第一篇:知識產權測試題
知識產權知識普及試題
1、世界知識產權日是(B)。
A、4月1日
B、4月26日 C、5月8日
2、知識產權又被稱為智慧財產權,它主要包括(B)三大部分。
A、專利、商標、集成電路設計
B、專利、商標、著作權
C、著作權、商標權、商業秘密
3、黨的(B)報告提出走新型工業化的道路,大力實施科教興國戰略和可持續發展戰略,要“完善知識產權保護制度”。
A、十五大
B、十六大
C、十七大
4、世界上最早建立專利制度的國家是(C)。A、英國
B、法國
C、威尼斯共和國
5、專利法的本質是(A)。
A、對發明創造專利權提供法律保護
B、發明創造的推廣應用
C、鼓勵成名成家
6、新修改的專利法突出強調了專利立法要為(B)服務。A、技術跨越發展
B、科技進步與創新
C、引進技術
7、到(B),我國專利申請已突破300萬件大關。A、2005年
B、2006年
C、2007年
8、有人說,企業申請專利一方面可以防止自已的產品和技術被他人剽竊仿造,另一方面又可以增加企業的無形財產和樹立企業的品牌形象。請問,你認為這種說法對嗎?(A)。A、有道理
B、不可能
C、不太清楚
9、我國的專利申請由下列哪一機構批準?(C)
A、省專利管理部門
B、市專利管理部門
C、國家知識產權局專利局
10、某單位職工擬就一項非職務發明申請專利(B)。
A、須經單位領導同意 B、可以直接向國家知識產權局專利局遞交申請 C、須經專家鑒定或有關部門審批
11、我國專利法規定,兩個或兩個以上的專利申請人就相同內容先后提出申請,誰有權獲得專利權(B)A、第一個完成發明創造的人
B、第一個提出專利申請的人
C、兩人共同擁有
12、如果專利申請文件是郵寄的,申請日應當如何確定?(B)A、以專利局收到日為申請日
B、以寄出的郵戳日為申請日
C、以寄達的郵戳日為申請日
13、對于符合專利法規定的專利申請,由國務院專利行政部門頒發(B)。A、發明證書
B、專利證書
C、科技成果證書
14、我國發明專利權的保護期限為幾年?(C)A、10年
B、15年
C、20年
15、我國實用新型和外觀設計專利權的保護期限為幾年?(A)A、10年
B、15年
C、20年
16、發明或實用新型專利權的保護范圍以哪一項內容為準(B)A、說明書
B、權利要求書
C、請求書
17、專利申請優先權是指申請人就同一發明創造第一次提出專利申請后,在規定的期限內又向他國提出申請的,可享有第一次提出的(A)的權利。A、申請日
B、授權日
C、發明日
18、美國甲公司對其發明在美國擁有一項專利,但它從未在中國申請并獲得過專利,則其能否在中國得到保護?(C)。
A、在中國同樣可以得到專利保護
B、盡管沒有專利,但在中國可以得到商業秘密保護
C、不能得到任何保護
19、我國專利法規定發明專利權的生效日期是(C)
A、發給專利證書之日
B、專利局作出授予專利權決定之日
C、專利權公告之日
20、王先生認為某項專利的授予不符合《中華人民共和國專利法》的有關規定,他應該請求什么機關宣告
該專利權無效?(A)。
A、專利復審委員會
B、市知識產權局
C、中級人民法院
21、某公司在自己生產的產品上隨意打上一個不存在的專利號,屬于(A)。A、假冒專利行為
B、冒充專利行為
C、盜竊專利行為
22、授予專利權的發明和實用新型應當具備(A)條件。
A、新穎性、創造性、實用性
B、新穎性、突破性、實用性 C、新穎性、創造性、突破性
23、在我國審批專利的原則是?(A)。
A、先申請原則
B、先發明原則
C、先使用原則
24、甲研究所接受乙企業的委托完成一項有關污水處理裝置發明創造。在雙方事前無協議約定的情況下,則專利申請權應屬于(A)。
A、甲研究所
B、乙企業C、應屬于甲乙共有
25、甲公司指派其研究人員乙和丙共同研究開發一項技術,該技術開發完成后,甲公司決定就該項技術申請專利。在填寫專利申請文件時,“發明人”一欄應當填寫(A)。A、甲公司的名稱
B、乙或者丙的姓名
C、乙和丙的姓名
26、某人完成一項發明后,如果該發明容易為他人所仿造剽竊,那么請問從其個人利益最大化的角度看,合理的做法是(A)。
A、馬上去申請專利
B、馬上在一份專業雜志上發表
C、將其保持為商業保密
27、專利申請權和專利權轉讓時,必須辦理的手續是什么?(C)A、訂立書面合同
B、經市知識產權局批準
C、訂立書面合同并經國務院專利行政部門登記
28、國務院專利行政部門收到發明專利申請后,經初步審查認為符合本法要求的,自申請日起滿多少個月,即行公布?
(A)A、18個月
B、12個月
C、6個月
29、發明專利申請自申請日起多少年內,專利局可以根據申請人隨時提出的請求,對其進行實質審查?(C)A、1年
B、2年
C、3年
30、專利申請被駁回,申請人不服,三個月內可以向哪個機構請求復審?(A)。A、專利局專利復審委員會
B、人民法院
C、地方知識產權局
31、小學生李某制作了一項小發明,一般而言,他可在(B)申請專利。A、18歲以后
B、小發明制作完成 C、學校同意以后 申請實用新型或外觀設計專利
32、我國專利法規定,外觀設計專利權的保護范圍(C)。A、以外觀設計專利產品為準
B、以圖片和照片為準 C、以表示在圖片或者照片中的該外觀設計專利產品為準
33、甲、乙、丙三方合作開發并共同完成了一項發明創造,三方又未約定專利權歸屬的,當甲方不同意申請專利時,(A)。
A、乙方和丙方都可以單獨申請專利
B、乙、丙雙方可以以甲、乙、丙三方的名義共同申請專利
C、乙方、丙方都不能申請專利
34、被宣告無效的發明專利權,(B)。
A、自宣告該專利權無效之日起無效
B、自該專利申請之日起無效
C、自授予該專利權之日起無效。
35、假冒他人專利,情節嚴重的,處多少年以下有期徒刑或拘役?(B)A、1年
B、3年
C、5年
36、我國專利法規定,專利權自(C)起生效。A、申請日
B、登記日
C、公告日
37、發明專利申請公布后至專利權授予前使用這發明未支付適當使用費的,專利權人要求支付使用費的訴訟時效為(B)。
A、1年
B、2年
C、3年
38、對冒充專利行為,(A)有權責令其改正并予公告。
A、管理專利工作的部門
B、人民法院
C、工商行政管理部門
39、退職、退休或者調動工作后(B)年內作出的,與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關的發明創造,屬于職務發明。A、半年
B、1
C、2
40、國務院專利行政部門發出授予專利權的通知后,申請人應當自收到通知之日起(B)個月內辦理繳納專利第一次年費和登記費等手續。A、1
B、2
C、3
41、注冊商標的有效期為(B)年,自核準之日起計算。A、五
B、十
C、十五
42、作者對其作品的著作權自(B)產生。
A、作品依法登記之日
B、作品創作完成之日
C、作品構思形成之日 教程P129 第1題的答案
中國的甲公司仿制了乙公司已經取得A國(WTO成員)專利權的產品a,乙公司沒有在中國和B國申請產品a的專利,也已經超過12個月的優先權期,1、甲公司是否可以在中國就產品申請、取得專利權?
答:(1)不可以。根據專利法第二十二條第二款規定:新穎性是指該發明或者實用新型不屬于現有技術,也沒有任何單位或者個人就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請,并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。根據新法規要求,我國采用的是絕對新穎性,雖然乙公司未在中國申請專利,也已超過12個月的優先權期,但產品a的制造已成為現有技術,所以甲公司不可以在中國就產品a申請、取得專利。
2、甲公司未經乙公司的許可,在中國生產銷售產品a是否合法
(2)合法。根據《巴黎公約》規定的專利獨立原則,專利權具有地域性特點。即一個國家依照其本國專利法授予的專利權,僅在該國法律管轄的范圍內有效,對其他國家沒有任何約束力,外國對其專利不承擔保護的義務。乙公司的專利只在A國受保護,在中國不受保護。
3、甲公司未經乙公司許可,將在中國生產的產品出口到B國,是否構成侵害(3)不構成。因為乙公司未在B國申請專利,B國不保護乙公司的進口權。
4、甲公司未經乙公司許可,將在中國生產的產品出口到A國,是否構成侵害
(4)構成,應對乙公司進行損害賠償。因為乙公司在A國申請了專利,A國保護乙公司的進口權,如果已經給乙公司造成損失,則應承擔損害賠償責任。教程P129第2題的答案
中國的甲公司生產產品a,需從市場上購買關鍵部件b做為配件,乙公司取得中國發明專利權。
1、甲公司從市場購買丙公司生產的部件,是否要經過乙公司的許可?
答:(1)不需要經過乙公司的許可,依據是《專利法》第63條第一款第(一)項。丙公司生產的關鍵部件b是經過乙公司許可的合法產品,該產品出售以后,乙公司作為專利權人對該產品的專利權已經“用盡”。甲公司使用丁公司生產的關鍵部件b,乙公司是否有權制止甲公司使用?
答:(2)丁公司生產的關鍵部件b,未經乙公司許可,屬于侵權產品。對于侵權產品不存在專利權“權利用盡”的問題。因此,乙公司有權制止甲公司使用丁公司生產的關鍵部件b。甲公司的行為構成對乙公司專利權中的“使用權”的侵害,應承擔相應的法律責任。如果,乙公司可以證明甲公司在購買、使用丁公司生產的關鍵部件b的過程中存在過錯,有權要求甲公司給予損害賠償。
3、甲公司確實不知道丁公司生產的關鍵部件b未經許可,是否構成對乙公司的侵害?是否應承擔賠償責任?
答:(3)甲公司的行為構成對乙公司專利權的侵害。侵害專利權的認定,應適用無過錯責任原則,不以行為人存在主觀過錯作為認定構成侵權的前提條件。依據《專利法》第63條第二款,甲公司能證明其購買的關鍵部件b有合法來源的,可以不承擔損害賠償的責任。教程P130 第3題的答案
中國的甲公司生產產品a,需從市場上購買關鍵部件b做為配件,乙公司取得A國發明專利權。沒有在B國取得專利權。
1、甲公司從A國購買b,是否需要經過乙公司的許可
答案:(1)根據最新的專利法第六十九條,平行進口是被允許了的。也就是說無論乙公司是否取得了在b在中國的專利權,從A進口b都不用得到乙公司的許可,前提是在A國的b產品是合法產品。
2、如果乙公司沒有在中國申請專利,甲公司從A國購買b,是否經過乙公司的許可
(2)專利權是有地域性的。也就是說A國的專利并不適用于中國。如果乙公司沒有在中國申請b的專利,甲公司完全可以不經過乙公司的許可生產制造b。(3)涉及平行進口,參考回答一。
(4)還是平行進口的問題。只要丙公司從A國購買的b是合法產品,無需取得乙的同意可以進口到中國。后續一系列都是合法的。
(5)夠成了。這里不涉及平行進口了,平行進口是指專利權人在兩個國家都取得專利權,然后從其中一個國家合法售出后,在進口到另一個國家的行為。這里不符合這個規定。專利法規定制造和進口專利產品屬于專利的絕對保護范圍。所以甲公司進口b屬于侵犯了乙公司在中國的專利權。
補充復習題
1——8為教程P129的復習題 9.專利性包括哪些?(P74)新穎性 創造性 實用性
10.什么叫抵觸申請?(P77)
抵觸申請是指在一項專利申請的申請日以前由任何單位和個人向同一專利局提出過申請、而又在該申請日之后(含申請日)公布的、同樣技術內容的專利申請。11.什么是先申請原則?(P80)
兩個以上的申請人分別就同樣的發明創造申請專利的,專利權授予最先申請的人。12什么是優先申請原則?(P80)
國際優先權申請人自發明或者實用新型在外國第一次提出專利申請之日起十二個月內,或者自外觀設計在外國第一次提出專利申請之日起六個月內,又在中國就相同主題提出專利申請的,依照該外國同中國簽訂的協議或者共同參加的國際條約,或者依照相互承認優先權的原則,可以享有優先權。國內優先權
申請人自發明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起十二個月內,又向國務院專利行政部門就相同主題提出專利申請的,可以享有優先權。13.實施專利的內容有哪些?(P88)
14.什么是權利用盡?(P89)
專利權人制造或經專利權人許可制造的專利產品(包括依照專利方法直接制造的產品)售出后其他人不需再經過專利權人許可就可以使用或者再銷售該產品。15.不同種發明的申請人資格怎樣?(筆記)自然人,法人,其他組織
16.專利權人的義務有哪些?(P98)
一、公開其發明創造的 義務,二、積極實施其專利的義務,三、不得濫用專利權的義務,四、繳納年費的義務。
17.提交申請文件的方式有哪些?(筆記)面交,郵寄,代理機構提交,電子郵件
18、專利法的主要內容。(六十九頁)
1、專利法的主體
2、專利法的客體
3、專利法的內容
4、授予專利權的條件
5、專利申請、審查和批準程序
6、專利的實施和強制許可
7、專利權的保護措施
8、專利代理和代理機構
9、涉外專利申請。
19、專利制度的基本特點。(七十頁)
1、法律保護
2、科學審查
3、公開通報
4、國際交流 20、授予專利權的條件。(七十四頁)第二十二條授予專利權的發明和實用新型,應當具備新穎性、創造性和實用性。
新穎性,是指在申請日以前沒有同樣的發明或者實用新型在國內外出版物上公開發表過、在國內公開使用過或者以其他方式為公眾所知,也沒有同樣的發明或者實用新型由他人向國務院專利行政部門提出過申請并且記載在申請日以后公布的專利申請文件中。
創造性,是指同申請日以前已有的技術相比,該發明有突出的實質性特點和顯著的進步,該實用新型有實質性特點和進步。
實用性,是指該發明或者實用新型能夠制造或者使用,并且能夠產生積極效果。
第二十三條授予專利權的外觀設計,應當同申請日以前在國內外出版物上公開發表過或者國內公開使用過的外觀設計不相同和不相近似,并不得與他人在先取得的合法權利相沖突。
21、專利客體范圍的限制。(八十五頁)
一、違反國家法律、社會公德或妨害公共利益的發明創造,二、不屬于《專利法》保護的智力成果,三、暫不受《專利法》保護的技術領域。
22、專利權人的權利(八十八頁)
1、制造權
2、使用權
3、許諾銷售權
4、銷售權
5、進口權
6、標記權
7、轉讓權
8、許可權
9、質押權
10、起訴權
23、什么叫專利實施的強制許可,有哪些限制。(九十五頁)
專利的強制許可,是指國家主管專利的行政機關依法律規定的條件,可以不經專利權人的同意,通過行政程序準許他人實施該項專利的一種特殊許可方式。
對強制許可的限制包括:
1、對強制許可的被許可人權利的限制,2、對強制許可實施的范圍和時間的限制,3、對強制許可使用費的限制,4、對涉及半導體技術發明創造強制許可的特殊限制。
24、專利權侵權的含義與構成要素。(一百零八頁)
狹義的專利侵權是指在專利權有效地域和有效期內,未經專利權人許可實施其專利的行為,法律另有規定的除外。廣義的專利侵權還包括假冒專利的行為。
專利侵權的構成要素:
1、知識產權侵權責任的歸責原則,2、專利侵權的歸責問題,3、專利侵權的構成要件
25、專利權侵權有哪些法律責任。(一百一十七頁)
一般包括:民事責任、行政責任、刑事責任。對于侵權而言,主要是民事責任,個別涉及行政責任和刑事責任。
1、知識產權:指自然人或法人對自然人通過智力勞動所創造的智力成果,依法確認并享有的權利。
2、知識產權的基本性質:無形性、專有性、地域性、時間性、可復制性
3、知識產權法:是調整人類在智力創造活動中因智力成果而產生的各種社會關系的法律規范的總稱。
4、商標:是法律實體或自然人將自己的商品或服務與其他法律實體或自然人的商品或服務加以區別的可識別的標記。
5、商標的構成分類:文字商標、圖形商標、記號商標、組合商標、立體商標、全息商標、音響商標、氣味商標
6、商標法:是調整因商標注冊、使用、管理和保護而產生的各種社會關系的法律規范的總和。
7、商號:又稱字號,廣義的商號包括兩種含義,一是指企業或商店的名稱,即經營者從事商業活動所使
用的名稱;二是指使用該商號的企業或商店本身。狹義的商號是指企業名稱的一個組成部分,是用以區別不同企業的主要標志。
8、商標的注冊審查:(論述)
商標局對申請注冊的商標,分別依條件進行形式審查和實質審查。1)對形式條件的審查主要包括申請人的資格符合規定;申請文件完備、齊全、符合規定;符合商標申請原則:一個商標一份申請原則和商標注冊的分類申請原則;申請手續完備、申請費用交齊。
2)對實質條件的審查主要包括合法性審查;顯著性(識別性)審查;在先性(新穎性)審查:符合申請在先原則、優先權原則、不得與在先的商標權沖突、不得與已失效不到一年的注冊商標相同或者相似;不得損害他人已有的在先權;非功能性審查
9、商標權:又稱商標所有權,是指商標所有人依法對其商標所享有的權利。
10、集體商標:由不同的企業依共同利益自愿組成的、具有法律實體資格的工商業團體或行業組織共同申請注冊、各自使用的商標,稱為集體商標。
11、商標權的內容:(1)專有使用權(2)禁用權(3)續展權(4)轉讓權(5)許可使用權(6)爭議權(7)變更權(8)標記權(9)注銷權(10)起訴權(11)質押權(12)禁止侵權商品進出口權
12、商標權的限制:
1)注冊商標的專用權以核準注冊的商標和核定使用的商品或服務為限; 2)在先使用的服務商標符合條件的可以繼續使用 3)對注冊商標的時間限制 4)對注冊商標的地域限制
5)商標權人無權禁止他人對商標的正當使用(善意使用)
13、商標侵權:狹義的商標侵權是指商標權有效地域和有效期內,未經商標權人許可,在相同或類似商品(包括服務)上使用與其相同或類似商標的行為,法律另有規定的除外。廣義的商標侵權,還包括假冒商標的行為。
14、與商標有關的其他違法行為:(1)違法注冊商標(2)違法使用注冊商標(3)違法許可使用注冊商標(4)違法使用未注冊商標(5)非法印制或者買賣商標標識(6)其他涉及犯罪的違法行為
15、認定馳名商標應考慮的因素: 1)相關公眾對該商標的知曉程度 2)該商標使用的持續時間
3)該商標的任何宣傳工作的持續時間、程度和地理范圍 4)該商標作為馳名商標受保護記錄 5)該商標馳名的其他因素
16、版權:又稱著作權,是指文學、藝術、和科學作品的作者對其創作的作品依法享有的民事權利。
17、版權的經濟權利:是指版權人依法利用其作品或許可他人使用其作品而獲得經濟利益的權利。主要包括:復制權;出版權;發行權;演繹權;傳播權;追續權;質押權
18、版權的精神權利:是指作者基于作品依法享有的以人身利益為內容的權利。主要包括:發表權;署名權;修改權
19、版權與工業產權的比較:
1)共性:同是知識產權;同有知識產權的基本特性;同樣在經濟領域得到廣泛應用;兩者之間存在重疊、交叉、制約關系
2)區別:工業產權強調工業再現性(實用性),版權強調可復制性;工業產權保護條件較嚴格,版權保護條件較寬松;工業產權保護的力度一般比版權保護力度要大;版權注重精神權利保護,工業產權涉及精神權利較少;版權強調藝術性、美感,工業產權基本不強調美感(外觀設計例外);版權一般為自動生成,無需登記,工業產權大多需要履行法定程序方可產生(商業秘密、商譽例外);版權保護期較長,工業產權保護期一般較短。
20、作品:是作者以語言、文字、圖形、符號、繪畫、雕塑、音樂、圖像等人們可以感知或通過機器感知的形式,表達思想、意愿、情感的文學、藝術、科學的智力勞動成果。
21、我國著作權法不保護的客體: 1)依法禁止出版、傳播的作品
2)法律、法規、國家機關的決議、決定、命令和其他具有立法、行政、司法性質的文件及官方正式譯文 3)時事新聞
4)歷法、通用數表、通用表格和公式 5)已過版權保護期、進入共有領域的作品
6)作者所屬國家系《伯爾尼公約》和《世界版權公約》之外的非成員國,也不是WTO的成員,而且該作
者在上述成員中沒有慣常住所,該作品首次出版國不是《伯爾尼公約》和《世界版權公約》的成員國,也不是WTO的成員,與中國也沒有保護版權的雙邊協定,則不受我國著作權法保護
22、版權的歸屬(論述)
1)版權原始歸屬的基本原則。著作權人包括:作者和其他依照本法享有著作權的公民、法人或其他組織。2)單位作品的歸屬。單位作品要具備三個條件:作品是由單位主持完成;作品代表單位意志創作;作品由單位承擔責任。
3)職務作品的歸屬。職務作品的版權歸屬分為兩種:一種是作者享有署名權,著作權的其他權利由法人或者其他組織享有,法人或者其他組織可以給予作者獎勵;另一種是著作權由作者享有,但法人或者其他有權在其業務范圍內優先使用。作品完成兩年內,未經單位同意,作者不得許可第三人以與單位使用的相同方式使用該作品。
4)委托作品的歸屬。受委托創作的作品,著作權的歸屬由委托人和受托人通過合同約定。合同未作明確約定或者沒有訂立合同的,著作權屬于受托人。
5)合作作品的歸屬。合作作品可以分割使用的,作者對各自創作的部分可以單獨享有著作權,但行使著作權時不得侵犯合作作品整體的著作權。合作作品不可以分割使用的,其著作權由各合作作者共同享有,通過協商一致行使;不能協商一致,又無正當理由的,任何一方不得阻止他方行使除轉讓以外的其他權利,但是所得收益應當合理分配給所有合作作者。
6)匯編作品的歸屬。匯編若干作品、作品的片段或者不構成作品的數據或者其他材料,對其內容的選擇或者編排體現獨創性的作品,為匯編作品,其著作權由匯編人享有,但行使著作權時,不得侵犯原作品的著作權。
7)演繹作品的歸屬。演繹作品是指改編、編譯、注釋、整理已有作品而產生的作品,其著作權由改編、編譯、注釋、整理人享有,但行使著作權時,不得侵犯原作品的著作權。
8)影視作品的歸屬。電影作品和以類似攝制電影的方法創作的作品的著作權由制片者享有,但編劇、導演、攝影、作詞、作曲等作者享有署名權,并有權按照與制片者簽訂的合同獲得報酬。
9)作者身份不明的作品歸屬。作者身份不明的作品,由作品原件的所有行使除署名權以外的著作權。作者身份確定后,由作者或者其繼承人行使著作權。
23、版權保護的內容:發表權、署名權、修改權、保護作品完整權、復制權、發行權、出租權、展覽權、表演權、放映權、廣播權、信息網絡傳播權、攝制權、改編權、翻譯權、匯編權、24、合理使用:是指法律所允許的、可以不經著作權人許可、也不向其支付報酬的對其作品的使用行為。1)為個人學習、研究或者欣賞,使用他人已經發表的作品
2)為介紹、評論某一作品或者說明某一問題,在作品中適當引用他人已經發表的作品
3)為報道時事新聞,在報紙、期刊、廣播電臺、電視臺等媒體中不可避免地再現或者引用已經發表的作品
4)報紙、期刊、廣播電臺、電視臺等媒體刊登或者播放其他報紙、期刊、廣播電臺、電視臺等媒體已經發表的關于政治、經濟、宗教問題的時事性文章,但作者聲明不許刊登、播放的除外
5)報紙、期刊、廣播電臺、電視臺等媒體刊登或者播放在公眾集會上發表的講話,但作者聲明不許刊登、播放的除外
6)為學校課堂教學或者科學研究,翻譯或者少量復制已經發表的作品,供教學或者科研人員使用,但不得出版發行
7)國家機關為執行公務在合理范圍內使用已經發表的作品
8)圖書館、檔案館、紀念館、博物館、美術館等為陳列或者保存版本的需要,復制本館收藏的作品 9)免費表演已經發表的作品,該表演未向公眾收取費用,也未向表演者支付報酬 10)對設置或陳列在室外公共場所的藝術品進行臨摹、繪畫、攝影、錄像
11)將中國公民、法人或者其他組織已經發表的以漢語言文字創作的作品翻譯成少數民族語言文字作品在國內出版發行
12)將已經發表的作品改成盲文出版
25、法定許可:是指法律明確規定的、可以不經著作權人許可、但應當按照規定支付報酬的對其作品的使用行為
1)編寫出版教科書的法定許可 2)報刊轉載的法定許可
3)制作錄音錄像制品的法定許可
4)廣播電臺、電視臺播放作品的法定許可 5)廣播電臺、電視臺播放錄音制品的法定許可
26、版權和鄰接權的民事責任:停止侵權;損害賠償;民事制裁;賠禮道歉
27、版權和鄰接權糾紛的解決方式:協商或調解;仲裁;行政處理;司法訴訟
28、世界知識產權日:4月26日
29、知識產權又被稱為智慧財產權,他主要包括專利、商標、著作權三大部分 30、黨的十六大報告提出要完善知識產權保護制度
31、世界上最早建立專利制度的國家是威尼斯共和國
32、到2006年我國專利申請已突破300萬件大關
33、注冊商標的有效期為十年,自核準之日起計算
34、作者對其作品的著作權自作品創作完成之日產生
35、專利權:國家依法在一定時期內授予發明創造者或者其權利繼受者獨占使用其發明創造的權利
36、專利的三種含義:專利權、發明創造、專利文獻
37、專利權的特征:無形性、專有性、地域性、時間性、可復制性
38、發明:是指產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。只要是技術方案即可。
39、發明專利分類:產品發明專利;方法發明專利
40、實用新型:是指對產品的形狀、構造或其結合所提出的適用于實用的新的技術方案。實用新型專利只保護產品,不保護方法
41、外觀設計:是指對產品的形狀、圖案或其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感并適用于工業應用的新設計
42、外觀設計應符合的條件
1)外觀設計的載體必須是產品,且必須是工業產品
手工藝品、農產品、畜產品、自然物不能,取決于地理條件,不能重復再現的固定建筑物、橋梁不能 2)外觀設計的構成要素是產品的形狀或產品的圖案 3)產品的形狀、圖案、色彩應該是固定的 4)產品應該是一個整體
5)外觀設計必須具有人的視覺直接可見性
6)文字和數字的字音、字義不能作為外觀設計要求保護 7)外觀設計應該能用于產業上形成批量生產
8)產品通電以后才能顯示的圖案不能作為外觀設計要求保護
43、授予專利權的條件:
1)實質條件(對發明本身的要求):不得違反國家法律、社會公德、也不等妨礙公共利益;符合專利法律制度的規定;具有專利性(新穎性、創造性、實用性)2)形式條件(對申請過程的要求):書面申請原則;單一性原則;先申請原則;優先權原則;充分公開原則;說明書必須支持權利要求書;修改不得超出原申請文件范圍
44、不授予專利權的:科學發現;智力活動的規則和方法;疾病的診斷和治療方法;動物植物品種;用原子核變換方法獲得的物質;對平面印刷品的圖案、色彩或二者結合作出的主要起標識作用的設計(瓶貼、平面包裝袋)
45、可以授予專利權的:有關智力活動的產品可以授予專利權;動物和植物品種其生產方法可以授予專利;用于疾病診斷和治療的器械、儀器、用具等屬于專利保護的范圍。
46、新穎性:既不是現有技術,也沒有抵觸申請。
47、現有技術:在申請日以前,在國內外為公眾所知的技術。
48、抵觸申請:指在一項專利申請的申請日以前由任何單位或個人就同樣的發明創造向國務院專利行政部門提出過申請,并記載在申請日以后公布的專利申請文件或公告的專利文件中的專利申請。
49、申請專利的發明創造不喪失新穎性的情況:1)在中國政府主辦或者承認的國際展覽會上首次展出的2)
在規定的學術會議或者技術會議上首次發表的3)他人未經申請人同意而泄漏其內容的
50、判斷新穎性的標準:1)判斷新穎性的時間標準(專利申請日)2)判斷新穎性的地域標準(我國采用絕對新穎性標準)3)判斷新穎性的公開標準(出版物公開、使用公開、其他方式公開)
51、創造性:是指與現代技術相比,該發明有突出的實質性特點和顯著的進步,該實用新型有實質性特點和進步,我國專利法對外觀設計的創造性未作規定。
52、創造性的判斷標準:1)解決了人們長期想解決而未能解決的技術難題2)克服了技術偏見3)系“首創性”或“開拓性”技術方案4)產生了意料不到的效果的以下發明創造:組合發明、選擇發明、用途發明、用途發明、要素變更發明
53、實用性:指該發明或者實用新型能夠制造或者使用,并且能夠產生積極效果
54、實用性的判斷標準:1)再現性2)可實施性3)有益性4)違背自然規律的技術方案不可能實現,不具備實用性
55、專利性的審查順序:實用性、新穎性、創造性
56、專利申請人:發明人、設計人
57、授予專利權的形式條件:1)書面申請原則2)單一性原則3)先申請原則4)優先權原則5)充分公開原則6)說明書必須支持權利要求書7)修改不得超出原申請文件范圍
58、先申請原則:兩個以上申請人分別就同樣的發明創造申請專利的,專利權授予最先申請的人。
59、優先權原則:1)國際優先權,申請人自發明或者實用新型在外國第一次提出專利申請之日其十二個月內,或者自外觀設計在外國第一次提出專利申請之日其六個月內,又在中國就相同主題提出專利申請的,依照該外國同中國簽訂的協議或者參加的國際條約,或者依照相互承認優先權的原則,可以享有優先權2)國內優先權,申請人自發明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起十二個月內,又向國務院專利行政部門就相同主題提出專利申請的,可以享有優先權。
60、優先權需提交的文件:申請人要求優先權的,應當在申請的時候提出書面聲明,并且在3個月內提交第一次提出的專利申請文件的副本;未提出聲明或者逾期未提交專利申請文件副本的,視為未要求優先權。61、國務院專利行政部門——國家知識產權局專利局
62、提交申請文件的方式:面交、郵寄、通過專利代辦處提交、電子申請 63、申請日的確定:收到專利申請文件之日、寄出的郵戳日、優先權日 64、專利的保護期限:發明20年;實用新型10年;外觀設計10年 65、專利權人的權利:禁止權、實施權、許可權、其他權利。
66、權利的分類:包括制造權、使用權、許諾銷售權、銷售權、進口權、標記權、轉讓權、許可權、質押權、起訴權
67、許諾銷售權:以做廣告、在商店櫥窗中陳列或者在展銷會上展出等方式作出銷售商品的意思表示。68、實施專利的內容:制造、使用、許諾銷售、銷售、進口
69、權利用盡:專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品,由專利權人或者經其許可的單位、個人售出后,其他人不需要經過專利權人許可就可以使用、許諾銷售、銷售、進口該產品。70、發明人的權利:署名權、獲獎權、獲酬權 71、職務發明權利歸屬:歸單位
72、合作開發、委托開發權利歸屬:有協議的按協議辦;沒有協議或約定不明的,歸完成的單位或個人 73、專利權的限制:一般限制、強制許可、計劃許可、地域限制、時間限制、權利用盡
74、強制許可:是指國家主管專利的行政機關依法律規定的條件,可以不經專利權人的同意,通過行政程序準許他人實施該項專利的一種特殊許可方式。
75、專利權人的義務:充分公開其發明創造的義務;積極實施其專利的義務;不得濫用專利權的義務;繳納年費的義務
76、確定發明、實用新型保護的范圍:權利要求書應當以說明書為依據,說明要求專利保護的范圍。77、專利侵權:未經專利權人許可,實施其專利,即侵犯其專利權,還包括假冒專利。78、訴訟時效:2年 79、訴訟管轄:
級別管轄:所有的知識產權的一審案件都由中級以上人民法院管轄,植物新品種、集成電路案件由石家莊中院管轄。
地域管轄:1)被告人所在地;2)侵權行為實施地(侵權行為實施地、侵權產品儲藏地、查封扣押地)80、侵權訴訟賠償數額:實際損失;法定賠償額(1萬元以上,100萬元以下)
81、商業秘密:是指不為公眾所知悉、能為權利人帶來經濟利益、具有實用性并經權利人采取保密措施的技術信息和經營信息。
案例分析
1、畫家一作品,出售給甲,1)問:該作品的著作權屬于誰?
答:畫家將美術作品原件出售給甲后,這幅美術作品的著作權仍屬于畫家。這是因為,畫家將美術作品原件出售給某甲時,只是將其美術作品原件的物權轉讓給了某甲,并未將其著作權一并轉讓,美術作品原件的轉移不等于美術作品著作權的轉移。2)問:出版后,原件損壞,是否還有著作權?
答:該美術作品出版后,如果原件不慎毀壞,畫家仍享有該美術作品的著作權。這是因為該美術作品原件的滅失,不等于美術作品著作權的喪失,也就是說,著作權的保護期是法定的,著作權的存在不以作品原件載體為前提。
3)問:畫家將著作權中的經濟權轉讓給了某畫院是否需要將原件一并移交?如果不移交,是否意味著著作權(經濟權利)未轉讓?
答:如果畫家將該美術作品的著作權轉讓給了畫家,不一定將原件移交給畫院,不將美術作品原件移交給畫院不意味著著作權未轉讓。這是因為著作權的轉移不意味著作品原件物權的轉移,如同畫家將美術作品原件出售給某甲后,其物權的轉移不等于其著作權的轉移一樣,所以美術作品原件不移交并不意味著著作權未轉讓。
2、甲報社復制了林某照片用于編輯出版物,林某起訴甲報社。結合專用性分析此案例。應當如何處理?
答:我國<著作權法>規定“著作權屬于作者,本法另有規定的除外。林某作為攝影作品的作者享有該作品的著作權,著作權作為一種知識產權是權利人對知識產品為排他性利用的專有權利。
具體而言,著作權有權控制他人對作品的利用,禁止未經許可對作品的復制、廣播等行為,由于作品被視為權利人人格的延伸,著作權尚具有人身性的特點。這意味著,即使經過權利人許可使用其產品,仍應當尊重權利人的署名權,并且保護作品的完整性。首先,甲報社未經林某許可,在其編輯出版社的刊物封面及廣告頁上使用作品侵犯了林某對作品享有的復制權和出版權。其次,甲報社在作品畫面中配印了與作品主題相反的文字,歪曲了林某的作品的內容,侵犯了林某的保護作品完整權。最后,甲報社未在攝影作品上標明作者姓名,其行為侵犯了林某對作品的署名權,因此,甲報社應該承擔侵權的法律責任。
3、深圳海關根據A公司申請扣留B公司在西班牙注冊的NOVA商標的服裝,A公司認為,NOVA是該公司在中國注冊的商標,B公司侵犯了其涉案商標專用權。問:本案如何解決?
答:被告B公司雖然在西班牙注冊了NOVA商標,但是未在中國注冊相應商標,因此,該商標在中國不能作為注冊商標受到保護,而A公司先于B公司在中國注冊了NOVA商標,因此受到中國法律的保護。B公司在中國生產印有NOVA商標的服裝屬侵權行為。由于B公司不了解知識產權的地域性所以付出了沉重的代價。
4、某日本公司與中國公司談判使用日本一專利(其他國家未批)。1)問:該專利在中國生產產品是否需向日本繳專利使用費?
答:依照該專利生產的產品在中國銷售,中國企業不需要向日本公司支付這件日本專利的許可使用費。因為,該日本公司未在中國申請專利,不受中國專利法的保護,所以,按照該專利產品在中國銷售,中國企業不需要向日本支付這件日本專利許可使用費 2)問:該產品反銷日本,是否需要交納專利費?
答:需要。這是因為這件專利已在日本獲得批準,因而受到日本專利法的保護,中國企業依照該專利生產的產品要在日本銷售,則需要向日本公司支付專利許可使用費。
3)問:該產品在日本以外銷售是否需要交納專利許可使用費?
答:不需要。這是因為這件專利沒有在日本以外的其他國家獲得批準,因而不受到日本以外的其他國家專利法的保護,中國企業依照該專利生產的產品要在日本以外的其他國家銷售,則不需要向日本公司支付專利許可使用費。
4)問:專利期滿后,該專利是否還有使用價值?
答:該技術仍有使用價值,只是不需再支付專利使用費。這是專利權的失效,意味著權利人的權利失去了法律保護和該項技術進入了公有領域,并不意味著該技術本身失效,依據其技術生產的產品只要市場需要,該技術仍有使用價值,只是不需再支付專利使用費。5、1990年11月5日,李某向專利局(中國)申請一實用新型專利,1991年8月21日授予專利,2003年5月A公司應某市政府委托用了該裝置,李某認為A公司侵權。
問:利用知識產權的時間性特點解釋該案例?
答:知識產品應為全人類的共同財富,但其創造者往往為了追求私利隱秘其創新成果只供個人使用,這便不利于社會整體進步,而知識產權創設的初衷在于使國家與知識產品所有人簽訂契約,國家以賦予知識產權的創造者一定期限的壟斷利益為代價,換取向公眾公開知識產品。根據我國《專利法》第42條的規定“發明專利權的期限為20年,實用新型專利權和外觀設計專利權為10年,均自申請日前計算。李某只有在該實用新型專利的申請日起10年內享有專利權,本案中李某的申請時間為1990年11月5日保護期到2000年11月6日屆至。而A公司設置該裝置的時間是2003年5月,此時李某的保護期已滿,該實用新型已進入公有領域,任何人均可使用,因此,A公司未侵權
6、我國著作權、文字、作品保護作者終身及死后50年,德國為作者終身及死后70年。1)問:某德國作者已去世60年我國欲出版該作者作品是否需要該作者繼承者許可,方可在我國出版發行?
答:在此情況下我國出版社不需要征得德國作者繼承人的許可,即可在我國出版發行該德國作者的作品。因為,按照《伯爾尼公約》的規定,一個成員國給予其他成員國作品的保護期,應按照該成員國版權法規定。根據我國著作權法的規定,該德國作者的作品已超過了法定版權保護期,不受版權保護。因此,出版社不需要征得德國繼承人的許可,即可在我國出版發行該作品。2)問:我國出版社未經德國繼承人許可,在德國銷售該作品是否侵權?
答:構成侵權。因為德國的《版權法》規定作品的保護期限是在作者的有生之年及去世后的70年,而該作者去世60年,作品保護期尚未超過。所以,我國出版社若將該翻譯作品出版,未征得德國作者繼承人的許可銷售到德國,構成侵權。
3)問:若中國作者去世60年,一德國出版社在德國出版該作品,是否需要征得中國繼承者許可?
答:在此情況下,德國出版社不需要征得中國作者繼承人的許可,即可在德國出版發行中國作者的作品。這是因為,《伯爾尼公約》的規定,一成員國給予其他成員國作品的保護期一般不多于其來源國的版權保護期。我國《著作權法》對于一般文學作品的保護期是作者的有生之年及去世后的50年,該作者已經去世60年,超過了我國法律對一般文學作品的保護期,在德國也不受版權保護。所以,德國出版社不需要征得中國繼承人的許可,可以在德國出版社發行該作者作品。7、、2001年9月,A市郭某書面向市政府提交在中山公園建立孫中山與宋慶齡銅像,用筆名郭寶云將其版權進行了登記,2009年2月郭某得知該雕像已為A市園林雕塑院建造,郭某將A市園林告上法庭,郭某敗訴。
問:本案中郭某的構思為何不能作為知識產權受到保護?
答:著作權的客體,或者說著作權保護的對象是作品,作品是對思想觀念的表達形式。著作權的基本原則只保護對思想觀念的表達,而不保護思想觀念本身,以免鉗制思想阻礙思想進步。本案中原告郭某被告照搬了其創意。所謂創意,即創作的意圖,指文藝創作要達到的目的,屬于思想觀念的范疇,不屬于著作權法保護的作品,即使被告真的照搬了其創意也不構成侵權。
8、某工商執法人員對某公司檢查,發現其MP3成品及外包裝上均有美國蘋果圖形,該公司使用標志與美國蘋果類似,且未經注冊人許可。問:本案中蘋果圖形屬于哪一類型商標,該公司是否構成商標侵權?
答:商標是一種用來標示商品或服務的經營標志,按其外在特性的不同,一般為文字、圖形和組合商標等形式,本案中的蘋果圖案屬于圖形商標。本案中蘋果圖形為美國蘋果電腦有限公司在第九類商品上的
注冊商標,且該商標在有效期內,蘋果公司享有該商標的專有權,某公司未經注冊商標專有權人許可,在類似商品即MP3播放器上使用,與蘋果公司注冊商標相近的圖形商標的行為構成了《商標法》規定的侵權商標專用權的行為。
9、甲飲料公司稱,其申請注冊的芬特飲料瓶下半部分由密集的環繞棱紋,商標圖形為瓶型三維標志,并在世界多地注冊為立體商標,甲公司欲在中國也將其注冊為立體商標。商標評審委員會認為,芬特飲料瓶的設計比較簡單,予以駁回,問:如何判斷立體商標是否具有顯著性?
答:顯著性是商標發揮其指示商品或服務特定來源功能的必然要求,否則就會造成消費者的混淆和誤認。本案中甲飲料公司欲注冊的“芬特”飲料瓶體可看成是一種三維標志,應屬于商標法規定的立體商標。《商標法》為了防止不適當注冊,對于三維標志申請注冊的商標又進行了一些限制。這些限制性規定包括:1 不僅商品自身性質產生的形狀不得注冊;2 為獲得技術效果而需有的商品形狀不得注冊;3 使商品具有實質性價值的形狀不得注冊。
本案中,甲公司欲以“芬特”飲料瓶體作為三維標志申請注冊立體商標,但該瓶體在形狀或外觀上缺乏辨識度,在實際上無法使一般消費者將“芬特”商品與其他同類商品區分。且該瓶體與其他飲料瓶體相比,在設計上缺乏商標應有的顯著性。商標評審委員會駁回申請是妥當的。
10、某果汁廠雖剛起步,但已頗受歡迎,但其商標未注冊,幾年后發現該廠使用的商標已被注冊,使該廠不得不更改商標,這一行為造成很多包裝及宣傳成本的損失;突然該換商標,還導致客戶不認,銷量銳減。1)問:未注冊商標是否完全不受法律保護?
答:我國《商標法》規定,自然人、法人對生產、銷售商品或提供服務需要取得商標專用權的,應當向商標局申請注冊,從該條文義來看,商標只有經過注冊,方可產生商標專用權,但在本案所體現的原則之處,我國基于多種考慮上通過《商標法》及《反不當競爭法》做了多個例外規定,因此,全面的看,若符合法律規定的要件,商標即使未注冊仍能夠得到一定的保護,但保護強度不高,保護手段和保護注冊商標的也不同。
2)問:若該商標注冊人明知原果汁廠已使用該商標,果汁廠是否可申請撤銷該商標?
答:未注冊商標能否阻止他人搶注商標的考慮要素是該商標是否屬于馳名商標,本案中的果汁廠所使用的商標由于使用時間較短,廣告宣傳不夠,尚未形成一定影響,難以構成馳名商標,所以,即使他人明知果汁廠使用在先,由于商標不屬于馳名商標,仍無法受到法律保護。
11、A公司研制出一種新型材料—“超導態”,A公司向商標局提出“超導”商標,商標局駁回,理由“該商品標用于本商品上表示了本商品的功能用途特征,不具顯著性” 問:本案中商標局的理由是否符合法律規定?
答:“超導”一詞的本意是指某物質在特定的低溫環境下呈現電阻為零的“超導態”。本案中,商標注冊申請人所產生的商品是具備該特性的特殊材料,一方面,由于該公司反映了產品的功能和用途,其他同類產品免不了也需要以“超導”自稱,若允許其注冊,那么其他競爭者就不能稱自己的產品具有“超導”性了,顯然這與公共利益相悖;另一方面,“超導”一詞難以使相關公眾將產品與特定經營者聯系起來,消費者看到“超導”商標,只知道這是具備超導性能的材料,但絕不會想到該產品是由A公司生產的,綜上所述,“超導”一詞不能在這種產品上作為注冊商標。
12、廣西某公司在該牙膏、洗發液等商品上提出“田七”商標的注冊申請,被駁回,申請人不服,申請復審,結果是“田七”作為牙膏商標已于申請人建立了特定聯系,能夠起到正確作用,獲準注冊,其他商品駁回其部分申請。
問:為什么商標委員會允許該公司在牙膏類商品上注冊表示商品原材料特性的“田七”商標?
答:田七原為中草藥名稱,使用在牙膏上也僅可表示該商品的原料中含有田七成份,按我國《商標法》規定,禁止注冊“直接表示產品質量、主要原料、功能、用途、重量、數量以及其他特點的標記”,應當依法駁回其注冊申請,但申請商標“田七”采用一定獨創性的書法字體,從而增強了申請商標的顯著性;申請人又提交了有關使用、宣傳證據,可以證明申請商標在實際使用中已具有了較高知名度,能夠起到區別商品來源的作用。
各國均認為,經過經營者的使用行為,可以使該商標除了原有含義之外,在消費者心中出現“第二含義”,該“第二含義”的存在,被認為能夠將該商標與特定的商品聯系起來,即該標記能夠起到商標應有的作用,因此商標評審委員會準予初步審定。但是,權利人的權利也受到一定限制,注冊商標專用權無權禁止他人將之作為表示商品質量的說明性文字加以正當使用。
13、甲出版社出版了-《同一首歌》MP3-100首,使用了中國音樂協會70位會員54首音樂作品,沒有支付使用費,因此,中國音樂協會向出版社提出訴訟。問:原告能否就MP3音樂光盤主張著作侵權?被告稱“我國法律法規尚沒有關于出版、發行MP3光盤方面的禁止性規定”該主張能否對抗著作權?作品與載體有何關系?
答:著作權是指文學、藝術和科學作品的創作者對其創作的作品享有的權利,作品與載體的關系,既是作品本身的財產權利(即著作權),與作品載體財產權的區分問題,問題產生的根源在于著作權的無形性,也就是說,作品可以不依賴有形介質而存在,在不改變其性質的情況下,作品可以從一個載體上被分離出來,并依附在另一個載體上,故作品具有獨立性,本身就是交易目的。
隨著科學技術的發展,電視、無線電、網絡技術的發明不斷為作品帶來新型的再現形式,作品的再現形式不影響作者著作權的享有,不能以載體的變化來抗辯作品著作權的侵犯,本案中,MP3是新型的物質載體,但被告以載體的變化作為對著作權侵權的抗辯,法院是不予支持的。14、5歲孩童甲一水彩畫,乙將該水彩畫用于水彩包裝上,甲父要求乙支付著作權使用費,乙認為甲僅5歲未受訓練,僅為涂鴉,缺乏藝術創作的連續性,5歲孩童的畫能否構成作品?
答:構成作品,該水彩畫屬于文學藝術領域,就其獨創性而言,是其獨立創作,并未抄襲他人,且反應的孩童作畫時的思想,具有可復制性,因此認定構成作品,雖然未受專業訓練,且年齡很小,畫面簡單、幼稚,但獨創性并不要求作品質量一定的高或有高水平,只要是獨立創作即可。
15、張大千以臨摹制贗品逼真,其贗品是作品嗎?受著作權保護嗎?
答:張大千的臨摹畫不構成作品,精確臨摹成果無法作為作品進行保護。美術作品的獨特性是以線條色彩等方式表現的,精確臨摹是對原作品線條,色彩的復制。追求的是與原作一模一樣,從而以假亂真,這樣的創作沒有獨創性。雖然這樣的復制需要高程度的技巧和判斷。
16、政治家演講內容被甲記者速記,乙記者將其發表,甲認為乙侵犯了自己的著作權。問:乙是否侵犯了甲的著作權?
答:甲記錄的演講稿不構成作品。因為其是對演講者內容的完全或幾乎相同的復制,其結果并沒有產生與原演講者內容有可以客觀識別的非細微的差別,因此,其不符合作品獨創性要求,不構成作品。
17、甲將《背影》翻譯成英文發表在雜志上,乙未經許可將其刊登在自己的報紙上。甲認為乙侵權 乙認為自己抄襲了朱自清作品未侵犯甲。1)問:英文半《背影》是否構成作品?
答:英文版《背影》構成作品。英文版《背影》是在中文版的基礎上創作的,并非中文版一對一翻譯的結果。作者在英文譯文單詞選擇組詞及英文語句排列上,翻譯者無不以自己的英文水平為基礎,投入大量智力性創造勞動,帶給作者是與原作不同的藝術感受,完全符合獨創性的要求。2)后甲將《背影》譯成盲文,一出版社未經許可出版,甲認為出版社侵權。問:盲文《背影》是否是作品?
答:盲文版《背影》不構成作品。從中文到盲文,兩個語種之間是一一對應的關系,例如“這兒的景色很美”轉換成盲文,只對應一種盲文結果,因此,兩種語言的轉換之間是不包含獨創性的智力勞動的。
18、A電話公司出版了該所轄范圍內的電話號碼簿后,B公司欲出版全國的電話號碼簿,只有A公司不同意合作,B將A的電話號碼簿修改部分后發表、出版。問:B公司有無侵權A公司的著作權。
答:A電話公司的電話號碼不構成匯編作品。匯編作品要求是對已有事實資料或數據的收集和整理,作者對這些資料進行了選擇、調整或組織;作者特點的選擇調整或組織工作使得作品產生原創性,A公司白頁上的電話號碼的挑選,調整和編排不能滿足版權保護的最低標準。因為,就其內容挑選,只是每位申請人的基本信息,不存在創新性,就其編排方面,只是按字母順序排列了用戶,該排列方式是一種古老的方法,也不具有創新性,所以B公司沒有侵犯A公司的著作權。
19、甲廠96年研制出一種N型高壓開關,于97年1月向專利局申請,98年5月獲得實用新型專利權,乙
廠也于96年7月自行研制出這種N型高壓開關。乙廠在96年底前已生產了80臺N型開關。97年3月開始在市場上銷售,97年乙廠又生產了70臺該開關。98年初甲發現乙銷量行為后,遂與乙銷售行為后,遂與乙交涉,但乙認為自己不構成侵權。
問:乙廠是否侵犯了甲廠的專利權,為什么? 答:(1)乙廠沒有侵犯甲廠的專利權。
(2)我國專利法規定:“在專利申請日前已經制造相同產品使用相同方法或已經做好制造,使用的必要準備,且僅在原有范圍內繼續制造使用的”不視為侵犯專利權(先用權)。
(3)本案中,在甲廠的專利申請日以前,乙已經開始生產N型開關,依法享有先用權,在甲獲得專利權后,乙因享有先用權,故在原有范圍內(每年生產不大于80臺)生產N型開關,并不侵犯甲專利權。20、06年10月18日張某完成了一項自行車鎖具的發明。10月31日以“一種自行車鎖”為主題向專利局提出了實用新型專利申請。2007年2月4日李某也以“一種自行車鎖”為主題向專利局提出了實用新型專利申請。
2007年5月3日張某對原來的設計進行了改進,再次以“一種自行車鎖”為主題向專利局提出了實用新型專利申請,經查張某改進后的技術方案與李某的方案基本相同。問:中國專利局應將該項專利權授予誰? 答:(1)專利權應授予張某
(2)我國專利法規定:申請人自發明或使用新型在中國第一次提出專利申請之日起十二個月內又向國務院專利行政部門在相同主題提出專利申請的,可以享有優先權。
(3)本案中,張某就“一種自行車鎖”主題提出申請的申請日是2007年5月3日,在其就相同主題時提出申請時可以享有優先權。即以前申請的申請日為后一申請的申請日,即2006年10月31日,而李某的申請日為2007年2月4日,所以張某的申請為在先申請,專利法規定,兩個以上的申請人分別就相同的發明創造申請專利的,專利權授予最先申請的人,所以,專利權應授予張某。專利的地域性
21、某甲(中國)公司00年就一產品專利發明向專利局提出申請,04年獲得發明專利權,因產品主要內銷,所以沒有向其他國家提出專利申請。05年該廠離職人員趙某移民A國,隨即在當地注冊乙公司并開始生產、銷售甲公司專利產品。06年趙某回國時,甲公司在當地法院起訴趙某及乙公司侵權,要求其賠償。問:趙某及乙公司是否侵權甲公司專利權? 答:(1)趙某及乙公司沒有侵犯甲公司的專利權。
(2)根據《巴黎公約》的專利獨立原則,專利權具有地域權特點。即一個國家依照其本國專利法授予的專利權,僅在該國法律管轄范圍內影響,對其他國家沒有任何約束力,外國對其專利不承擔保護義務。如果一項發明創造只在我國取得專利權,那么專利權人只在我國享有專利權。如果有人在其他國家和地區生產、使用或銷售該發明創造,則不屬于侵權行為。
(3)本案中,甲公司只在中國申請了專利權,其獨占實施權——即自己實施同時禁止別人實施的權力——僅在中國范圍內受到保護。趙某雖原為甲公司員工,但其生產,銷售專利產品的行為均發生在A國,而甲公司在A國并沒有申請專利,因而在A國沒有專利權。所以趙某及乙公司的行為并不侵犯甲公司的專利權。
第二篇:知識產權
一、名詞解釋
1、知識產權:是人們基于自己創造性的智力成果和工商業標記所依法享有的專有權利的統稱。
2、演繹作品:對已有作品進行改編、翻譯、注釋、整理而產生的作品。
3、合作作品:兩人或兩人以上合作創作的作品,包括可分割的合作作品和不可分割的合作作品。
4、作品:依著作權法的規定,在文學、藝術、科學領域內具有獨創性,并能 以某種有形形式復制的智力創作成果。
5、職務作品:作者為完成所在的法人或其他社會組織的工作任務所創作的作品。
6、計算機軟件:指計算機程序以及解釋和指導使用程序的文檔的總和。
7、口述作品:指以口頭形式創作和表達,而未以任何物質載體固定的文學藝術作品。
8、文字作品:指用文字或其他等同文字的各種符號來表達思想或情感的作品。
9、音樂作品:是指交響樂、其他樂曲、歌曲等能夠演唱或演奏的帶詞或不帶詞的作品,表現形式為樂譜。模型作品:為展示、試驗或觀測等用途,根據物體的形狀或結構,按照一定比例制作的立體作品。著作權的轉讓:指作者財產權中的任何一項或幾項權能從一個民事主體合法的轉移到另一個民事主體支配下的行為。著作權的使用許可:著作權許可使用是指著作權人授權他人以一定方式使用其作品的行為。商標:是指任何能夠將公民、法人或其他社會組織的商品或服務與他人的商品或服務相區別的可視性標志,包括文字、圖形、字母、數字、三維標志和顏色組合,以及上述要素的組合。集體商標:是指以團體、協會或者其他組織的名義注冊、供該組織成員在商事活動中使用,以表明使用者在該組織中的成員資格的標識。證明商標:由對某種商品或服務具有監督能力的組織所控制,而由該組織以外的單位或者個人使用于其商品或服務,用以證明該商品或者服務的原產地、原料、制造方法、質量或其他特定品質的標識。防御商標:是指同一商標所有人在非同類、性質相同或近似的商品或服務上注冊使用的同一商標。聯合商標:是指一個企業在相同或類似的商品上所使用的相互近似的商標。18 商品商標:指生產者、經營者,在其生產、制造、加工、揀選或經銷的商品上所使用的商標。商標注冊:商標使用人將其使用的商標依法定條件和程序,向國家商標主管機關提出注冊申請,經審查核準注冊,授予其享有商標專用權的法律活動。20 商標管理:國家有關主管機關依法對商標的注冊、使用、轉讓等行為進行監督、檢查等活動的總稱。注冊商標:指經商標局核準注冊的商標,包括商品商標、服務商標、集體商標、證明商標,商標注冊人享有商標專用權,受法律保護。商標申請在先原則:兩個或兩個以上的商標注冊申請人,在同一種商品或者類似商品上,以相同或者近似的商品申請注冊的,初步審定并公告申請在先的商標。商標異議:對任何人認為商標局初步審定并予以公告的商標不具有合法性,自公告之日起三個月內提出反對意見,要求商標局撤銷對該商標的初步審定。24 注冊商標的反向假冒:未經商標注冊人同意,更換其注冊商標并將該更換商標的商品又投入市場銷售的。地理標志:是指某商品來源于某地區,而該商品的特定質量、信譽或其他特征主要有該地區自然因素或人文因素決定的標志。商標權的保護范圍:商標法第51條:注冊商標的專用權,以核準注冊的商標和核定使用的商品為限。27 專利的含義:(1)從法律意義上:就是專利權的簡稱,是指一種法律認定的權利。(2)從技術上說:取得了專利權的發明創造,指的是具有獨占權的專利技術。(3)從保護內容看,指的是記載著授予專利權的發明創造之說明書及其摘要,權利要求書,表示外觀設計的圖形或者照片等公開的專利文獻。28 發明:指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案,包括方法發明、產品發明、改進發明。實用新型:是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適于實用的新的技術方案。外觀設計:是指對產品的形狀、圖案或者其結合以及其色彩與形狀、圖案的結合所做出的富有美感的并適于工業應用的新設計。31 發明人:對發明創造的實質性特點做出創造性貢獻的人。
職務發明創造:指執行本單位的任務或主要是利用本單位的物質技術條件完成的發明創造。
專利權:指國務院專利行政部門依照專利法授予發明人(設計人)對其發明創造享有在法定期限內的專有權。
優先權原則:巴黎公約成員國第一次提出商標注冊申請之日起6個月內,在相同的商品或服務范圍內以相同商標向其他成員國申請注冊時 則確定第一次申請的日期為商標注冊申請日 我國商標法24條規定商標注冊申請人自其商標在外國第一次提出商標注冊申請之日起6個月內,又在中國就相同商品以統一商標提出商標注冊申請的 依照該外國同中國簽訂的協議或者共同參加的國際條約 或者按照相互承認優先權的原則 可以享有優先權
著作權:指作者或其他著作權人基于作品依法享有的人身權利與財產權利的總稱
作品:在文學藝術領域內具有獨創性并能以某種有形形式復制的智力成果
二、簡答
1、商標權續展的概念及我國《商標法》對商標權續展的規定
概念:注冊商標有效期的延續
規定:注冊商標有效期屆滿需要繼續使用的應在屆滿前6個月申請續展注冊
在此期間未注冊的可以給予6個月的寬展期
寬展期內未提出的 注銷其注冊商標
續展注冊有效期為十年 續展注冊核準后 給予公告
2、知識產權的特點
(1)知識產權的無形性
①在權利的行使上存在本質差異 ②由于知識產權客體的無形性,就使得所有人或使用人之間關系復雜化,也增加了侵權的可能性 ③在實踐方面,給知識產權貿易、侵權界定帶來更復雜的多的內容 ④在理論方面,知識產權與知識產權法學研究帶來諸多不便(2)專有性,也稱排他性,壟斷性、獨占性、絕對性
①是指專屬于權利人享有,權利人依法行使,他人不得干涉
②排他性指未經權利人許可,任何人不得使用其知識產權,法律另有規定的除外(3)時間性 ①歷史時間性
②法定時間性(法律保護的有效期)(4)嚴格的地域性
只能在取得知識產權的國家和地區受到保護,不受域外保護。知識產權嚴格的地域性是因為知識產權極易傳播又易攜帶,又可利用而獲得巨大經濟利益的特殊性。
3、著作財產權的概念及內容
概念:具有物質內容 著作權人依法享有通過各種方式利用其作品而獲得報仇的權利
內容:
4、商標權的內容
5、著作權與物權的關系,商標權與專利權的關系 相同:(1)對財產都有獨占性、排他性、專有性
(2)二者由于標的不同,互不排斥,可以同時存在 區別:(1)二者的標的不同。物權的標的是動產、不動產等有形財產,著作權的標的是一定思想和情感的表現,是無形財產
(2)同為絕對權利,但著作權的獨占性、排他性相對弱于物權
(3)權利實現方式不同。物權是不作為方式,著作權是作為方式
(4)物權的絕對性具有完整性,著作權的絕對性不具有完整性
(5)權利內容不同。物權,完全是財產內容,著作權,既有財產,又包括人身權內容
(6)權利主體不同。
6、馳名商標的認定因素
7、著作權的保護期限
(一)署名權、修改權、保護作品完整權無時間限制,受到永久保護,作者死亡后由合法繼承人、受贈人進行保護,若沒有合法繼承熱或受贈人,則由行政機關保護。自作品完成創作之日起保護
(二)公民作品的發表權著作財產權的保護期限
1、根據《著作權法》第十條的規定,公民的作品,其發表權和著作財產權的保護期為作者終生及其死亡之后五十年,截止作者死亡后第五十年12月31日
2、作者省錢未發表又未明確表示不發表的作品,其死亡后50年內發表權可由合法繼承人或受贈人行使,沒有合法繼承人或受贈人的,由作品原件持有人行使
3、起算時間:自作品創作完成之日起
4、合作作品:最后死亡組著死亡之后第五十年12月31日
(三)法人或其他組織著作權的期限
1、保護期為50年,截止于作品首次發表后第50年的12月31日
2、作品完成創作之日起50年內沒有發表的們發了不再對其保護
3、該項規定還適用視聽作品、攝影作品
(四)作者身份不明的作品著作財產權保護期限
作者身份不明的作品的保護期為50年,自作品首次發表之日起到底50年的12月31日。作者身份一旦明確,如果是公民的,適用公民的保護期,是法人的,適用法人的保護期。
8、注冊商標使用管理的內容
9、鄰接權的概念及內容 10 表演者權的概念及內容 導致注冊商標可能被撤銷的情形 12 圖書出版者權的概念及內容 13 報刊出版者權的概念及內容 14 錄音制作者權的概念及內容 15 著作人身權的概念及內容 16 鄰接權的保護期限 17 商標權的概念及特點 申請注冊商標應具備的條件 19 未注冊商標的使用管理的內容 20 注冊商標爭議的內容
21馳名商標的概念及保護內容 22 注冊商標侵權行為的種類 23 職務發明創造的概念及含義 24 專利權的內容 獲得專利權的實質性條件 26 我國對專利權的歸屬的規定 27我國對專利侵權行為例外的規定 28 我國對注冊商標轉讓的限制 29 我國對發明申請的審查程序 我國專利權強制許可的概念及其內容
與貿易有關的知識產權協議對知識產權內容的劃分 33 作品的種類
不受著作權法保護的智力成果 38 不受專利法保護的智力成果 39 發明與實用新型的關系 40 專利權的保護范圍
三、論述
1、知識產權的概念及特點
2、著作權法定許可的概念及內容,并分析我國此項規定的完善性
3、著作財產權的概念及內容及其完善性
4、我國對著作權侵權行為及其應承擔的民事責任,行政責任的規定及其完善性
5、我國對著作權歸屬的規定及其完善性
6、鄰接權的概念及其內容
7、我國著作權法對財產保全及舉證責任等的相關規定及完善性
8、著作權合理使用的概念內容及其完善性
9、我國對禁注商標和禁用商標的規定并分析完善性 10 商標權的概念及內容 著重分析專有使用權與禁用權在在范圍上的區別 12 論述我國商標注冊的條件、申請和審批程序 13 我國對馳名商標的保護 我國對商標權的保護范圍、侵權行為以及法律責任的規定 15 專利權的概念及其內容、分析完善性 論述我國專利法對宣告專利權無效的法律規定 17 我國對專利權的無效與專利權的撤銷都采用無效的概念和規定,談談你對此的看法我國對專利侵權行為及其法律責任的規定及其完善性 19 我國對專利權的民事救濟的規定及其完善性 20 分析我國知識產權法對賠償責任的規定及完善性
第三篇:知識產權
121609010017 王佳鑫 機械工程
課程作業
一、簡答題
1.抄襲與引用的區別? 答:
引用與抄襲同樣都是一種寫作手段,但其性質卻迥然不同。前者屬于著作權法規定的合理使用,后者則屬于違法侵權行為。本文認為,引用要符合法律規定的目的,這是引用的前提;引用必須堅持適當的原則;被引用的必須是他人已經發表的作品,他人還沒有發表的作品則不宜引用;引用必須指明作者姓名和作品名稱。現實中作品的類型千差萬別,無論引用還是抄襲,都有種種錯綜復雜的情況,任何的普遍之中都有特殊,一般之中都有個別,絕不可一概而論。
在作品的創作中,引用是一種重要的寫作手段,無論在文學、藝術還是科學、技術領域,大概所有從事寫作的人,沒有人不會用到它。尤其在科學研究中,借用前人的學術成果,推陳出新,創造出新的知識,造福人類社會,是人所敬仰的高尚事業。學術論著中如果引用得當,不但道理說得清楚,還會給人留下知識淵博的美好印象。
然而,抄襲卻不然。盡管抄襲也可以說是一種寫作手段,但它是攫取別人勞動據為己有的一種不勞而獲的行為,既不正當又不光彩,為社會鄙視也為人們所不齒。引用者主動聲明,光明磊落,抄襲者卑劣齷齪,總是不肯承認;引用者堂堂正正,坦坦蕩蕩,抄襲者遮遮掩掩,猥猥瑣瑣。
按照《中華人民共和國著作權法》的規定,引用是法律許可的公民權利,是合理使用,受到法律保護;抄襲剽竊則屬于違法侵權行為,為法律所禁止,一旦被認定抄襲,要承擔停止侵害、消除影響、賠禮道歉、賠償損失的民事責任。引用和抄襲,二者雖然性質不同、是非分明,但卻有一個彼此相同的特征,它們都是對他人作品的使用。由于有此相同的“相貌”,二者很容易混淆,不好鑒別。
2專利許可與轉讓的區別? 答:兩者定義
專利許可是許可方(即專利權人)將自己的專利使用權允許被許可方在一定的時間和范圍內使用;附條件的有償使用,不是所有權的讓渡;主體不變。
專利轉讓是指專利權人將自己的專利權全部轉讓給受讓方;新主體產生,原主體消滅;所有權的讓渡。
兩者的差異比較
(1)專利權轉讓與許可使用,均需通過簽訂書面的方式予以認定。
(2)專利轉讓合同的成立,須經過國家知識產權局專利局登記和公告后才能生效。中國單位和個人向外國人轉讓專利權的,必須經國務院有關主管部門批準。(3)許可使用需向國家知識產權局專利局3個月備案。
3商業秘密與競業禁止的區別?
答:保護商業秘密和采取競業禁止措施,都是為了保護企業的利益,而且兩者關系密切,但由于兩者的性質不同,區別還是明顯的。
(1)商業秘密是一種財產權利,競業禁止是一種限制權利。(2)商業秘密的保護是無期限的,競業禁止期限最高三年。
(3)保護商業秘密可以是無條件的,競業禁止需要支付相應的對價。(4)商業秘密與競業禁止的產生條件和舉證責任不同。
綜上,商業秘密權的效力,完全取決于商業秘密的保密程度,一旦秘密公開即喪失。換言之,完全取決于權利人的行為,只要商業秘密處于秘密狀態,義務人就要永遠保密;而競業禁止的效力;取決于約定的范圍以及支付對價款的情況而定。即使協議有效,義務人最長守約期限只有三年。但義務人違反競業禁止并不必然違反保密條款,反之,義務人解除競業禁止重新擇業,并不影響繼續保守商業秘密的義務。
4職務發明的識別條件? 答:職務發明創造是指發明人或設計人執行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質技術條件完成的發明創造。(1)本單位的職工
首先,作出發明創造的發明人或設計人應是申請專利的單位的職工。第二,本條所稱的“單位”,既包括法人單位,也應包括非法人單位。第三,本條中的“本單位”一詞應作廣義的理解。(2)執行本單位的任務所作出的發明創造
根據第二次修改后的專利法實施細則第十一條的規定,執行本單位的任務包括下列幾種情況:
1、發明人或設計人在本職工作中完成的發明創造。
2、雖然與發明人或設計人的本職工作無關,但是屬于在執行本單位分配的專門任務時完成的發明創造。
3、工作人員退職、退休或調動工作后一年之內作出的與其在原單位承擔的本職工作或者分配的任務有關的發明創造。
(3)主要利用本單位的物質技術條件完成的發明創造(4)單位與發明人、設計人之間的有關合同 關于上述約定原則,應當注意如下幾點:
第一,單位與發明人、設計人之間訂立的合同應當限于利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造,對于執行本單位的任務所完成的發明創造不適用本條第三款的規定。
第二,這種約定應當有書面的合同。合同可以約定利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造為職務發明,也可以約定利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造為非職務發明。沒有訂立合同的,按照本條第一款的規定確定其權利歸屬。
第三,在依據本條第三款訂立合同,對專利申請權和專利權的歸屬作出約定的情況下,發明創造的完成是“主要”還是“非主要”地利用了本單位的物質條件并不重要。
5專利權人的權利限制及含義? 答:
(一)首次銷售 專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品由專利權人或者經其許可的單位、個人售出后,使用、許可銷售、銷售、進口該產品的;
(二)先行實施
在專利申請日前已經制造相同產品、使用相同或已經做好制造、使用的必要準備,并且僅在原有范圍內繼續制造、使用的;
(三)臨時過境
臨時通過中國領陸、領水、領空的外國運輸工具,依照其所屬國同中國簽訂的協議或者共同參加的國際條約,或者依照互惠原則,為運輸工具自身需要而在其裝置和設備中使用有關專利的;
(四)非營利實施
專為科學研究和實驗而使用有關專利的。
(五)善意侵權
為生產經營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經專利權人許可而制造并售出的專利侵權產品,能證明該產品合法來源的,不承擔賠償責任。
(六)為行政審批而實施
為提供行政審批所需要的信息,制造、使用、進口專利藥品或者專利醫療器械的,以及專門為其制造、進口專利藥品或者專利醫療器械的。
二、論述題
1.知識產權制度的經濟學意義是什么?(從權利人利益與社會公共利益的平衡視角討論)答:
就主要知識產權而言,概以采取私人產權的形式,即知識產權制度。按照經濟學家的表述是,財產占有人認識到在財產上存在著規模經濟,各方即會就組建一個用于承認和保護其產權的政府進行談判。一旦他們達成了協議同意建立一個由武力為后盾的政府,每個人就能享受到更多的財富和更大的安全。哲學家把經過這些協商最終達成的談判稱為‘社會契約’,因為它建立起了社會生活的基本條款。建立知識產權制度的經濟動因,在于“對財產權的法律保護有其創造有效使用資源的誘因”。
意義在于最合理地利用社會有限資源和最大限度地讓權益人擴大產出,即實現效益的最大化(即權利人利益與社會公共利益);滿足社會對信息的需要,避免產品在市場消失而影響所有消費者的福利;又讓消費者間接支付成本,以支撐和激勵生產者的精神生產活動。
2.高校專利權為何轉化難?
答:首先我國高校普遍存在重論文輕專利、重成果鑒定輕成功轉化、職務成果非職務化、知識產權遭侵權情況嚴重、知識產權保護與管理的規章制度不規范等問題,這些問題的存在都是影響專利權轉化的因素,總結起來關鍵點如下:
(1)重論文輕專利、重成果鑒定輕成功轉化的觀念問題(2)人員流動問題(3)保密意識不強
(4)不熟悉知識產權法律和商情
(5)有的教師利用職務成果私自設立公司或以技術入股等等
三、2013年4月26日的實踐,《不可不看、知識財富》觀后感 觀看《知識財富》第一期“專利戰略憂思錄”有感
通過這期節目讓我深刻認識到國人對于知識產權觀念和知識的淡漠和輕視,就以中國制造業,拉鏈生產行業為例,大量的生產發明專利被日本搶先注冊,而廣大中方企業以廣州,上海,江蘇,浙江四地對于相關專利的注冊數總和只要有33項,都遠遠落后僅一家YKK日企的150幾項,然后當外企大量注冊專利后,我們在創造產品價值時,我們的財富生產就會受制于他國,就等于我們因缺乏知識產權意識而被人搶先在某個行業“圈地”,而今后,我們自己只能有意或無意的在別人的“田地”里耕種,這樣我們自然會很吃虧!由此看見,我們今后要對知識產權的保護和發展上予以重視。
而通過這學期對知識產權的學習,給我最大的體會就是要想在競爭有壓力日益激烈的今天,懂得知識產權無疑對今后對財富的創造提供堅實和有力的保障,是開啟國家生產力汽車的鑰匙,是每個人實現創造人生價值的保險箱。
第四篇:知識產權
知識產權保護學習筆記
知識產權是指人類智力勞動產生的智力勞動成果所有權。它是依照各國法律賦予符合條件的著作者、發明者或成果擁有者在一定期限內享有的獨占權利,一般認為它包括版權和工業產權。版權是指著作權人對其文學作品享有的署名、發表、使用以及許可他人使用和獲得報酬等的權利;工業產權則是包括發明專利、實用新型專利、外觀設計專利、商標、服務標記、廠商名稱、貨源名稱或原產地名稱等的獨占權利。
隨著知識產權在國際經濟競爭中的作用日益上升,越來越多的國家都已經制定和實施了知識產權戰略。面對國際上知識產權保護的發展趨勢和中國在開放條件下面臨的知識產權形勢,中國必須加緊制定和實施知識產權戰略保護國家的技術安全,促進國內的自主創新能力和限制跨國公司的知識產權濫用。
80年代以來,隨著世界經濟的發展和新技術革命的到來,世界知識產權制度發生了引人注目的變化,特別是近些年來,科學技術日新月異,經濟全球化趨勢增強,產業結構調整步伐加快,國際競爭日趨激烈。知識或智力資源的占有、配置、生產和運用已成為經濟發展的重要依托,專利的重要性日益凸現。保護知識產權固然(雖然)重要,但是如何正確的保護,才能起到正面的影響力和社會效能。難點:如果有許多不同國家或者不同地區的人,都在研究同一個項目,都用自己的細心觀察和一些實驗得出了正確的結論,難道只有申請了這個專利的人,才有支配和使用利用這個專利的資格嗎?會不會出現因為爭奪一個專利權而導致惡性事件的發生?歷史上好像有一些這些方面的相關事例,不同的人在不同時間內,研究了相同的科研項目,得出的結果是一樣的,而產生了相互質問質疑,認為是對方盜取了彼此的研究結果,以及相關的理論。還有一個相關的問題,那就是保護知識產權的同時,如何避免重名重姓的問題?如何區分?
知識產權保護已成為國際經濟秩序的戰略制高點,并成為各國激烈競爭的焦點之一。具體表現為以下幾個鮮明特點:一是隨著科學技術的迅速發展,傳統的知識產權制度面臨挑戰,知識產權的保護范圍在不斷擴大。二是某些發達國家近年來極力推行專利審查的國際化,提出打破專利審查的地域限制,建立“世界專利”,即少數幾個國家負責專利審查,并授予專利權,其它國家承認其審查結果。三是知識產權已納入世界貿易組織管轄的范圍。知識產權與貨物貿易、服務貿易并重,成為世界貿易組織的三大支柱,并且將貨物貿易的規則、爭端解決機制引入知識產權領域。四是以美國、日本為代表的發達國家,紛紛調整和制定其面向新世紀的知識產權戰略,并將其納入國家經濟、科技發展的總體戰略之中。
中國的知識產權保護特別是專利制度在改革開放中不斷發展,取得了一定的成就。
1、初步建立并不斷完善了專利法律法規體系。1992年和2000年中國專利法進行了兩次修改,進一步明確了促進科技進步和創新的立法宗旨,強化了專利司法和行政執法力度,修改后的專利法進一步適應了中國生產力的發展和初步建立的社會主義市場經濟體制的需要,同時也達到了《與貿易有關的知識產權保護協議》中所規定的專利保護標準。各省、自治區、直轄市結合本地實際制定了一系列有關專利保護、專利管理等方面的地方性法規。
2、知識產權工作得到了上至黨中央、國務院,下至各省市黨委、政府的高度重視。1998年國務院機構改革,在大量壓縮編制、精減機構的情況下,將中國專利局更名為國家知識產權局,并作為國務院直屬機構,列入政府行政序列。在省級政府機構改革中,各地管理專利工作機構的建設總體得到加強,出現了政府主導、管理專利工作的部門會同有關部門共同推動專利工作的良好局面。
3、形成了包括專利管理、審查、研究、教育、執法、中介服務以及專利信息等組織機構在內的全國專利工作體系和運行機制,專利保護有力地促進了中國科學技術進步和創新,發明創造活動充滿生機活力,專利申請量增長勢頭強勁。“九五”期間,中國受理的專利申請量比“八五”期間增長了81%,年均增長15.7%.4、形成了司法和行政執法兩條途徑、協調運作的專利保護機制。截止2000年底,法院和管理專利工作的部門共受理和處理專利糾紛案和侵權案1.5萬件,管理專利工作的部門還查處冒充專利行為4000多件。
面對經濟全球化和國際知識產權保護發展的新形勢,尤其是中國加入世貿組織后,將實現中國經濟與世界經濟一體化,中國知識產權工作面臨著巨大的壓力和挑戰。他們必須切實加強知識產權保護工作,通過有效地保護知識產權,使國家在知識資源上形成比較優勢,從而促進整個國家經濟的發展和科技的進步。
知識產權保護面臨的挑戰
首先,各級政府應按照依法制國的方針,轉變職能,適應入世后發展社會主義市場經濟的需要,營造出良好的政策和法律環境,改善知識產權保護的方式和手段,加強知識產權保護的力度,健全國家和地方的知識產權工作體系,促進國家經濟包括高新技術產業的快速發展。一是在政策上予以傾斜,從籠統扶持科技成果轉化到重點支持專利項目,特別是那些高科技專利項目,影響行業發展水平和方向的專利項目實施上來,建設擁有自己自主知識產權的高科技民族工業群體。同時,采取得力措施,保證專利制度各項獎酬兌現,重獎一些重大發明專利技術。同時在技術創新中,要充分發揮他們自己的科技優勢,在若干技術領域內取得優勢,并申請專利保護,注重開發專利新產品,利用知識產權制度占有和壟斷市場。
二是在資金上予以扶持。面對入世后的新形勢,各級政府都應建立專利基金,以財政、企業為主體,廣開資金來源,采取多渠道、多形式的籌集資金。重點支持那些有廣闊的市場前景,高技術含量,高附加值的專利技術的實施。同時,火炬計劃、星火計劃、高新技術產業化、技術改造項目、新產品開發項目等各種科技和經濟計劃項目資金應向高科技專利項目實施上傾斜,積極扶持和發展中國自主知識產權的高科技民族工業。
三是在機制上予以保障。加強知識產權工作,還必須不斷完善中國的知識產權機制。要不斷完善知識產權立法和執法體系,加大知識產權的執法力度,通過執法來推動全民重視知識產權法律保護,激勵科技人員創造出更多的知識產權成果,鼓勵建立自主知識產權產業,推動中國經濟發展。
應對方法
一要在高科技局部領域搶占專利權制高點。中國在高科技的整體水平和絕對水平上,與世界工業強國還有一定差距,但在某些局部領域也有自己的優勢,處于世界前沿,其中許多極有價值的發明創造應予以高度重視和保護。二要在民族優勢產業領域取得絕對控制權。中國在一些傳統民族產業領域占絕對優勢,然而,他們一味固守傳統,不重視傳統產業技術的研究開發和知識產權保護,這種絕對優勢也會逐漸喪失掉。突出的例子有中藥產業稀土產業基因產業等。
三要加強對引進技術消化、吸收與創新成果的專利保護。企業技術引進后的消化、吸收與創新,是企業技術進步工作的關鍵環節之一,是技術引進成功的重點。聯合國工業發展組織編寫的《發展中國家技術引進指南》中,甚至將消化、吸收與創新作為引進技術必須遵循的一個基本原則。日本的崛起與其說是技術引進的成功,倒不如說是消化、吸收與創新的成功。日本鋼鐵技術引進之后,各大企業就聯合組成研究班子,進行消化吸收和綜合,每花1日元引進技術,就用2-3日元來進行消化吸收研究。中國是一個發展中國家,不少企業提高技術能力的一個重要途徑,就是技術引進。
四要采取“以小換大”的競爭策略。入世必然帶來大量外國科技企業的涌入,中國企業完全可以采取適當的專利政策,打破他人專利權的獨占地位。這主要是利用后續專利與在先專利法的比較優勢,在入世后對國外高新技術及其在中國申請的專利采取主動進攻的策略,在對在先專利進行研究改進之后,積極申請后續專利。美國一家企業在日本申請了一個專利,日本人立即對其加以研究,將專利產品換了顏色申請了一個外觀設計專利。結果,帶該顏色的產品在日本市場上比美國產品好銷,迫使美國人要么“以大換小”進行交叉許可,要么讓出市場收取許可費。日本人由于熟悉該國民族風情,只動了一個小腦筋就以“以小換大”的策略占了美國人的大便宜。這個事例道出了一個道理,中國的企業也可在別人專利的基礎上進行改進,哪怕是局部的小改進,只要能產生較大的市場效應,就能變被動為主動,與外國企業的專利進行合理、合法的競爭。
第三,全社會要進一步提高知識產權的保護意識,普及知識產權保護方面的知識,學會用法律程序將新的發明創造申請專利。同時要大力宣傳專利制度在技術中的作用,專利制度不僅僅是促進發明創造的激勵機制,而且還是市場經濟條件下促進科技發展的一種動力機制。要提高全民族的知識產權保護意識,特別是要提高各級領導干部和企事業經營者的知識產權保護意識。要徹底糾正那種只注重科技成果的鑒定,發表論文、申請評獎,而輕視申請專利,尋求法律保護的做法,把科技人員的思想觀念轉變到市場經濟的軌道上來,按照市場經濟規律辦事,減少無形資產的流失。
劉 彬、楚村鎮中心衛生院 2013-8-27
第五篇:知識產權
《企業專利工作管理辦法(試行)》出臺
為貫徹黨的十五屆四中全會《中共中央關于國有企業改革和發展若干重大問題的決定》和《中共中央、國務院關于加強技術創新,發展高科技,實現產業化的決定》精神,推進我國企業專利工作,推動企業加強對知識產權的管理、保護和利用,近日國家知識產權局、國家經濟貿易委員會聯合印發《企業專利工作專利管理辦法(試行)》。
企業專利工作管理辦法(試行)總 則
第一條 為規范企業專利工作,充分發揮專利制度在企業發展中的作用,促進企業技術創新和形成企業自主知識產權,推動企業加強對知識產權的管理、保護和利用,制定本辦法。
第二條 企業專利工作的任務是充分依靠和運用專利制度,使專利機制成為促進企業技術創新的一個主要動力機制和保護機制,鼓勵和調動企業職工的積極性,為企業技術創新以及生產、經營全過程服務。
第三條 國務院專利工作行政主管部門、宏觀經濟調控部門共同負責對企業專利工作進行宏觀指導和協調。企業的專利狀況指標及專利管理水平作為評價考核企業經營管理水平和技術創新工作業績的重要依據。
第四條 本辦法適用于國有企業及國有控股企業(以下簡稱企業),其它企業可參照執行。企業應根據本辦法并結合自身狀況建立和完善各項具體專利管理規章制度。地方各級專利管理機關、宏觀經濟調控部門可以根據本辦法及相關法規政策制定適合本地企業情況的具體實施措施辦法。
第一章 企業專利工作人員及機構
第五條 有條件的企業應配備專職專利工作人員,建立專門機構。其他企業可根據工作需要,明確承擔專利工作的機構和專職或者兼職人員。
企業專利工作機構的具體組織結構及管理模式,可根據本辦法要求并結合企業自身情況靈活建制。企業主要負責人應主管和統籌企業專利工作。第六條 企業缺乏條件配備專利工作者,可以從社會中介機構聘請具有注冊執業資格的專業人員任企業專利顧問,幫助企業開展專利工作。
企業專利顧問應嚴格按照執業要求履行職務,保守企業秘密。
第七條 企業要明確企業專利工作者、企業專利顧問的工作任務和職責,提