第一篇:論中醫藥知識產權保護制度探討
論中醫藥知識產權保護制度探討
作者:吳蓉
來源:中國論文下載中心 [ 09-09-04 16:01:00 ]
[論文關鍵詞]傳統中醫藥 傳統知識 知識產權 保護
[論文摘要]中醫藥是中華民族智慧的結晶,是我國目前在國際上占有優勢的少數領域之一。為了促進我國傳統中醫藥的繼承和發展,鼓勵創新,防止發達國家在這一領域的不當攫取,應對我國目前對中醫藥知識產權保護的現狀進行分析,在符合國際國內法要求的前提下完善現有法律制度,并建立符合中醫藥特點的特殊保護制度。
一、中醫藥發展面臨的機遇和挑戰
隨著經濟全球化帶來的多元文化相互交流的不斷擴展,中醫藥在世界范圍的傳播與影響日益擴大,中醫藥醫療、教育、科研和產品開始全面走向國際。因為原有的疾病沒有得到充分治療,新的疾病不斷出現,醫療費用不斷上漲,許多發展中國家和發達國家都在重新關注傳統醫藥的作用和價值,世界衛生組織也提出,為了實現“人人享有衛生保健”的目標應當推廣使用傳統醫藥,從而給以中醫藥為代表的傳統醫藥帶來了廣闊的發展前景。
中醫藥是目前我國在國際上占有優勢的少數學科領域之一,其蘊含著中華民族的智慧和幾千年的實踐經驗。中醫藥具有一套與西藥完全不同的理論體系,近年來隨著中醫藥在防治重大疾病,常見病,疑難病方面優勢的發揮,中醫藥的科學性已逐步得到全球各地區認可。
由于發達國家在技術、資金方面的優勢,我國傳統中醫藥的知識產權流失非常嚴重。中醫藥知識產權目前基本隨著資本在流動。一方面我國在技術方面落后于發達國家,難以在傳統的中醫藥驗方中按照西藥的開發模式開發出符合西藥標準的新藥,另一方面,一些企業即使開發出來了,也往往在產業化之前由于資金方面的問題而被國外的公司參股或控股。
2007年1月11日,科技部、衛生部、國家中醫藥管理局、國家食品藥品監督管理局等國務院十六個部門聯合發布《中醫藥創新發展規劃綱要(2006-2020年)》。從中醫藥創新發展的全局出發,《中醫藥創新發展規劃綱要》確定了“繼承,創新,現代化,國際化”四個方面的基本任務。如何在中國加入WTO 后對中醫藥的知識產權保護制度進行改革,以促進中醫藥的創新和防止國外發達國家在這一領域的攫取是一個急切需要解決的問題。
二、我國中醫藥知識產權保護的現狀
知識產權的保護涉及專利、版權、商標等。就傳統藥品而言,主要涉及專利保護、商標保護、著作權保護、商業秘密保護和行政保護,其中影響較大的是專利保護和行政保護。
1984年我國頒布的專利法規定對藥品和用化學方法獲得的物質不授予專利權。1993年我國專利法第一次修訂,增加了對藥品的保護,保護的內容包括:
(一)作為藥物活性成分的藥品化合物、生物制品和藥物組合物可依法獲得產品專利
(二)制備藥品的方法
(三)藥品的用途專利
2000年第二次修訂后的專利法沿襲了1993年的規定,也就是說所有醫藥領域的發明都可在中國依法得到專利保護。
國務院于1992年以第106號令頒布實施《中藥品種保護條例》,列入國家藥品標準或省、自治區、直轄市藥品標準的品種均可申請中藥品種保護。2001年2月第九屆全國人民代表大會常務委員會第二十次會議修訂的《藥品管理法》第三十六條規定:“國家實行中藥品種保護制度。具體辦法由國務院制定。”中藥品種保護正式進入國家法律規范。回顧中藥品種保護工作的歷程,《中藥品種保護條例》對中藥產業生存和發展起到了積極的作用。條例實施以來,已有2224個品種獲得品種,涉及企業1030個,同時中止了1645個中藥同品種生產批準文號的效力。
總體來說,我國國內中藥企業對專利申請的積極性不高,主要原因有1.由于中醫藥的理論基礎不同于現代的中醫藥,在專利申請時難以確定專利技術應具有的“三性”:即新穎性、創造性和實用性。2.專利的專有權獲得是以公開其技術為代價的,而傳統中藥的復方一旦公布,往往給“二次開發”提供資源,使得擁有技術和資金優勢的企業或發明人利用先進的提取分離技術、分析技術開發出療效更加明確、質量更加可控的產品。3.專利的申請審批周期長,保護期限為自申請日起20年,而中藥行政保護審批周期為最長6個月且最長保護期為30年,并可申請延長。同時專利侵權訴訟所需要花費的財力物力巨大,時間漫長,而《中藥品種保護條例》第十七條:“被批準保護的中藥品種,在保護期內限于由獲得《中藥保護品種證書》的企業生產。”在行政審批環節,行政部門即保護了已獲得中藥品種保護證書企業的權益。
三、中藥知識產權行政保護和專利保護的沖突
由于近年來我國對《專利法》、《藥品管理法》等法律的修改,出現了中藥品種的行政保護權和專利權之間的沖突。《中藥品種保護條例》第2條:“申請專利的中藥品種,依照專利法的規定辦理,不適用本條例。”《中藥品種保護條例》是行政法規,在法律效力上低于專利法,所以依據專利法,未經專利人許可,即使企業獲得中藥品種保護證書,依然不能制造、使用和銷售該產品;2001年我國修訂《藥品管理法》后,《中藥品種保護條例》具有特別法的效力,法理上其效力應優于作為一般法的專利法。《中藥品種保護條例》和《專利法》的沖突需要在今后的修訂中解決。
另外,我國于1985年加入了巴黎公約,巴黎公約是當今國際社會保護工業產權最基本、最重要的一個全球性多邊公約。中國加入WTO 后必須履行《與貿易有關的知識產權協議(TRIPS)》。而我國對中藥的行政保護與巴黎公約、TRIPS協議存在權力保護主體方面的沖突。《中藥品種保護條例》第2條規定:“本條例適用于中國境內生產制造的中藥品種,包括中成藥、天然藥物的提取物及其制劑和中藥人工制成品。”這一規定與巴黎公約和TRIPS 的國民待遇原則相沖突。
四、中醫藥知識產權保護的對策探討
我國完善目前中醫藥知識產權保護法律體系的工作應同時考慮三個方面:挖掘傳統中醫藥的寶庫,鼓勵中醫藥的創新發展,促進中醫藥國際化,為我國中醫藥進入國際主流市場奠定好法律保護的基礎;系統繼承中醫藥獨特的理論體系,寶貴知識和經驗,防止中醫藥在現代化的進程中西醫化;防止發達國家利用資金和技術上的優勢對我國在中醫藥的傳統知識方面的相關權利不當占有或不公平利用。因此,筆者認為,對中醫藥知識產權的法律保護體系的建設應在專利保護的根基下同時拓展傳統知識保護的途徑。這是一個保護“現在”和一個保護“未來”的問題。
(一)完善專利制度及相關法律
1.采用國際耗盡原則。所謂耗盡原則,就是規定專利權人在首次將產品投放市場后,即喪失行銷控制權的原則。這是一種避免專利權人控制整個銷售體系得規定。發達國家多采用國內耗盡原則,主要目的是禁止專利產品平行進口,保持技術輸出國的優勢;而發展中國家因為多為技術輸入國,國內所授權的專利多為外國人擁有,為保護國內產業的發展,多采用國際耗盡原則。《多哈宣言》明確了成員可以采用權利國際用盡原則,宣言指出:TRIPS 協定的這些規定的作用,是使每個成員自由地、不受挑戰地建立各自的權利用盡原則。
目前我國專利法采用的是國內耗盡原則,這不利于保護中醫藥產業和促進行業的創新,以及提高中醫藥企業的市場競爭能力。但,如果我國專利法采取專利國際耗盡原則,將會減少國內企業對技術研發的限制,提高我國中醫藥的產業技術競爭力。
2.制定中醫藥專利強制許可的規則。《多哈宣言》明確了:TRIPS協定各成員國依據各自決定的范圍授予強制許可。我國目前中醫藥產業的技術水平低下,與國外發達國家比較,在申請中醫藥的專利方面缺乏競爭力。我國應從實際情況出發,制定有關中醫藥專利強制許可的規則,對利用我國傳統中醫藥資源獲得的專利進行強制許可,進行二次開發,以推進我國企業引進、吸收消化先進技術,從事原始性創新的積極性和持續性。
3.要求披露利用的傳統中醫藥來源信息。印度于2002年對其專利法進行修改,規定專利申請人必須在其說明書中公開涉及的任何生物物質的來源和地理起源,并規定允許以整個說明書沒有公開或不正確地提及發明所用的生物材料的來源或地理起源為由,對專利提出異議。建議我國在專利法中也采用相應的規定,對盜用傳統中醫藥資源的專利申請人起到一定的震撼作用,應可為我國建立中醫藥傳統知識利益的特殊保護制度做一個鋪墊。
(二)構建中醫藥傳統知識產權保護新制度
傳統中醫藥和西醫藥分別建立于兩種完全不同的科學體系之上,中醫藥學重視整體,“辯證施治,隨癥加減”,其創新主要依靠臨床實踐,缺乏數據上的實證。這一特性很難適應按現代科學特點設計的知識產權法規體系。傳統中醫藥專利的“新穎性、創造性、實用性”的認定存在難點也是大家公認的。
1993年12月29日生效的《生物多樣性公約》(Convention on Biologi
cal Diversity,CBD)確立了尊重傳統知識和鼓勵公平分享利用傳統知識創新而獲得的惠益的原則。近年來發展中國家呼吁修改現有專利制度,增加保護傳統知識的內容,但這一要求遭到對TRIPS有重要影響的發達國家的抵制。2004年在馬來西亞吉隆坡舉行的CBD第七次締約方大會上,雙方經過磋商和妥協,通過了“制定保護傳統知識、創新和做法的特殊制度的基本組成部分”。
目前越來越多的發展中國家已在國內立法并尋求區域性合作,以保護傳統醫藥知識產權。一種是單獨立法,如泰國;一種是綜合立法,即將傳統中醫藥知識納入傳統知識一并立法,不做專門區分,如:巴西、巴拿馬、葡萄牙、秘魯、菲律賓等。為了促進傳統中醫藥的繼承和發展,和防止發達國家在這一領域的攫取,我國應盡快建立中醫藥傳統知識產權保護的特殊制度。
參考文獻:
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[2] 郝明虹,曹寶成:《中藥品種保護的回顧與展望》,《中國中醫藥信息雜志》2005年1月第12卷第1期。
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[4]杜瑞芳:《我國傳統醫藥知識特殊保護制度探討》,《社會科學家》2007年第1期。
第二篇:論中藥的知識產權保護
淺析中藥的知識產權保護問題
摘要:中藥是中國傳統文化不可或缺的一部分。中藥產業也是我國大力發展的傳統優勢產業,但由于我國知識產權制度特別是在中藥領域的保護并不完善,使得我國中藥行業的發展有所掣肘,在國際市場上的競爭中也處于劣勢。為此,我國中藥材領域的知識產權保護亟待改善,加強該行業知識產權工作勢在必行。
關鍵詞:中藥;知識產權;保護;專利法;商標
一、中藥的概念
中藥主要起源于中國,是在中醫理論指導下用于預防、診斷、治療疾病或調節人體機能的藥物。多為植物藥,也有動物藥、礦物藥及部分化學、生物制品類藥物。中藥按加工工藝可分為中成藥、中藥材。
二、我國中藥知識產權的保護現狀
在現代知識產權保護制度中,專利保護制度是最為重要和有效的。專利賦予權利人在有限時期、有限地域和有限范圍內的壟斷權,使其能夠排除競爭對手,最大限度的占有市場份額,保障相關企業開發資金的回收和利用。
但由于我國的專利法借鑒于西方,采用對于西藥的專利保護方式來保護中藥,相對于傳統中藥領域來說有些不兼容。曾經舊專利法對“藥品和用化學方法獲得的物質”并不授予專利權。即使是如今的新專利法,雖然中藥制品、炮制方法、中藥材種植等方面均可申請專利,但中藥產品想獲得專利保護的難度依然很大[1]。明顯的例子在于按我國《專利法》的相關規定,授予專利權的發明應當具備新穎性、創造性和實用性。因此中藥品種要獲得專利保護也必須具有新穎性和創造性,然而我國許多中藥品種的配方組成、炮制方法等方面,在流傳下來的中藥古籍上大都有所記載,也就是說已經被公開,因此不具有新穎性和創造性[2]。
這樣的情況使得我國許多中藥制品無法獲得專利保護。即便有些配方經過改良,但由于中藥大多是復方藥,其各部分的反應非常復雜,很難判斷其是否具有新穎性、創造性,這也是國內中藥專利申請很少獲得批準的主要原因。此外,如上述所說,中藥大多都是復方藥,相比于具有具體的化學結構,專利保護范圍明確具體的西藥,在遇到侵權情況的時候很難判定。很多中藥制品的藥物成分多達數十味,如此多的成分混合在一起發生的化學反應非常難以辨別。因此,當專利權人對他人提出侵權指控時,由于無法將被控侵權產品的技術特征與專利獨立權利要求所記載的必要技術特征相對比,就無法證明他人是否侵權。
由于上述種種原因,我國的專利制度對于中藥領域的保護不夠完善,使得很多中藥企業不愿意去申請專利,轉而運用商業秘密來保護自己的技術。
商業秘密是指不為公眾所知悉、能為權利人帶來經濟利益,具有實用性并經權利人采取保密措施的技術信息和經營信息。商業秘密是企業的財產權利,它關乎企業的競爭力,對企業的發展至關重要,有的甚至直接影響到企業的生存。
因此,商業秘密對于中藥企業的技術保護能夠起到很大作用。但由于大部分中藥企業僅有商業秘密作為保護手段,而商業秘密將反向工程開發的相似藥物定性為合法途徑,無法起訴對方不正當競爭,保護手段相對單一。
此外,我國很多著名中藥制品,由于歷史悠久,效果突出,其制作工藝與配方以國家秘密作為保護,而非商業秘密,因此在被大眾質疑時或在國際市場的競爭中容易陷入知識產權困境。
【其中非常鮮明的一個例子就是前段時間云南白藥陷入的知識產權困境。】
云南白藥是中國的著名中成藥,創制于1902年,具有化瘀、止血、止痛、解毒、消腫之功效,由云南白藥公司經營。云南白藥公司一直以云南白藥配方是國家秘密為由完全拒絕公開配方,但幾年前,媒體發現該公司在美國銷售時根據當地法律公開了全部配方。同時,由于國家藥監局發文要求中醫藥生產商公布藥品有毒成分,云南白藥公司遂公布了配方中一味有毒中草藥草烏,但拒絕公布其余配方成分。但該公司在美國公開的云南白藥配方中卻沒有草烏,因此陷入更大的質疑,中國很多媒體都對云南白藥的配方事件進行了報道。
從上述事件可以看出,云南白藥陷入信任危機的三大重要原因都與知識產權和法律差異有關。其一,云南白藥的傳統醫藥屬性與現代知識產權保護制度不太兼容;其二,國內醫藥配方管理制度與國際規則不兼容;其三,本應通過商業秘密保護的配方被以國家秘密保護,使云南白藥公司缺少以行動解除質疑的空間。云南白藥公司作為我國中藥行業的著名企業,其對于核心產品知識產權保護措施的缺失,也是我國中藥行業的一個縮影。
相比于發達國家的制藥公司,我國的中藥企業對于知識產權的敏感度不高,在搶注專利方面往往落于人后,據統計,900多種中草藥項目成為外國專利,中國僅占3%,這使得我國的中藥產品在國際競爭中處于劣勢。如美國擁有多項有關于薄荷的專利,在口香糖市場上賺取了高額利潤;傳統中成藥牛黃清心丸早已被韓國申請專利,如今名為牛黃清心液;還有日本的救心丸,其技術也源于中國。這些“洋中藥”由于知識產權和質量體系的規范化程度更高,其有效成分、不良反應都標示得很清楚,因此質量更有保障,即使它們的零售價格通常要比中國產品高出一些,但消費者也更加愿意購買此類產品。
據統計,國際中藥市場年銷售額早在2005年就已達160億美元。其中,日本產品占80%,韓國占10%,而作為中藥老家的中國僅占5%左右。中國每年從國外進口的“洋中藥”超過1億美元。不得不說中國中醫藥的尷尬。
在商標權方面,中藥產品也常常陷入尷尬的處境。據我國《商標法》第11條規定:“僅有本商品的通用名稱,不得作為商標注冊。”而《藥品管理法》第50條規定:“列入國家藥品標準的藥品名稱為藥品通用名稱。已經作為藥品通用名稱的,該名稱不得作為藥品商標使用。”因此,如云南白藥、片仔癀等藥品,雖然知名度很高,但屬于該藥品的通用名稱因而無法申請商標注冊。這對于那些研發了開創性中藥制品的企業顯然是不公平的[2]。
此外,我國的中藥材還有一種特殊的種類——道地藥材。道地藥材是指在特定自然條件、生態環境的地域內所產的藥材,因生產較為集中,栽培技術、采收加工也都有一定的講究,以致較同種藥材在其他地區所產者品質佳、療效好。由于中藥材本來就蘊含了源遠流長的文化特性,道地藥材相比于普通中藥,其文化內涵更加深厚,乃至于名稱、產地也是影響其價值的重要因素。
但如上述所說,道地藥材由于缺乏顯著性,要申請商標注冊也很難,如川白芍、長白山人參、川黃連等我國特產的著名藥材都未能注冊商標,除了申請地理標志保護,很難有其他制度對當地特產藥材進行知識產權保護。因此,我國商標制度在中藥領域的運用有待進一步完善。
綜上所述,我國中藥行業的知識產權保護情況并不樂觀,其一在于我國知識產權制度在中藥領域的運用并不完全兼容,其二在于中藥行業企業普遍對知識產權不敏感,在專利、商標等知識產權的申請上并不積極。
三、我國中藥行業知識產權保護應采取的對策 3.1 提高企業知識產權保護意識及維權意識
要想讓我國中藥走出國門,在國際市場上與發達國家競爭,完善的知識產權保護與積極的維權意識必不可少。而我國的中藥行業缺少一個知名度足夠高的行業內知識產權協會來喚醒企業的知識產權意識。因此,在中藥行業組織一個具有話語權的知識產權協會勢在必行。
此外,中藥的栽培、種植、炮制到成品是一個完整的產業鏈,不僅是中藥制品,在中藥材種植過程中形成的新方法、藥材炮制的方法、中成藥的配方、相關化學成分的提取技術均能申請專利。因此,應建議企業對其核心技術申請一套完整的專利群,從而對該產品形成完善的知識產權保護。
同時,企業應改變在國際市場上被動挨打的局面,用于進行維權,在確定侵權行為發生以后應積極維護自己的權利。如果只申請權利而不維護權利,最終也只能導致有“保”無“護”的尷尬局面[3]。
在商標方面,應鼓勵企業積極申請,增強商標保護意識。同時應注意商標專用權每10年就要續展一次,如果不及時續展,已注冊的商標就很容易被撤銷。企業在申請注冊商標時,還可適當擴張品牌,在相類似的產品類別同樣申請注冊商標。由于之前所說:“僅有本商品的通用名稱,不得作為商標注冊”,所以企業應重點突出商標,淡化藥品通用名稱,并將通用名稱和藥品的注冊商標明顯地區分開來,以免造成誤解。
在道地藥材的知識產權保護方面,當地政府應積極參與進來,申請地理標志保護,并與企業的商標申請相結合,通過申請注冊“原產地證明商標”來區別藥品,以在市場上獲得更高的辨識度和關注度[4]。
3.2 完善我國知識產權制度并在中藥領域合理運用
《專利法》等知識產權法規在中藥領域存在水土不服的情況,而《中藥品種保護條例》屬于一種行政法規的保護,存在著固有的不足。
法律是市場行為最主要、最有效、最權威的調節器。有效保護中藥知識產權必須形成完備的中藥知識產權保護法律體系[5]。在現有專利法等制度的基礎上,有關部門應結合中藥自身特點,制定專門針對中藥的知識產權保護制度,鼓勵企業申請,幫助企業在國際上申請專利,最終提升我國中藥行業在國際上的競爭力[6]。
四、結語
完善我國中藥領域的知識產權保護是一個浩大的工程,其中牽涉到企業、政府部門、消費者、科研人員等方方面面。但中藥作為我國的傳統優勢行業,由于知識產權的缺位導致中國身為中藥大國,確又是中藥出口小國,大量的中藥知識產權被發達國家搶注,進而在國際市場上蠶食本屬于我國的份額,不得不說是一種無奈。因此,為了傳統中藥行業的發展,本領域的知識產權意識覺醒勢在必行。愿青蒿素之殤永不再現。
參考文獻:
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第三篇:論發展中國家的知識產權保護
論發展中國家的知識產權保護
一、引言
知識產權是智力活動的成果,她是無形的,是現代私法中一種十分重要的權利。知識產權是涵蓋在產品當中的科技含量,是一種重要的經濟資源,其價值不僅可以用貨幣來衡量,而且比有形財產更重要,隨著知識經濟的到來,知識產權將更加顯現她的重要性。知識產權保護制度可有效地保護知識產權創造者對其創造成果獲得一定期限的獨占權,禁止他人擅自利用,使創造者通過使用或許可他人使用收回知識產權創造的投資,而且可以獲得超額價值。這樣就為創造者進一步的知識產權創造提供必要的物質基礎,激發他們的創造熱情,生產出更多、更適合于社會需要的知識產品,知識產權保護制度“給天才之火添加了利益之油”,逐步形成知識產權創造的法律環境。
知識產權制度起源于封建社會的“特權”,即封建社會的地方官吏、封建君主、封建國家以榜文、敕令、法令等形式授予發明創造者、圖書出版者在一定期限內的專營權、專有權;19世紀中后期,各國逐漸認識到知識產權在促進本國經濟、文化發展和科學技術進步方面的重要作用,紛紛通過知識產權立法保護知識產權;19世紀后期,資本主義進入壟斷階段,資本家的勢力范圍也超過國界,他們希望對國外投資、產品和技術輸出獲得更大利潤,由此,有關知識產權的國際多邊公約、地區公約或雙邊協定紛紛出臺,其中1883年簽訂的《巴黎公約》和1886年簽訂的《伯爾尼公約》成為知識產權領域國際保護制度的基本法律框架。從此,知識產權的保護與協調的國際化趨勢愈來愈明顯。當今國際社會隨著科技的日新月異,經濟的全球化,各國在經濟、科學、技術、文化領域交流與合作的不斷擴大,知識產權的國際化又邁上了一個新臺階。而發展中國家在經濟、科技上都相對落后,必須參加國際合作、交流與競爭,必須引進科學技術成果,必須研發具有自主知識產權的高新技術產品等等,所有這些都必須有自己完備的知識產權保護的法律制度,培養一大批專門的人才,研究制訂國家和企業的知識產權保護制度和戰略,從而確保發展中國家的振興和復興。
二、當代知識產權制度發展的特點和新趨勢 目前知識產權制度發展呈現出以下特點:
第一、知識產權保護,已成為當代世界關注的熱點問題。知識產權制度,經過一個世紀的發展,已日臻完備。國際公約確立的一些原則不斷為各國國內法所吸收,推動了各國知識產權國際化的進程,從而進一步完善了知識產權國際保護制度;國際公約的數量增多,參加國增多,保護水平提高,國際保護組織日益健全,特別是上世紀80年代以來,西方一些國家極力主張建立一個有效的世界性知識產權保護機制,從而產生了《TRIPS》協議并生效,成為世界貿易組織(WTO)成員普遍接受的知識產權多邊保護規則,并對各國知識產權法和國際公約產生重大影響。我國加入WTO后,《TRIPS》協議成為我國加強知識產權保護的重要準則。
第二、地區性的知識產權合作,跨國公司之間的協作在加強。當代一些國家或地區、跨國公司基于共同的經濟利益和密切的經濟交往,逐步形成了一些地區性、聯合性的經濟集團,建立了一些知識產權合作組織,如歐洲專利局、非洲知識產權組織、安第斯組織、家電3C聯盟、6 C聯盟等等。以歐盟為例,隨著歐洲統一市場的形成,歐盟先后頒布了《關于數據庫保護的指令》、《關于出租權保護的指令》、《關于著作權保護期的指令》、《關于衛星的指令》等,旨在協調歐盟范圍內的知識產權制度。由日立、松下、三菱、東芝、JVC、時代華納形成6 C聯盟,聯合向我國DVD出口企業收取12美元/臺的專利使用費,這對于每臺價格100美元左右市場份額占全球2/3的中國DVD行業來說,其負擔和振動可想而知,據統計他們已從我國企業向全球出口的DVD中收取了30億人民幣的專利使用費。注(1)
第三、發達國家與發展中國家在知識產權保護與協調上存在矛盾與沖突。知識產權的發展狀況是一個國家經濟、科學、技術、文化發展水平的綜合體現,發展中國家與發達國家相比,在經濟實力、科技進步、文化水平等方面都存在很大差距。知識產權國際化公約并未在實質上清除發達國家與發展中國家的不平等。一些發達國家要增加一些有利于自己的國際公約條款,就勢必會與發展中國家存在矛盾與沖突,如擴大知識產權的保護范圍,將發現權列入保護范圍,如提出打破專利審查的地域性限制,建立“世界專利”等等。一些發展中國家提出對一些不利于自己的國際公約條款進行修改,也勢必會與發達國家發生矛盾與沖突,上世紀90年代以來,南北間知識產權外交談判就是一例。
知識產權作為市場經濟和科學技術發展的產物,隨著市場經濟和科學技術的發展,地位變得越來越重要,當今社會經濟全球化,科學技術日新月異,知識產權的發展也反映出新的趨勢。一是知識產權與當代國際政治,特別是經濟貿易關系日益密切。當今一些發達國家已將知識產權保護作為實施外交政策的一種手段,把知識產權保護直接與發展對外政治、經濟關系連接起來,使知識產權問題上升為政治、經濟問題,成為科技、經濟和外交斗爭的重要組成部分,美國就是把知識產權與經濟發展和內政外交緊密結合起來是典型的國家。上世紀80年代以來,知識產權問題被納入關貿總協定體制,而在之前,關貿總協定總體上并不直接涉及知識產權問題,并且有意識把貿易與知識產權區別對待,只是貨物貿易涉及專利和商標時,為不讓知識產權保護妨礙貿易自由化,才有分別條款提及專利和商標的保護,《TRIPS》協議就是知識產權涉入國際經貿關系的一個象征。二是高新技術開辟了知識產權保護的新領域,并對知識產權制度提出了更高的法律要求,知識產權制度在保護高新技術及其產業方面將發揮更加重要的作用。新材料、微電子技術、信息技術、生物工程技術、航空航天技術等產業是以高科技為基礎的知識密集、人才密集、資金密集的現代產業,是高科技與企業的集合。這些高新技術的快速發展,出現一大批新形成的智力成果。如集成電路、計算機網絡、域名、多媒體節目、計算機軟件、數據庫、生物工程新物種、基因圖譜等等,這些都是知識產權保護的新領域。高新技術的產生依賴于高智力的投入與合作,具有高資金的投入(尤其是前期的研發投入),和高風險的特點,知識產權制度的目的就是為了保護和鼓勵創新,為了高新技術的生產,知識產權制度將進一步完善和提高。三是知識產權國際化趨勢將進一步增強。網絡的無國界性,使得“域名”全球注冊,使得享有著作權的作品可以同時在全世界獲得,網上知識產權保護國際法律將是知識產權制度國際化的第一突破口。知識產權國際公約修改、完善的一個思路是簡化多國專利申請、商標注冊的程序,提出了“世界專利”的概念,使一項國內知識產權的有效地域性擴大,這種簡化制度的努力最終將是實現國際一體化。
隨著以數字化和網絡化為特征的信息技術的飛速發展,世界經濟已進入知識化時代,全球特別是工業化國家的經濟增長方式發生了根本性的變化,即知識在經濟增長中起著越來越重要甚至是決定性的作用。知識產權制度把知識作為一種財產、對其進行保護,從而促進其創造、傳播和利用的一種法律制度,知識經濟是不可能離開這種制度的。
三、發達國家知識產權制度及給發展中國家的啟示
(一)日本國
二次大戰后,日本經濟的發展經歷了貿易立國、技術立國、創新立國,上世紀95年提出知識產權立國,2002年3月確立了知識產權立國,成立了知識產權工作本部,由首相親自擔任部長,并頒布了知識產權大綱。70年代以前,日本是技術進口國,要引進、消化、吸收大量的專利技術,受到了美國專利的攻擊,日本采取了防御的知識產權制度,而對國外基本專利的攻擊展開了外圍專利攻勢,以眾多小專利成功實施了“以小制大”的專利戰術。而隨著日本經濟和科技實力的大大增強,日本在基礎研究方面也在加強,向國外輸出專利日益增長,到了80年代,日本便成為技術輸出大國,目前日本在美國的專利申請量占全美申請總量的40%,成為世界第一大專利申請量,在知識產權策略上不斷增加了進攻型色彩,成為攻守兼備型戰略。
日本政府知識產權工作策略:一是專利立法為企業提供法律環境。日本的專利制度容許狹窄范圍僅有單項權利要求的專利申請,也容許獲得實用新型小專利。這與我國現行專利制度中的實用新型專利頗為相似。這就使得日本的企業能夠圍繞基礎性關鍵專利搶先申請各有特色的大量小專利,形成“外圍專利”,嚴密構筑一個外圍專利網,使歐美的基礎性關鍵技術在日本企業的外圍專利網中失靈。二是保護國內市場,日本的主要做法是推遲批準那些對工業發展有重大影響的基本專利,使本國企業有足夠的時間追趕該技術。在日本,拖延批準外國的專利達10—14年之久是常見的,最典型的是美國德州儀器公司的半導體專利在日本被推遲30年之久才獲得,而美國梅蘇克斯公司的專利申請在本國申請20年以后才在日本獲批準,梅蘇克斯公司因而失去了在日本市場多年的獨占權。
日本企業知識產權工作的策略:一是充分利用政府所提供的法律環境,日本企業利用改進專利、應用專利,在歐美基本專利外組成了外圍專利網,以眾多小專利成功實施了“以小制大”的專利戰略。如歐美在日本申請了一種新型自行車的技術方案,日本企業馬上就申請各種腳踏板專利、各式背包架專利、各種車把專利……,形成了眾多的外圍專利,如果脫離了這些小專利,其自行車基本專利就不能實施,迫使歐美公司不得不同意雙方“交叉許可”,據日本一項調查,機械產品中平均每件產品有6.91項專利,電氣產品有5.41項專利,化工產品有5.21項專利。注(2)二是引進技術與消化吸收并舉,在消化吸收的基礎上不斷改進、創新。從二戰結束到上世紀80年代,日本大量引進國外先進技術,共引進30006項技術,在引進技術中,專利技術的比重很大,1976—1980年間在機械技術的引進中,專利技術的比例多達67%,更重要的是日本企業正確地處理引進技術與開發自主知識產權的關系,投入大量的人力、財力,也產生了大量的專利,每隔幾年本國企業的專利申請就成倍增長,形成了一個以專利技術為主體的“引進→消化吸收→創新→輸出”的良性循環機制,在引進和創新上取得了極佳的結合和巨大的成功。三是把研究與開發和知識產權、生產經營作為一個有機整體。日本企業把研究與開發、知識產權、生產經營看作是企業發展中不可分割的三個組成部分。研究本企業所屬行業知識產權分布狀況,確定研究與開發的目標,研發成功后,即著手實施專利保護,在專利保護下,企業新產品在市場中可以獲得最大的經濟效益。四是通過多種途徑,千方百計地掌握專利技術,并加大投入,迅速使專利技術產業化。日本企業通過向美國的大學提供捐贈、贊助等形式,參與技術的前瞻性攻關和研究,從而共同擁有美國大學的研發成果,共同擁有使用權;在美國開辦企業,直接利用美國的人才為其服務;收購美國的成長型科技小公司,直接獲得知識產權;建立自己的研發機構、創新平臺,日本企業集中了本國60%的研發人員和80%的研發經費。在千方百計獲得的知識產權的同時,促進科技成果、專利技術的產業化,使知識產權優勢變現為競爭優勢、市場優勢,日本特許所調查,日本專利技術市場實施率為52%,為世界前列。
(二)美國
美國是當今頭號經濟、科技強國,知識產權戰略運用的歷史較久。為維護、鞏固其在市場競爭中的優勢,主要采取基本專利戰略外加專利網戰略,同時用政治、經濟、外交等手段要求其他國家按照美國的專利保護要求保護其競爭優勢和經濟往來。因此,美國的專利戰略呈現進攻性特點。一是利用專利立法的先發明原則和實質審查制的規定,盡量將發明創造成果予以保密,最大限度地限制競爭對手利用。至今先發明原則只有美國沿用,美國之所以要堅持這一原則,是因為不至于為獲得專利而不得不盡早去申請專利,可以對其重要的發明創造加以保密,有利于長期壟斷某項技術;美國實質審查制是對所有申請的專利都要進行形式審查和實質審查,在專利申請階段不公開申請內容,只有在專利授權后才予以公布。這與包括我國在內的很多國家實行的延遲審查制不同,延遲審查制下專利申請在授權前一段時間公布技術方案、權利要求保護范圍。美國實行實質審查制,其中一個重要目的是避免專利申請公開后會使競爭對手競相追隨開發。二是保護國內市場,將知識產權戰略融于其貿易政策之中,根據《關稅法》第三百三十七條規定,授權國際貿易委員會(ITC)管理國外進口貨物侵犯美國專利法、商標法、著作權法或商業秘密法的案件,以阻止外國產品進入美國市場,美國國際貿易委員會在處理日本企業專利糾紛時,曾把一些日本企業搞得焦頭爛額。三是控制他國市場。上世紀80年代以來,美國日益把知識產權保護作為其對外貿易政策的重要方面,將知識產權與貿易掛鉤,并極力主張將知識產權制度納入GATT體制,使其國際化,值得特別指出的其修訂的《綜合貿易與競爭法》,使知識產權保護成為美國貿易政策核心問題之一,為保護美國的發明創造創造了十分有利的條件。其中人們所熟悉的“301條款”是美國評價其貿易伙伴是否充分,有效地保護美國的知識產權,是否給美國知識產權所有人公平進入其市場而設置法律程序,是在按照美國的標準和要求保護其在該國的知識產權,以達到保護其產品進入他國市場的目的。四是維護技術的壟斷優勢。為了加強技術保密和限制技術輸出,美國通過一系列政策法規進行調整,如,有了第二代技術才出售第一代技術,大公司在技術貿易方面通常的慣例是:10%的關鍵專利技術,絕不允許轉讓,20%的重要專利,只在獲利大風險小的情況下才轉讓,50%的防衛專利,可以按照合理提成費自由出售許可證。這些措施和慣例,顯然是為了維護技術壟斷優勢,以獲取巨額利潤。
(三)發展中國家應得到的啟示
發展中國家無論是經濟、科技、文化發展水平,還是知識產權保護工作都落后于發達國家,在社會發展過程中,要向發達國家學習先進的科學技術,引進他們的科技成果,還要學習、借鑒他們在科技、經濟管理方面的經驗,研究和分析他們的發展過程中的知識產權制度,展望他們知識產權戰略的趨勢,從而得到啟示,明確發展中國家各自在世界經濟、科技中的位置和分工,確立各國各領域的目標,研究制訂各自的知識產權戰略和措施,形成自己的核心競爭力,確保在世界經濟發展中的地位和作用。從日本和美國的知識產權戰略分析中,發展中國家政府和企業必須注重以下幾方面的工作:第一,研究制訂國家知識產權戰略,縱觀發達國家的知識產權戰略,知識產權工作都是在政府的領導和支持下,各方面密切配合,以企業或企業聯盟為作戰單位,使之成為經濟發展的重要手段,要充分研究知識產權國際規則并與之相接軌;要充分保護民族產業與創新,保護國內市場;保護好本國的優勢領域與支柱產業,并促進其永保領先地位;要做好技術輸出,積極參加國際合作與競爭的準備。二是借鑒日本國實施的專利戰略。日本國實施的“外圍專利戰略”即“以小制大戰略”同樣符合發展中國家學習和趕超發達國家階段的實情,我國的科技型企業不妨積極地學而用之。三是要開展企業知識產權戰略研究,要研究形成知識產權行業協會和行業聯盟的機制,形成和壯大共同應對外國公司知識產權挑戰的能力,在充分發揮知識產權信息和數據庫的作用,分析本行業專利分布,明確自己產品開發目標和定位,制訂知識產權策略和措施,要逐步形成分析市場行情和專利分布,確立研究與開發目標,研發成功后,即著手專利保護,在專利保護下,占據市場獲得最大的經濟效益。四是大力引進消化吸收先進的科技成果,為己所用。日本二戰后的成功經驗充分證明,在趕超世界先進水平的過程中,學習、引進、消化先進的科技成果是一條重要的、不可忽視的途徑,要比重視招商引資更重視招商引智,要在引進國外金融資本的同時,引進國外的先進技術和管理模式,要通過國家間、地區間的國際合作組織以及友好城市、科學協會、科技論壇、外國專家等多種途徑,利用外國的科技人才,要通過合作開發、專利許可、交叉許可、購買專利、收購外國公司等多種形式獲取專利技術、力聚技術精華為己發展所用。五是必須要有強烈的自主知識產權意識。發達國家的知識產權戰略中,無論是日本的防御與進攻戰略,還是美國的進攻戰略,其核心技術、關鍵基本專利技術是絕不會轉讓的,其一流的最先進的技術也是不可能轉讓的,發展中國家的企業應充分看到這一層,自覺加大技術創新力度,并 開發自主知識產權的產品,才能符合世界經濟發展規律,避免受制于人,使自己永遠立于不敗之地。
四、發展中國家知識產權工作普遍存在的問題與不足 當今世界全球化、科技一日千里,知識經濟初見端倪,發展中國家也都在積極參與國際合作與競爭,知識產權保護也主動與被動地逐步成為社會生活的重要工作。就中國最大的發展中國家而言,近年來,知識產權工作取得長足的發展,初步建成了知識產權法律法規體系,專利法、商標法、著作權法、反不正當競爭法、計算機軟件保護條例和促進科技成果轉化法等相繼出臺并實施,相繼加入成立知識產權組織公約、保護工業產權巴黎公約、專利合同公約、商標注冊馬德里協定以及《TRIPS》協議等國際知識產權公約,從中央到地方的知識產權工作機構、執行機構相繼成立,知識產權工作得到各級政府的重視,并列入科技考核內容,相關的中介機構、組織應運而生并逐步正規操作,專利申請量、商標注冊量逐年上升,并呈現快速增長勢頭,知識產權執法與維護逐步得到強化,知識產權的法論環境得到優化。但就知識產權工作與發達國家相比,由于歷史原因,知識產權工作普遍存在知識產權意識不強,知識產權的生產投入不足、產出不高,知識產權的保護不力,知識產權戰略的研究、制訂、實施落后等問題與不足。
第一,知識產權意識不強。發展中國家全民的知識產權意識不強,是與其經濟、科技的發展階段和發展過程分不開的。就中國而言,全民的知識產權意識不強有以下原因:一是科技進步對經濟增長的貢獻還不象發達國家那樣重要,固定資產投入對經濟的推動為主要力量。二是改革開放較遲,78年才打開門戶,99年才加入WTO,科技、經濟活動的主體—企業,獨立應對國際科技、經濟競爭的時間還很短。三是長期的計劃經濟和傳統的科技考核體系的慣性還很強,科技創新成果部門與單位間無償使用,科技項目主要考核完成計劃任務,更沒有將科技成果作為一種資產加以肯定和保護,科技創新的原動力不足。由于上述歷史原因造成了以下“五重五輕”的現象:重金融資本引進,輕智力引進。各級政府、開發區,各企業都將環境整治、優化政策與招商引資相掛鉤,把招商引資的指標量化并層層分解落實,并以完成到位外資,合同利用外資,作為各級政府和部門,甚至工作人員的考核指標,而幾乎沒有智力引進的考核指標;重成果鑒定,輕專利申請,從各級各類科技計劃項目中可明顯看到,完成形式是驗收或鑒定,專利申請的數量不足;重產值、利稅、GDP的提高,輕核心競爭力的形成和提高,與招商引資一樣,各級政府都會有GDP、利稅、財政收入的目標和增幅指標,卻很少有對形成地方、企業核心競爭力的考核;重產品的市場分析,輕產品的知識產權認證。企業在新產品開發之前,往往只注重近期產品的銷路、市場行情等直觀的經濟指標,往往缺少該產品的專利分布、知識產權保護狀態的分析和認證,往往造成產品出來了,市場也沒了,甚至盲目地落入其他企業的專利技術保護范圍,侵害了他人的知識產權;重有形產品的開發,輕無形資產的積累與保護,企業往往對開發了多少新產品為業績指標,而把產品開發過程的資料加以分類保護,對依法取得技術秘密、專利技術等知識產權不予重視。
第二,知識產權投入不足,產出不高。知識產權的獲得與有形資產的獲得有著本質的不同,除要經過必要的法律程序和手續外,關鍵的一條是排他性,即只有一家獨有。科學技術發展到今天要獲得唯一的技術,就必須有相應的人、財、物的投入,否則是完全不可能的事。從全國的研發經費來看,我國是美國的1/
24、韓國的1/8,從企業來看,小型企業絕大部分幾乎沒有研發活動,而大型企業的研發經費占銷售收入也不足1%,而美國的工業企業研發經費平均達3.6%以上,而他的計算機行業達8.3%,醫藥行業達16.3%,制造業也達2.9%。從產出來看,2002年百萬人口擁有專利:中國1項,日本994項,韓國779項,美國1289項,2002年在我國發明專利申請中,國外企業申請量占一半以上,其中:計算機占70 %,生物技術占87.3%,信息類占92.4%,半導體類占90%。注(3)第三,知識產權的保護不力。由于知識產權保護的意識不到位,盜版書籍、盜版軟件,侵犯他人專利保護范圍的事在一定領域還相當嚴重,在一定程度影響了科技創新的動力和對外招商引資、引智的形象。這也是我國加入WTO艱苦談判的原因之一。究其原因一是執法的力度不夠,由于是剛剛起步,執法的力量難以滿足需要。二是科技成果創造者,自身保護的意識不到位。在成果鑒定、項目申報、產品參展、產品銷售、合作談判等過程中,未經過有關法律程序和手續就公開了自己的技術秘密和核心技術,而使自己的專有技術成為公開、公知技術,而失去了新穎性,得不到法律保護。在取得專利等知識產權后,也沒有廣泛宣傳自己的專利保護范圍,告之同行不要侵犯。三是大多中小企業在市場盲目跟進,看到有市場的產品就上馬,缺少知識產權理論,重復投入研發,盲目落入他人的知識產權保護范圍,侵犯他人知識產權。
第四,知識產權戰略的研究、制訂、實施相當落后。據統計大型企業中只有14%建立了自己的知識產權工作機構,一般還是兼職,相應的知識產權工作制度、經費、人員不能適應要求。絕大多數企業知識產權工作還是空白,在企業的知識產權分布認證、領域定位,產品開發前、中、后知識產權工作,與研發人員、員工的技術秘密合同,產品的營銷過程中商標的維護與增值,數據庫、研發資料的保護等等都沒有系統的規章、制度,更談不上落實。這就與前面所述的日本企業存在較大的差距。筆者在工作中看到,企業只有在侵犯了他人知識產權成為被告時,或被別人侵犯了知識產權損失較大時,才意識到自己必須要制訂規章、制度并實施。
五、發展中國家知識產權工作急待解決的問題
知識產權工作在當代的經濟發展和科技進步中的作用已與日俱增,隨著知識經濟的到來,知識產權工作將更加重要。而發展中國家知識產權工作的現狀、存在不足與問題,必須引起高度的重視,采取切實的措施加以改進。各級政府和知識產權工作部門責無旁貸,切實負起責任,推動全社會知識產權工作,使之適應世界潮流的發展形勢。一是制訂國家知識產權戰略,美國有國家知識產權戰略、日本有知識產權國家大綱,中國也必須有自己的知識產權戰略,否則行業的、企業的知識產權戰略則是無源之水、無本之木,各企業也是一盤散沙。二是努力提高全民的知識產權保護意識,要通過各種媒體,各種渠道,結合正反典型宣傳知識產權基本概念和基本知識,使知識產權意識日益深入人心,形成尊重勞動、尊重知識、尊重人才、尊重創造的良好氛圍。加強對企事業單位管理人員,特別是領導干部的知識產權宣傳培訓,把知識產權知識列為科技人員繼續教育的重要內容,把知識產權宣傳工作與群眾性發明創造、青少年發明創造活動緊密結合起來,使知識產權宣傳的社會基礎不斷擴大。三是要引導行業知識產權協會、聯盟的形成,發揮他們的作用,形成和壯大共同應對外國跨國公司知識產權進攻的能力,浙江打火機知識產權聯盟共同應訴歐盟的知識產權訴訟并勝訴就充分證明了在我國知識產權協會、聯盟的作用。要重點在產業集聚,已形成企業群體的產業和地區研究形成協會的機制,引導成立聯盟,并促進和引導其發展壯大。四是要引導科研院所、高新技術企業,制訂知識產權戰略,大力研發自主知識產品和產業。在科研院所和高新技術企業制訂知識產權戰略,一是有必要,因為他們是科研攻關和研發集中地,科技成果多,能產生較多知識產權;二是有可能,他們人才聚集,對科研人員加以知識產權培訓,就能較快地形成知識產權戰略并得到貫徹、實施。同時通過他們建立樣板為廣大企業樹立典型和示范。五是努力加大投入。要通過科技三項費用、創新基金、科技成果轉化基金、專利資助資金和政府獎勵的政府投入,要繼續實行技術開發費稅前抵扣等一系列鼓勵企業開發投入的政策,引導廣大企業加大研發投入,在項目列項、管理、驗收中加強專利、標準、人才的考核要求,努力促進知識產權的投入與產出。
六、結束語
本人在完成本文時,得到了揚州市科技局、知識產權局有關同志的指導,在此表示衷心的感謝。由于本人學識的限制、經歷的有限,文中難免掛一漏萬和錯誤,敬請批評指正。
注釋①在2002年江蘇省知識產權局局長工作會議上的講話,江蘇省知識產權局局長朱宇。
②引自《江蘇科技報》2004年第五期
③引自2000江蘇省知識產權局年會上的講話《真抓實干,開拓進取,努力提高全省知識產權工作再上新臺階》,江蘇省知識產權局局長朱宇。
參考文獻:
④《江蘇科技信息》2004年第九期,江蘇科技信息雜志社 ⑤《江蘇科技信息》2004年第十期,江蘇科技信息雜志社 ⑥《中國科技論壇》2004年第一期,中國科技論壇雜志社 ⑦《中國科技論壇》2004年第三期,中國科技論壇雜志社 ⑧《華東六省一市知識產權局局長聯席會議交流材料匯編》,上海市知識產權局匯編。2003年11月21日
第四篇:論知識產權保護的重要意義
論知識產權保護的重要意義
作為一個剛入校的研一學生,我覺得知識產權論這門課開設的非常的合理和及時。作為研一學生的我們馬上就要投入到科研活動中去了,在研究過程中肯定會有擁有自主知識產權的研究成果。在這種時候如何正確的保護自己的研究成果顯得非常重要,這就需要我們具有一定的知識產權方面的專業知識。還有就是我們在研究過程中很可能用到他人的研究成果,如何正確的引用而不致侵犯他人權利也是我們必須學習的。這也要求我們正確的理解知識產權的相關法律法規,在不違法的請況下在前人的基礎上將自己的研究成果盡量擴大。而且在當前對外經濟飛速發展的時代,無論在國內還是在國外越來越多的涉及到有關知識產權的爭議和糾紛,隨著對外改革開放的進一步深入,不管是國家還是個人對知識產權進行保護就顯的格外重要。
其實知識產權一直就在我們身邊,當我們看電影、聽音樂、玩游戲、讀書籍,那都是在享受他人創造的智慧成果。知識產權是指人們對于自己的智力活動創造的成果和經營管理活動中的標記、信譽依法享有的權利。知識產權是一種無形財產權,它與房屋、汽車等有形財產一樣,都受到國家法律的保護,都具有價值和使用價值。有些重大專利、馳名商標或作品的價值也遠遠高于房屋、汽車等有形財產。就如可口可樂公司老總說的那樣,就算有一天他在全球的所有公司都消失了,他也可以憑借可口可樂這個商標所含的無形價值重建產業。知識產權形成的形式主要有專利技術和專有技術,計算機軟件、信息、資料、論著、商業秘密、設計新工藝、新技術、新材料、新裝置等。
知識產權可分為兩大類:一類是工業產權,包括專利權(發明專利、實用新型專利和工業品外觀設計);商標權(商業商標、服務商標和制造商標)。工業產權是個廣義的概念,它不僅包括工商業本身而且還包括農業、采掘業以及交通運輸業等。另一類是著作權,亦稱版權,主要包括作者對文學、藝術、音樂、攝影、電影、電視、計算機軟件等方面的專有權,以及由此派生出來的鄰接權。其中我們最常接觸到的有三個方面:專利權、著作權、商標權。
專利權,簡稱“專利”,是發明創造人或其權利受讓人對特定的發明創造在一定期限內依法享有的獨占實施權,是知識產權的一種。我國于1984年公布專利法,1985年公布該法的實施細則,對有關事項作了具體規定。專利必須具備一定的條件才能夠獲得申請。比如說發明專利,我國專利法實施細則中指出“專利法所稱的發明是指對產品、方法或其改進所提出的新的技術方案”,發明人只有將這種技術方案向專利局提出申請,并且通過一系列嚴格的審查,特別是新穎性、創造性和實用性的審查;對符合規定的發明專利申請授予專利權。申請人還應按期辦理登記手續和繳納當年年費,這項發明專利申請才能正式成為一項具有專利多種屬性的發明專利。
而且發明專利不是永久性的,至于專利的有效時間各國專利法的規定不同。最短有5年以下的,如伊朗、委內瑞拉等。大部分國家規定在10~20年之間,如英國為16年,美國為授權后保護14年,聯邦德國為18年,法國為20年。還有的國家規定了幾個期限,申請人可以自行選擇,如阿根廷、智利等。期限開始的時間,有的國家規定從提出申請之日起算,有的國家規定從授予專利權之日起算。中國的《專利法》規定,發明專利權的期限為20年,實用新型和外觀設計專利權的期限為10年,都自申請日起計算。
簡單地說,商標就是商品的牌子,是商品的生產者和經營者為了使自己生產或經營的商
品同其他商品生產者或者經營者生產或經營的商品區別開來而使用的一種標記。這種標記通常由文字、圖形或文字、圖形的組合構成。商標需要注冊才能擁有商標權。商標注冊,是指商標使用人將其使用的商標依照法律規定的條件和程序,向國家商標主管機關(國家工商局商標局)提出注冊申請,經國家商標主管機關依法審查,準予注冊登記的法律事實。
由于各種原因,很多商標都沒有注冊,這是很危險的。未注冊商標的一個弱點是,一旦他人將該商標搶先注冊,該商標的最先使用人反而不能再使用該商標,這方面的教訓是非常深刻的。未注冊商標的再一個弱點,就是未注冊商標有可能與使用在相同或類似商品上的已注冊商標相同或者近似,從而發生侵權行為。而且商標注冊過程中有很多問題必須注意。任何能夠將自然人、法人或者其他組織的商品或服務與他人的商品或服務區別開的可視性標志,包括文字、圖形、字母、數字、三維標志和顏色組合,以及上述要素的組合,均可以作為商標申請注冊。但是有些東西是不能注冊為商標的,下列標志不得作為商標使用:
1.同中華人民共和國的國家名稱、國旗、國徽、軍旗、勛章相同或者近似的,以及同中央國家機關所在地特定地點的名稱或者標志性建筑物的名稱、圖形相同的;
2.同外國的國家名稱、國旗、國徽、軍旗相同或者近似的,但該國政府同意的除外;
3.同政府間國際組織的名稱、旗幟、徽記相同或者近似的,但經該組織同意或者不易誤導公眾的除外;
4.與表明實施控制、予以保證的官方標志、檢驗印記相同或者近似的,但經授權的除外;
5.同“紅十字”、“紅新月”的名稱、標志相同或者近似的;
6.帶有民族歧視性的;
7.夸大宣傳并帶有欺騙性的;
8.有害于社會主義道德風尚或者有其他不良影響的。
9.縣級以上行政區劃的地名或者公眾知曉的外國地名,不得作為商標。
著作權,分為著作人格權與著作財產權。其中著作人格權的內涵包括了公開發表權、姓名表示權及禁止他人以扭曲、變更方式,利用著作損害著作人名譽的權利。著作權,又稱為版權,是指文學、藝術和自然科學、社會科學作品的作者及其相關主體依法對作品所享有的人身權利和財產權利。它是自然人,法人或者其他組織對文學,藝術或科學作品依法享有的財產權利和人身權利的總稱。一般公民的作品,其發表權和著作財產權的保護期為作者終生及其死亡后50年,截止于作者死亡后第50年的12月31日。
對于我們這些處于高校中的人來說,保護知識產權對保證高校科研的可持續
發展,具有重要的現實意義。我國的知識產權保護工作啟動較晚,近年來,通過立法、媒體宣傳以及實踐過程中的經驗教訓,人們對保護知識產權的意識已經有所提高,越來越多的人認識到保護知識產權的必要性和重要性,但在具體實踐中
仍有很大差距。所以必須建立必要的知識產權法律保護體系,防范知識產權流失。
保護知識產權的法律主要是國內立法(專利法、商標法和著作權法),也有
國際條約。從法律的角度看,知識產權具有以三個特點:
1、專有性,專有性亦稱獨占性或壟斷性。
2、時間性,它是指法律對知識產權的保護有一定的保護期,過了有效保護期,這種專有權就終止了,這種智力成果就變成了人類社會的共同財富。
3、地域性,它是指依某一國法律而取得的某一專有權,只在該國境內有效,受該國法律保護,在其他國家無效,其他國家沒有保護的義務,除非有條約規定。
知識產權法律保護的含含義起碼包含五個方面: 首先是立法保護,即指國
家通過立法賦予民事主體對其知識財產和相關的精神利益享有知識產權,并予以法律拘束力的一種保護。沒有知識產權立法,就沒有知識財產的法權形態,就沒
有其創造者和其他權利人的法律地位。其次,是行政保護,即指國家行政機關對當事人某些比較嚴重違反知識產權法律的行為予以行政處罰,以及對某些知識產權向權利人予以授權等的行政行為。再次,是司法保護,對知識產權的司法保護是知識產權保護的中心和關鍵的一環,是最重要的知識產權法律實施活動。我國對知識產權的司法保護,是在人民法院深入進行司法改革,強調嚴肅、公正和公平執法,為我國改革開放、進行社會主義市場經濟建設提供可靠司法保障的背景下開展的。第四,是知識產權集體管理組織保護。集體管理組織是知識產權創造者或其他權利人自身權利予以保護的社會組織。各國法律一般賦予知識產權集體管理組織應有的法律地位,最高人民法院曾經發函承認其與成員間的信托法律關系,該組織可以其名義作為原告為其成員進行訴訟。第五,是知識產權人或其他利害關系人的自我救濟。知識產權人與其他利害關系人對知識產權具有直接利害關系,對侵權、盜版往往有切膚之痛。他們本身的知識產權及其法律意識有無或高低,對知識產權保護意義重大。發達國家的公司、企業等都設有專門從事知識產權法律事務的部門,并制定了一系列如何保護知識產權、如何在開展業務中避免對他人侵權等的具體措施和手段,以完善地保護自己的權利。
第五篇:論網絡知識產權的保護 論文
目 錄
摘要????????????????????????????1 關鍵詞???????????????????????????1
一、網絡知識產權的概念與特征·······························1
(一)網絡知識產權的概念···································1
(二)網絡知識產權的特征···································1
二、網絡經濟時代知識產權受侵害的表現及案例分析·············2
(一)網絡音樂作品侵權····································3
(二)網絡影視作品侵權····································3
(三)網站軟件侵權········································3
三、目前我國網絡知識產權受侵害的原因·······················4
四、加強我國因特網版權保護的若干建議·······················4
五、結語···················································5 參考文獻??????????????????????????5 英文摘要??????????????????????????6
論網絡知識產權的保護
摘要:隨著新技術革命的不斷發展,互聯網已成為人們最重要的對外信息溝通與獲取知識和信息的手段。信息管理與知識產權保護,是網絡化社會環境建設中的兩個相互交叉、相互影響的焦點問題。目前社會上,網絡知識產權侵權事件頻頻發生此類案件迅速增加,方式也變化多樣,此類案件的侵權責任也難以追究。本文分為四個部分,第一部分主要講述了網絡知識產權的概念與特征,首先從概念了解起網絡知識產權;第二個部分主要講述了網絡經濟時代知識產權受侵害的表現及案例分析,主要列舉了網絡音樂作品侵權、網絡影視作品侵權、網站軟件侵權三大類;第三部分主要講述了目前我國網絡知識產權受侵害的原因;第四部分主要講述了加強我國因特網版權保護的若干建議。本文從網絡對傳統知識產權保護的沖擊出發,就網絡上相關產業的侵權案件進行分析和探究,并就法律、技術和道德的那個方面提出了關于網絡知識產權保護的對策。
關鍵詞:知識產權、網絡環境、侵權問題
在現代社會, 網絡信息技術引發了第三次科技革命并很快地發展成了全球高科技發展的主要方向, 網絡信息技術及其成果。但是, 不加限制的復制、流傳不限地域和信息瞬間可以交換已使保護網絡知識產權體系的陷入艱難同時又尷尬局面,網絡知識產權侵權現象在生活中非常普遍,因此在客觀上需要加強對知識產權的保護。
一、網絡知識產權的概念與特征
(一)網絡知識產權的概念
知識產權是指人們就其智力勞動成果所依法享有的專有權利,是國家賦予創造者對其智力成果在一定時期內享有的專有權或獨占權,是特定主體依法專有的無形財產權。其客體是人類在科學、技術、文化等知識形態領域所創造的精神產品。
網絡知識產權(Network Intellectual Property)顧名思義是和網絡、知識產權二者掛鉤的,它是考慮到我國傳統知識產權保護的特征及現狀而有的,在網絡環境中對自然人、法人、企業的知識產權進行保護。也就是,網絡知識產權是指在網絡中,人們就其智力創造的具有創新性的數字信息成果依法享有專有的排他的支配權。
(二)網絡知識產權的特征
從性質方面來看,網絡知識產權是知識產權的一種,但是網絡知識產權保護又具有與傳統知識產權保護不同的內容。網絡知識產權和傳統知識產權相比是有很大不同的,這主要是由于它們在網絡資源上、形成背景上的差異所造成的。
網絡知識產權有自己的特征,這是與傳統知識產權相區別開來的。網絡知識產權主要有五個基本特征:一是網絡化的知識產權,這是網絡知識產權區別與傳統知識產權最基本的特征。二是網絡上信息種類多得數不清,信息量也大的驚人,這是因為網絡采取數字化,不需要實物作為存儲信息的載體。三是網絡上的信息更新及時,刷新很快,這主要是由于經濟的發展免去了印刷成本,這樣能有利于網絡上知識產權信息成果的快速更新。四是網絡上資源信息量大,由于網上下載上傳的不能受地區限制,導致信息量大的多如牛毛。五是沒有穩定劃一的組織機構,組織懶散,這也對網絡知識產權的保護造成了收集證據難的困難
因為網絡信息資源的這些特征,所以就決定了網絡知識產權具有與傳統知識產權完全不同的特點。第一,網絡知識產權和傳統的知識產權的相比更具無形性。傳統的知識產權本身也是具有無形性的,而與網絡知識產權表現出來的程度更深點,這主要是因為傳統的知識產權主要是將知識產權的成果用某種物質作為載體。網絡知識產權的智力成果都通過數字化形式儲存在計算機中并經過網絡進行傳播,并不一定需要某種實在的物質載體,因而知識產權在網絡中的載體也是無形的、虛擬的,這給知識產權侵權的認定和保護帶來了新的困難。所以知識產權的無形性又加深了。
第二,知識產權的專有性被弱化。傳統知識產權的專有性是指知識產權的所有人對其權利的客體如專利、注冊商標這些,享有占有、實施、收益和處分的權利,非經權利人許可(或法律另有特別規定)其他任何人均不得占有和使用。而在網絡環境下知識產權的客體是對所有用戶都開放的,而且網絡的傳播速度快、涉及領域極廣,網絡用戶只需登入互聯網就可以隨時隨地獲取他們想要的許多信息。在網絡環境下的知識產權存在形式的數字化以及高速率的網絡傳播,使得人們可以輕易地進行數字產品的復制和傳播。知識產權復制手段一旦讓侵權人知道,就會導致知識產權所有人的權利被侵占,因為權利所有人無法知道自己的作品是被誰使用的,如果使用了,也無法知道使用了多少次,很難主張自己的權利。這就必然弱化知識產權的專有性。
第三,網絡知識產權和傳統知識產權相比的地域性被削弱。傳統的知識產權地域性很強,即知識產權權利的產生、使用以及侵權認定都要依據本國的法律。然而在網絡環境中,由于國家與國家之間的界限是越來越模糊,加上網絡傳播速度之快,任何時間、任何地點都可以進行,這就是和傳統知識產權有很大不同的地方,網絡知識產權和傳統知識產權相比的地域性被削弱。
第四,網絡知識產權時間性的縮短。傳統的知識產權只有在法定保護期限內才有效,逾期就不再得到法律的保護。這樣,就使得傳統知識產權的權利客體可以在公有領域傳播,任何人都可以無償使用和占有而不構成侵權。過去智力成果得到廣泛傳播、收回成本和獲得收益,需要很多年才實現,而在網絡時代中則大大縮短了實現這個過程的時間。一件新專利或一件新作品,一經在網絡上發布,網絡上其他用戶想要了解這些產品只需幾分鐘甚至幾秒鐘就可以,這就大大縮短了智力成果的收益實現時間、大大加劇了智力成果無形的損耗,因此知識產權保護的時間性也應相應的縮短。[2]
[1]
二、網絡經濟時代知識產權受侵害的表現及案例分析
在當今社會,網絡知識產權受到侵害的案例比比皆是。與現實世界相比,網絡世界的侵犯知識產權的案例具有侵害對象的無形性,侵害目的的隨機性等特點,具有更強的挑戰性。在我國,網絡經濟時代知識產權受侵害的具體表現主要有,對網絡音樂制品、影視作品、文學作品的版權及著作權的侵害,對計算機軟件版權的侵害,在網站就體現為非法提供轉載文章,非法提供下載電影、歌曲等資源,公開提供盜版軟件,公開提供正版軟件的解密服務等。以下就是針對網絡侵權中關于網絡音樂作品、網絡影視作品和網絡軟件的侵權案件方面的分析。
(一)網絡音樂作品侵權 []
[3]1 劉香.“網絡環境下的知識產權保護”,《信息網絡安全》,2009,(02):4-5.http://mall.cnki.net/magazine/Article/XXAQ200902004.htm.2012/11/25訪問 [2] 錢鋒.“網絡環境下知識產權的沖突及對策研究”,南京,東南大學,2004:6.http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10286-2005034540.htm.2012/11/25訪問 [3] 趙國玲:《知識產權犯罪調查與研究》,中國檢察出版社,2002:367.百度 MP3 音樂侵權事件。2005 年 3 月,上海步升音樂文化傳播有限公司(以下簡稱步升公司)以北京百度網訊科技有限公司(以下簡稱百度公司)侵犯其錄音制作者權為由,向北京市海淀區人民法院提起訴訟。法院經審理后認定百度公司未經步升公司允許或授權,以營利為目的擅自提供由步升公司制作并傳播的 MP3 下載服務,其行為已經超出搜索引擎的服務范圍,侵害了步升公司的錄音制作、傳播權,因此其行為構成侵權,被告百度公司應予承擔侵權責任。在現代社會,音樂是我們生活中必不可少的一部分,而網絡就給大家提供了一個很好的音樂平臺。在我國,網上免費下載音樂非常簡便和方便,因此許多人都樂于在網上免費下載 ,這也使得很多網站都很樂于提供這樣一種下載服務,然而他們并沒有意識到,這樣做的后果嚴重侵害了公司及歌手的利益。因此,有相關一部分的音樂人也曾發起倡議,希望我國能夠加強對網絡音樂作品領域的管轄,完善相關的法律法規。
(二)網絡影視作品侵權
2011年5月31日,成都首例網上電影侵權案審結,成都市中級人民法院判決被告中國鐵通集團有限公司四川分公司停止侵權,賠禮道歉,并賠償原告經濟損失10萬元和合理開支3萬元,不足部分,由中國鐵通集團有限公司承擔賠償責任。
2005年5月,北京慈文影視制作有限公司、韓國寶藍電影制作公司、香港華映電影有限公司共同攝制完成電影《七劍》。三方約定,《七劍》在中國大陸地區的版權、發行權及由此產生的各種形式的收益權歸慈文公司擁有。6月10日,原告慈文公司與中國文聯音像出版社簽訂協議,以非排他許可方式授權其使用《七劍》在大陸地區的信息網絡傳播權,期限為一年,出版社一次性支付最低版權許可費80萬元。可僅過數天,被告鐵通四川分公司卻以支付36萬元與北京某科技有限公司簽訂協議,取得其提供的音視頻節目的授權許可,期限為一年,其中包括電影《七劍》。慈文公司發現鐵通四川分公司在其經營的網站“西部在線”上播放《七劍》,并查明觀看人次達12萬余次,認為其權益受到侵犯,且造成重大經濟損失,故將鐵通公司及其四川分公司告上法庭,請求兩被告立即停止侵權,公開賠禮道歉,賠償經濟損失30萬元及由訴訟引發的合理開支5萬元。
我國以網絡非法傳播的網絡版權侵權的視頻網站中相當普遍,這主要是因為一面是是利潤無法抗拒,高點擊率意味著更高的關注率和賣廣告的機會,也意味著贏得滾滾的投資和利潤。各個網站對點擊率所帶來的網絡非法傳播很難在短時間內得到全面遏制,另一面所以對網絡版權的管理和對侵權行為的抑制的過程是一條漫長而艱難的道路。該案的審結當然也表明了我國對網絡知識產權的法律保護已經有所進步。
(三)網站軟件侵權
網站軟件侵權主要表現在侵犯網絡軟件的版權上,例如近幾年在網上十分流行的“珊瑚蟲”QQ。“珊瑚蟲”QQ對騰訊正版的QQ進行了非法改動,并且將其放置于互聯網上供他人下載以獲取巨額利益,這一行為嚴重侵犯了騰訊的著作版權。在2008年,騰迅公司以侵犯其軟件著作權為由再次將“珊瑚蟲”QQ原作者陳壽福告上法庭。法院后判決:被告人陳壽福犯侵犯著作權罪,被判處有期徒刑3年,并處罰金120萬元并對被告人陳壽福違法所得總計117.28萬元予以追繳。“珊瑚蟲”QQ案件的審判結果,引起行業內極大熱議。“網絡知識產權的保護對于成長中的中國互聯網產業極為關鍵。用戶和企業的合法權益都應 [4]
[5]
[4] 陳長虹,“淺論我國文化軟實力建設中網絡知識產權的保護——以百度侵權系列事件為例”,四川大學法學院,四川成都.http://.2012/12/5訪問
受到法律的保護。”本案的審判結果,成為網絡行業知識產權保護的一個標志,也為其它同類型侵權案件提供了很好的參考。
三、目前我國網絡知識產權受侵害的原因
(一)網絡知識產權的保護系統還很不完善。
近年來關于網絡知識產權方面的法律規定確實一直在不斷更新和發展,但由于網絡信息更新的速度極快,導致有關的新問題不斷出現,同時也使得傳統知識產權體系受到了前所未有的打擊。網絡極大地改變了人們的生活方式和交流方式。網絡使作品數字化, 作品的傳播形式也發生了巨大地變化,傳播速度更加迅捷。在傳統環境下的知識產權有“專有性、無形性、時間性、地域性、可復制性”等特點在網絡環境中已不復存在。權利人的作品一旦上網成為公開信息,它的傳播就很難被權利人控制,版權人無法掌握作品被下載、發行和復制的次數,即使發生侵權, 由于網絡發展的迅速, 也使權利人很難收集證據,這無疑是加大了權利人維護自己權利的收集證據的難度。在網絡環境下國與國之間的界限越來越模糊, 以國家利益為背景的版權保護地域性原則也受到極大地削弱。
(二)我國新的網絡知識產權保護體系尚未完善。
我國目前確實已制定了網絡知識產權保護的相關法律法規, 但由于制定法律的穩定性和權威性性, 再加上網絡更新速度較快,立法還遠遠滯后于網絡問題的發生。與法律保護比較,我國大多還是采用還是諸如加密盤、附帶加密狗或加密卡等進行限制來進行技術保護。方法單一的知識產權保護政策和不成熟的技術保護政策,增加了開發工作人員的負擔的同時還給權利人使用也帶來各種不便,此外還使得網絡知識產權保護得不到良好的宣傳與落實,反而使得網絡知識產權的侵權行為屢見不鮮。網絡知識產權立法也還面臨取證難、確權難、侵權責任如何分擔等一系列亟待解決復雜的難題。網絡侵權行為具有涉及證據易被刪除, 難保留、侵權數量大、涉及地域廣、隱蔽性強等特點,因此應進一步強調進行固定和收集有效的證據。
(三)網絡知識產權保護意識薄弱。
網絡的迅速發展,國家、政府以及知識產權的個人對網上侵權行為都表現得有點措手不及,他們不知道怎樣來維護自己的合法權益,甚至沒有應該要有在網絡中保護自己知識產權的意識。這是情有可原的,畢竟網絡的發展迅速,然而我國對知識產權的保護起步晚,并沒有迅速重視到對知識產權法律的宣傳與道德教育,使社會大眾不了解保護網絡知識產權的法律規定,甚至不知道有網絡知識產權保護一說。總的來說,網絡知識產權保護的法律意識的相對薄弱是我國網絡知識產權侵權行為日益嚴重的重要原因。
四、加強我國因特網版權保護的若干建議
(一)加快網絡知識產權保護立法。
雖然我國已經制定出相應的保護網絡知識產權的法律法規, 但是此類法律法規很少是由全國人大常委會通過以法律的形式出現,大多是以司法解釋和行政法規的形式表現出來,這點就說明關于網絡知識產權的相關法律在法律位階中并不高。國家對網絡知識產權法律保護并不重視,此外,由于網絡知識產權是包括網絡商標權、網絡專利權和網絡著作權,但是現有的法律規范中并沒有網絡知識產權的概念所以對于網絡知識產權的保護都是零散見于各個法律規范和司法解釋中。由于著作權侵權行為在何種環境下都較為常見,目前針對著作權侵權行為的法律規定數量相較于商標權與專利權侵權行為的法律規定要多, 因此需要重視對商標權與專利權保護的法律規定。而對于在保護網絡知識產權中的相關問題中,例如證據方面問題, 也應進一步強調進行有效的證據固定和收集。在我國有關這方面立法極不完善的現實下,目前,在涉及網絡問題的侵權糾紛中,一些原告在起訴之前就對侵權事實進行收集、固定,并請公證人員進行現場公證的做法值得其他權利人在維權時借鑒。
(二)完善網絡知識產權保護機制。
網絡交易平臺不能脫離于法律監督, 網絡交易平臺的經營者, 應當借助技術手段對交易各個階段進行有效監控, 可在其設計的網絡交易流程中加入相關的知識產權審查程序, 采取審核賣家真實的身份信息、提高進入的門檻、交納一定保證金、追究售假責任等措施, 對于權利人的投訴可以建立處理反饋機制, 做到網上商品交易時可以查訊、可以控制、可以問責, 及時發現并制止相關侵權行為。并要完善我國的網絡知識產權集體管理制度,成立國際、國內的關于統一的代表知識產權人同網絡服務商洽談知識產權授權事宜的網絡知識產權保護的集體管理機構。這類集體管理機構的建立,一方面它避免了網絡服務商與大量單個知識產權主體分別進行談判所導致的人力和時間上的巨大浪費,另一方面也提高了單個知識產權主體的談判地位和實力。
(三)應持續打擊網絡侵權盜版行為。
就目前來說,打擊盜版尤其是網絡上的盜版,存在很大難度,但不能因為有困難就不做。中國的互聯網使用人數是龐大的,如果不及時制止盜版行為,勢必將嚴重影響我國經濟的可持續發展。所以只有將不斷地深入打擊盜版和不斷完善相關的法律相結合,才能很好地遏制這種不良的勢頭。現在我們國家也是越來越重視網絡盜版的有關問題,在《信息網絡傳播權保護條例》中就有明確規定,除法律、行政法規另有規定的外,任何組織或者個人將他人的作品、表演、錄音錄像制品通過信息網絡向公眾提供,應當取得權利人許可,并支付報酬。對于盜版行為,國家也采取相關行動來制止:從源頭上減少網絡侵權盜版的發生,為此國家進一步加強對網站的主動監管,對重點網站進行突擊檢查以及技術上的監控;從作品類型上將音頻、視頻、軟件、游戲、文學等作為重點保護對象;在網站類型上將網絡銷售平臺、網上存儲空間、提供搜索等技術服務的網站作為重點類型;同時,將手機媒體等移動互聯網作為重點領域。從中可以看出打擊網絡盜版對于保護網絡知識產權的重要性,也不難看出我國對于保護知識產權的極度重視。
(四)互聯網企業創新和保護要并舉。
在互聯網行業,由于其復制成本低到幾乎沒有費用,致使有些互聯網企業實行“拿來主義”,不愿投入更多的資金去搞研發。但是如果大家都不愿去創新和研發,而是想坐享其成,那么這個行業就難以健康發展下去。自主創新是科技發展的靈魂,是一個民族興旺發達的不竭動力。在全球化和知識經濟的浪潮中,知識產權已成為我國培育核心競爭能力、促進國民經濟持續發展的關鍵。
(五)要加強保護知識產權的宣傳教育并營造一個良好的網絡環境。
讓大家明白知識產權是什么,這樣才能夠提高全社會的知識產權保護意識,也才能對網絡知識產權進行更好地保護。現在很多網民對網絡知識產權的認識都是很模糊的,甚至他們自己都不知道自己的行為有沒有侵權,更加不用談去如何保護的問題。所以,我們必須加強對網絡知識產權保護的宣傳力度。正因為認識了到這一點,所以近年來中國政府高度的重視知識產權的宣傳普及工作,這取得了一定的成效。
保護知識產權還要營造一個良好的網絡環境,不但企業之間要樹立“尊重他人知識產權,保護自己知 [6]
[6] 辛尚民,“首例因特網上著作權侵權案審理中的幾個法律問題”,《中國律師報》,1999.識產權,利用知識產權制度參與競爭”的意識,網絡傳播者也需要尊重創作者的意愿,增強保護知識產權的意識,還要加強網絡使用者對網絡抄襲的清醒認識,讓大眾清楚明白抄襲也是一種違法行為,應該加強道德和法律自律,嚴防抄襲。
五、結語
二十一世紀以來,在市場經濟的驅動下競爭日益激烈,若要在這經濟大潮中處于不敗之地,就要創新,掌握先進的科學技術,擁有屬于自己的科研成果。但這些通過個人努力所得的智慧成果若得不到合理的保護,科研者“為他人作嫁衣裳”,這難免會影響人們致力科研,發明創造的積極性,極其不利于社會的發展與進步。網絡知識產權的保護也是其中一項重要的議程,回顧歷史,在我國古代封建社會,科技發展緩慢,就是因為法律不健全,缺乏對科技創新成果的保護措施,不能確保科研工作者的利益。試問在溫飽都成問題的情況下,誰還能靜下心來搞科研呢?那時的科研條件之簡陋,更是可想而知!西方國家的發展水平趕超中國,以至于現在處于遙遙領先的地位,與他們較早地對知識產權進行保護密不可分。現在是一個數字化、網絡化和知識化快速發展的社會。隨著數字網絡技術的發展,不僅在某種程度上改變了人類的通訊方式和生活方式,而且對現有的法律體制提出了種種新挑戰,因此網絡侵權行為的日益嚴重。隨著網絡侵權行為的泛濫成災,為了保護權利人的網絡知識產權,為了推動整個社會的知識傳播與科技進步的健康持續的發展,應當鼓勵人們從事發明創造并公開發明創造的成果,迎接知識經濟到來,進行網絡知識產權保護的法律思考成了網絡知識產權保護亟待解決的問題,值得全社會去深入的研究和探討。
謝 辭
在本文將要結束之即,我準備迎接評審和答辯的考驗。再次翻看全文,雖已經定稿,但仍感許多地方存在粗糙和不盡人意之處,但時間有限,只能將此遺憾留到日后慢慢補足了。再次我深深感謝我的論文導師賈秀芬老師,她在百忙之中,仍抽出很多時間為我指導論文,從本文的命題到開題報告至最后寫作的完成,幫助我把握全局,斟酌論點。如果沒有賈老師孜孜不倦的教誨和鼓勵,恐怕我的論文仍如一盤散沙,難成體系。其次感謝我的家人和同學,他們在我論文的寫作過程中給予了我極大的支持和中肯的建議。四年的大學生活讓我終生難忘,所有的艱辛和酸澀都將化作美好的回憶。其次,感謝我的母校——南京信息工程大學濱江學院,在這里四年的學習,收獲的不止是專業知識,更收獲了人生的一筆寶貴的閱歷。最后,在論文寫作過程中,我還參考了有關的書籍和論文,在這里一并向有關的作者表示謝意。求知的路上還需要更多的耕耘和播種,我會將此作為一個新的起點,永不停歇前進的腳步。
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