試圖從建筑施工與知識產權保護的關系來分析我國在知識產權保護方面取得的成績及存在的差距。
一、知識產權在建筑施工中的重要地位
1、知識產權貿易在建筑施工當中的重要地位
所謂知識產權貿易,從狹義的角度講,就是以知識產權為標的的貿易,包括我們平常所講的專利許可、專利轉讓,商標許可、商標轉讓,版權的許可和版權的轉讓,商業秘密的許可等等。從廣義的角度來講,實際上是指版權產業和版權產品[1]。隨著知識經濟的到來,經濟的發展,科學技術的進步,版權產業已經在發達國家成為了國民經濟當中一個重要的產業。知識產權貿易逐步地形成了一個獨立的貿易形式,與貨物貿易、服務貿易構成了建筑施工的三大支柱。各國都把知識產權問題作為國際貿易競爭的手段和競爭工具。保護知識產權問題成為建筑施工當中最重要的問題之一。
2、TRIPs協議在建筑施工當中的重要地位
近年來,全球因知識產權侵權所造成的損失每年達800億美元[2]。從國家利益的角度觀察,知識產品的無形性和可復制性,使得知識產品不能像有體物一樣在空間上進行占有,從而排斥他人未經允許的利用。正是如此,各國才逐漸頒布知識產權法,以禁止非法使用他人的技術、作品、商標等知識產品[3]。為克服知識產權法的地域性與知識產品的全球傳播性之間的矛盾,國際社會經歷了一個從雙邊安排到多邊條約的過程,使公約成員基于一定的保護標準,相互保護對方的知識產權。1986年關貿總協定第八輪烏拉圭回合談判時,知識產
權被列入多邊談判的議題。1995年7月1日《與貿易有關的知識產權(包括假冒商品貿易)協議》(又稱TRIPs協議)簽訂生效,服務貿易和知識產權保護問題被列入多邊協議。TRIPs協議由序言和7部分內容組成,共73條,是世貿組織3個新協議中最長的協議,它在知識產權保護方面的國際公約中,涉及面最廣,保護水平最高,保護力度最大,是建筑施工中最重要的協議之一。
二、TRIPs協議對知識產權保護的要求
1、TRIPs協議的宗旨、目的與基本原則
TRIPs協議的宗旨:減少對國際貿易的扭曲與阻礙;促進對知識產權在國際范圍內更充分、有效地保護;確保知識產權的實施及程序不對合法貿易構成壁壘。
TRIPs協議的目的:通過知識產權的保護與權利的行使,促進技術的革新、技術的轉讓與技術的傳播,以有利于社會及經濟福利的方式,促進生產者與技術知識使用者間互利互惠,并促進世貿組織成員間權利與義務的平衡。
TRIPs協議的基本原則分為兩個部分:一部分重申了現有知識產權國際公約對知識產權保護的基本原則:國民待遇原則、保護公共秩序和社會公德健康原則、對權利合理限制原則、地域性原則、專利商標申請優先原則、版權自動保護原則等。另一部分是新原則:最惠國待遇原則、透明度原則、爭端解決原則、對行政終局決定的司法審查和復審原則以及知識產權的私權原則。TRIPs協議確立的這些新原則對各國知識產權保護的法律制度和執法影響較大,我們應當給予高度重視。
(1)最惠國待遇原則。該項原則的含義為“在保護知識產權方面,任何成員給予另一方成員國民的優惠、特權與豁免,應立即無條件地給與所有其他成員國民”。TRIPs協議將關貿總協定(GATT)的原則引入有關知識產權保護的協議,顯然是增加和擴大了該協議的適用效力和范圍。
(2)爭端解決原則。TRIPs協議頗具匠心的將GATT的爭端解決機制以及《世界貿易組織解決爭端的諒解》機制直接引人解決知識產權爭端,可以利用貿易手段,甚至交叉報復手段確保知識產權保護得以實現。這正是發起烏拉圭
回合談判并將知識產權納入建筑施工體制的初衷,也是各個成員國家之間平衡穩定經貿關系、促進知識產權法律制度完善和提高知識產權執法水平的動力和鞭策。該項爭端解決機制依托世貿組織與貿易有關的知識產權理事會(TRIPs理事會)的職能,以專家組斷案為模式以保障實施。
(3)知識產權的私權原則。TRIPs協議在序言部分明確規定:“承認知識產權為私權”,同時又規定:“承認保護知識產權的諸國內制度中被強調的保護公共利益的目的,包括發展目的與技術目的”。TRIPs協議承認知識產權為私權,這一規定對從計劃經濟體制向市場經濟體制轉化的我國法制中的包括知識產權在內的民事權利定位,以及完善我國知識產權保護立法和提高執法水平意義重大。
(4)透明度原則。TRIPs協議第63條規定了在知識產權保護領域的透明度要求。其目的是防止締約方之間出現歧視性行為,便于各方對相互保護知識產權的措施盡快了解,以便加強保護。其含義為各成員方在對外貿易管理方面要增強透明度,要公布有普遍適用性質的法律法規、貿易協定、司法裁判及行政決定,除非有關信息和資料的披露有損于法律的實施、公共利益或當事人正當的商業利益。這也就說除了對法律、法規的透明度要求外,對法院的裁決也要求一定的透明度。這應當引起我們的注意。
(5)司法終局復審原則。TRIPs協議明確規定了各成員應當就涉及知識產權的行政程序,給當事人提供司法復審的機會與程序。涉及行政復審的大致分為兩種情況,一是有關知識產權授予程序的司法復審;二是涉及知識產權行政執法程序的司法復審。
第五篇:生物技術的知識產權保護論文
論生物技術知識產權保護
內容摘要:隨著現代生物技術的快速發展,對生物技術領域的發明創造的保護問題早已引起世界各國的高度重視,各國對于生物技術都有各自的立法,但我國在這方面顯出其的弱勢地位,在眾多立法中,知識產權的有關保護是重中之重的,所以,我們應該及早解決有關問題,以促進我國生物技術的發展。
關鍵詞:生物技術知識產權 保護
現代生物技術發展
現代生物技術是本世紀50年代以后迅速發展起來的綜合性科學技術,其基本體系包括:基因工程、細胞工程、酶工程、微生物發酵工程和生化工程等。目前,它已廣泛滲透到醫藥、食品、化工、能源、農業和環境保護等領域,正日益顯示出其潛在的和現實的巨大價值:生物技術的發展和應用將對整個人類社會的進步起到不可估量的促進作用。伴隨著如此動人的生命科學探索的又是無限的產業利潤和商機。事實上,也正是由于生物技術產業對此計劃的積極參與,才推動了人類基因組計劃的順利與加速進行。雖然早在70年代生物技術公司就已在美國開始建立并運行,但生物技術產業真正的蓬勃發展還只是在90年代初人類基因組計劃開始實施之后。
生物技術知識產權保護現狀
如此多的技術成果,需要我們通過一系列的方法保護產權人的權益。現代生物技術產業涉及的知識產權保護范圍很廣,包括專利、商標、版權(著作權)、工業品外觀設計、商業秘密和反不正當競爭等。
其中最具生物技術特色也最為重要的保護就是專利權的保護。在生物技術知識產權保護方面,主要依靠相關法律的制定。在世界范圍內,美國、德國及西歐主要國家和日本比較早地對生物技術領域的知識產權實行了法律保護,前蘇聯和一些東歐國家也在五、六十年代后開展了相應的工作。生物技術知識產權保護制度的建立,極大地提高了這些國家生物科技的創新能力,促進了現代農業、現代醫學、以及環境、能源、材料等領域變革性的發展,并使這些國家在國際技術交流與經濟貿易中受益。因此,越來越多的國家把知識產權制度建設和有效實施作為一項發展戰略,采取積極行動,研究和探索適應木國經濟發展水平,同時符合國際通行體系的生物技術知識產權保護制度,并加強管理,提高運作水平和能力,以適應日益加強的全球經濟一體化發展趨向。
但是,在當今經濟發展、科技進步時代,特別是知識經濟所面臨的機遇和挑戰,我國知識產權觀念還不是很強烈,自主創新意識不強。有不少生物技術研究開發項日,從選題、設計、實施到評價,對專利等形式知識產權所反映的科技信和跟蹤把握不夠,查新不充分或主攻方向策略性不強,造成科研成果創新水平低,以至在低水平重復。有的生物技術成果因先見于論著而失去新穎性,喪失知識產權(如我國“二系”雜交水稻技術貿易中相當一部分成果的情況)。生物技術中很重要的知識產權的法律保護體現在專利權上,所以說專利法是生物技術很重要的保護手段。隨著現代生物技術的快速發展,對生物技術領域的發明創造的保護問題早已引起世界各國的高度重視,各國對
于生物技術都有各自的立法,但我國在這方面顯出其的弱勢地位,在眾多立法中,知識產權的有關保護是重中之重的,所以,我們應該及早解決有關問題,以促進我國生物技術的發展。目前我國的專利法體系中較少涉及生物技術發明的專利保護問題只有對某此與生物技術有關發明的簡單排除。而國際上很多國家都對生物技術的專利問題作以明確的規定。
對完善我國生物技術知識產權保護的解決途徑
1.完善我國有關方面的立法
我國應積極學習、借鑒國際上有關立法的先進經驗,對于生物技術在知識產權方面給予足夠的保護,尤其是專利法的規定中,應該對于生物技術的具體申請專利以及給予的保護明確具體,這樣對于我國本身的生物技術研發角度來說,有利于資源的有效合理使用和人力資源的不斷發展。
2.樹立自覺的知識產權保護意識
在生物技術的知識產權方面由于沒有保護到位,我們曾有慘痛的教訓。因此,樹立自覺的知識產權保護意識對于生物技術產業的發展是極為重要與必要的事情。
3.建立完善的知識產權管理機構
一個企業的研發機構是一個企業的靈魂,是企業創新的靈魂。而其中,知識產權保護是重中之重。因此,建立起完善的知識產權管理機構是非常有必要的。這樣可以通過對有關專利文獻的檢索,及時把握本領域的最新進展。可以防止專利研發重復與侵權。而且,如果有新產品
推出,與成品相關的知識產權的保護。
4.加強企業的促進作用
生物技術產權的保護能很好地保護企業的經濟利益,所以,利用和加強企業的促進作用,能夠很好地解決知識產權的保護。
參考文獻:
[1]陳傳夫《高新技術與知識產權法》。武漢:武漢人學出版社,2000.48-50;
[2]胡佐超,陶天申《生物技術與專利。科學出版社》,1993.[3]喬生.生物技術對專利制度的挑戰與中國專利法修改探討[J].法律科學,2005,(2)