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2014哈工大繼續教育公需課作業完整版

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第一篇:2014哈工大繼續教育公需課作業完整版

2014年黑龍江省專業技術人員繼續教育知識更新培訓

知識產權及法律保護(公需課程)作業

1.已經注冊商標和原產地標記發生沖突如何處理?

答:當發生沖突時,可采取以下方式處理,一種是用《反不正當競爭法》相關法規處理;一種是運用《商標法》將原產地標志作為集體商標或證明商標注冊。原產地標記與已注冊商標在本質是一致的,均有區別商品來源的作用,均須具有顯著特征,并且均不得與在先權利相沖突。從實際工作出發,原產地標記的審查與注冊商標的審查應是一體的,必須保證審查原產地標志與審查注冊商標的不沖突,特別是使用的不沖突。采取商標注冊和管理的統一,對于國家管理和權利人的利益保證,都是最合理、最實際的。

2.民間文學藝術與民間文學藝術作品有什么區別?

答:民間文學藝術是特定民族或者世代居住于同一地域的特定群體在長期共同生活和勞動中不斷創作、積累而產生的寶貴文化遺產,具有極高的文化、經濟和政治價值。

民間文學藝術作品,是指在一國國土上,由該國的民族或種族集體創作,經世代相傳,不斷發展而構成的作品。一般認為,它包括語言形式(民間故事、民間詩歌)、音樂形式(民歌、民間器樂等)、動作形式(民間舞蹈及戲劇等)以及用物質材料體現的形式(繪畫、雕塑、工藝品、編織品等)。

所以,民間文學藝術是一種藝術形式,是一種主觀概念性的東西。它需要一定的物理載體承載,也就出現了民間文學藝術作品。

民間文學藝術具有活態性、群體性、獨特性、生態性、積累性五大特征。相對于民間文學藝術作品而言,除獨特性、生態性特征以外,有三個特征標志著二者之間的區別。換句話說,民間文學藝術作品一般是不具備活態性、群體性、積累性三個特征的。

剪紙藝術屬于典型的民間文學藝術,2006年成為中國非物質文化遺產(編號:VII-16)。隨著時代的發展不斷發展變化就有活態性;是無數民間藝人集體智慧的結晶,主體具有集體性;剪紙具有不同于其他藝術門類的許多特點,具有獨特性;各地剪紙內容和風格與當地民間文化緊密相聯,具有生態性;是在1500多年的發展過程中不斷發展完善的,具有積累性。而白秀娥一案的剪紙是利用剪紙藝術獨立創作完成的民間文學作品,具有獨創性、可復制性,一經完成就成為固化的作品,而不隨著時間的變化而改變,不具備活態性;作者是白秀娥,是確定的,不具備集體性;創作的過程就該作品的獨創成分而言也沒經過多年的積累(創作過程僅幾個月),不具備積累性。只有同時具備活態性、集體性、獨特性、生態性、積累性特征,才可能是民間文學藝術。所以白秀娥剪紙是民間文學藝術作品而不是民間文學藝術。

3.根據最新商標法的規定,馳名商標制度有什么改變? 答:新修改的《商標法》明確規定了生產、經營者不得將“馳名商標”字樣用于商品、商品包裝或者容器上,或者用于廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中,違反者將面臨地方工商行政管理部門責令改正及十萬元罰款的行政處罰。該規定可視為是對馳名商標保護的異化歷史進行撥亂反正,將其從所謂的“榮譽稱號”重新拉回“法律事實”的立法努力。

第十三條

為相關公眾所熟知的商標,持有人認為其權利受到侵害時,可以依照本法規定請求馳名商標保護。

就相同或者類似商品申請注冊的商標是復制、摹仿或者翻譯他人未在中國注冊的馳名商標,容易導致混淆的,不予注冊并禁止使用。

就不相同或者不相類似商品申請注冊的商標是復制、摹仿或者翻譯他人已經在中國注冊的馳名商標,誤導公眾,致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害的,不予注冊并禁止使用。

第十四條

認定馳名商標應當考慮下列因素:

(一)相關公眾對該商標的知曉程度;

(二)該商標使用的持續時間;

(三)該商標的任何宣傳工作的持續時間、程度和地理范圍;

(四)該商標作為馳名商標受保護的記錄;

(五)該商標馳名的其他因素。

4.論商號權的性質。

答:商號權是指商號所有人基于商業登記而對其使用的商號所享有的排他性專有權利。商號權以登記為要件,即商號權以商號登記為成立的要件。同一商號,按登記的先后順序登記在先的可以排斥登記在后的而獨自享有商號的專有權利。商號權作為商主體對其商號所享有的專屬權利,在長期的發展過程中形成了自己的權利屬性。

商號權的內容包括:商號權人對商號的使用權以及商號權人對商號的專有權。前者是指商號權人有權使用其經登記的商號,且他人不得妨礙。后者是一種排他性、獨占性的權利。已經登記的商號,未經商號權人同意,他人不得擅自作相同或類似的使用。

商號權主要具有以下法律特征:

(一)商號權是通過商業登記而取得的法定權利。

(二)商號權利人對商號享有專有權利。

(三)商號權依附于商主體從事的特定營業。

(四)商號權具有公開性。5.知識產權國際保護的重要意義是什么?

答:知識產權國際保護對于促進科學技術進步、文化繁榮和經濟發展具有重要的意義和作用,它既是保證社會主義市場經濟正常運行的重要制度,又是開展國際間科學技術、經濟、文化交流與合作的基本環境和條件之一。它將促進科技工作者有更多的科學發現和發明創造,使科技投入獲得應有的回報,促進科技事業的持續發展。同時,國際合作的發展使各國法律制度在大方向上日益趨同,尤其是知識產權保護在世界范圍內已經逐步納入有關國際協議的框架之下,做好知識產權保護有利于我國的對外合作。

6.我國反不正當競爭法對侵害商業秘密的權益的不正當競爭行為是如何規定的? 答:根據我國《反不正當競爭法》規定,侵害商業秘密權益的行為是指以不正當手段獲取、披露、使用他人商業秘密的行為。具體表現包括:

1、以盜竊、利誘、脅迫或者其他不正當手段獲取權利人的商業秘密;

2、披露、使用或者允許他人使用以前項手段獲取的權利人的商業秘密;

3、根據法律和合同,有義務保守商業秘密的人披露、使用或者允許他人使用其所掌握的商業秘密,都構成對商業秘密的侵犯。此外,第三人明知或應知前述違法行為,仍然獲取、使用或者披露他人的商業秘密,視為侵犯商業秘密,并與侵權人構成共同侵權。

對于侵犯商業秘密的行為,由監督檢查部門責令停止違法行為,并可根據情節處以1萬元以上20萬元以下的罰款。在實踐中,權利人還可依照合同法、勞動法的有關規定,對違反約定侵犯商業秘密的行為要求制裁。

此外,我國刑法還規定侵犯商業秘密的行為給權利人造成重大損失的,構成侵犯商業秘密罪,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處單位罰金;照成特別嚴重后果的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。

7.什么是誘助侵犯專利權?

答:誘助侵犯專利權就是指通過一定方式,教唆、引誘、幫助他人對專利權所實施侵害的行為。我國司法實踐中往往根據最高人民法院《關于貫徹執行中華人民共和國民法通則若干問題的意見》第148條規定:教唆、幫助他人實施侵權行為的人,為共同侵權人,應當承擔連帶民事責任。

行為人實施的行為并不構成直接侵犯他人專利權,但卻故意誘導、慫恿、教唆別人實施他人專利,發生直接的侵權行為,行為人在主觀上有誘導或唆使別人侵犯他人專利權的故意,客觀上為別人直接侵權行為的發生提供了必要的條件。

8.新商標法對商標相似侵權行為認定有什么修改? 答:“商標相同”,是指被控侵權的商標與原告的注冊商標相比較,二者之間在視覺上基本上沒有差別;“商標近似”,是指被控侵權的商標與原注冊商標相比較,二者在文字的字形、讀音、含義或者圖形的構圖、色彩或者其各要素組合后形成的商標的整體結構相似、或者被控侵權的商標與原注冊商標的主體形狀、色彩組合近似,將被控侵權的商標與原注冊商標同時使用,易使相關公眾對商品的來源產生誤認或者誤認為該侵權商標的商品為原注冊商標商品有特定聯系。

相同或相似商標的認定原則為:

1、以相關公眾的一般注意力為標準;

2、既要進行對商標的整體比對,又要進行對商標主要部份的比對,比對應當在比對對象隔離狀態下分別進行;

3、判定商標是否近似,應當考慮請求保護注冊商標的顯著性和知名度。新商標法加強了商標專用權保護,如下:

(一)調整商標侵權構成

新法對商標侵權的構成要件進行了調整,區分商品商標均相同與近似類似的情況,同時引入混淆要件,并增加“幫助侵權”的規定(第57條),但目前還不清楚該混淆標準如何與第30、31條的規定銜接。

(二)明確商標與企業名稱處理路徑

新法明確提出了商標與企業名稱沖突的法律適用,即“將他人注冊商標、未注冊的馳名商標作為企業名稱中的字號使用,誤導公眾,構成不正當競爭行為的,依照《中華人民共和國反不正當競爭法》處理。”(第58條)

(三)明確正當使用范圍

新法對缺乏顯著性的標志以及三維標志的正當使用問題作出了規定:一是“注冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號,或者直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點,或者含有的地名,注冊商標專用權人無權禁止他人正當使用。”二是“三維標志注冊商標中含有的商品自身的性質產生的形狀、為獲得技術效果而需有的商品形狀或者使商品具有實質性價值的形狀,注冊商標專用權人無權禁止他人正當使用”第59條)。

(四)明確舉證不力的后果

新法規定了被告舉證不力的后果:“人民法院為確定賠償數額,在權利人已經盡力舉證,而與侵權行為相關的賬簿、資料主要由侵權人掌握的情況下,可以責令侵權人提供與侵權行為相關的賬簿、資料;侵權人不提供或者提供虛假的賬簿、資料的,人民法院可以參考權利人的主張和提供的證據判定賠償數額”(第63條第二款)。這一規定對于侵權人的舉證是一種督促,也有利于查明案件事實,作出正確的認定。

(五)細化民事賠償 新法細化了商標侵權民事賠償的計算標準:首先,新法優化了行政調解賠償程序,規定除了提起行政訴訟外,“對侵犯商標專用權的賠償數額的爭議,當事人可以請求進行處理的工商行政管理部門調解”(第60條)。其次,新法進一步明確了各種情況下賠償的計算方法:一是確定計算賠償順序,即依次按照權利人因被侵權所受到的實際損失確定、侵權人因侵權所獲得的利益以及該商標許可使用費的倍數確定;二是對惡意侵權的允許懲罰性賠償通常賠償額的1-3倍;三是將法定賠償提高到300萬以下(第63條)。

9.侵犯網絡作品著作權的主要有哪些表現形式? 答:

(一)網絡環境中復制權使用問題

在傳統的著作權法中只是將特定的再現作品的活動定義為復制,而將其他再現方式用其他權利予以調整。計算機和網路普及,對傳統著作權法的復制權造成過了極大的沖擊,這是因為,在用計算機對軟件等作品進行復制的時候,復制手段是計算機特有的電子復制,而承載作品的物質載體是硬盤光盤等新型載體。這種電子手段的復制行為是在傳統著作權復制行為中沒有遇到過的,傳統的復制權如何對其進行調整就成了問題,以彈性的描述方式對“復制”行為進行界定的國家一般通過法理解釋和判例方式對復制權延伸至利用計算機技術在新型載體上進行的復制。網絡技術產生了許多能夠在物質載體上永久固定作品的新型手段。例如將作品上傳至互聯網網站,將導致在網絡服務器硬盤中固定作品,從何形成作品的復制件。同樣將作品下載至個人計算機,將導致作品固定在計算機的硬盤中,形成作品的復制件。如我國的《著作權法》以列舉的方法將復制行為一一列出,其中并不包括上傳和下載,而在涉及未經許可上傳作品的“《大學生》雜志社訴京訊公司、李翔案”中法院即根據復制行為的一般構成要件認定:“將他人作品上載的行為也是屬于對他人作品的復制”從而構成對原告復制權的侵權。

網絡環境中也存在“臨時復制”現象。其中最為典型的就是“瀏覽”,即用戶通過網絡欣賞之余互聯網網站中的數字化作品,包括在線閱讀網上書籍,觀賞網上圖片,以及收聽網上音樂或是收看網上的電影。此時數字化作品被用戶的計算機自動給調到內存形成“臨時復制”現象。用戶關機或是調用其他信息時,內存中的原有信息會自動消失。瀏覽還會導致一種特殊的“臨時復制”:用戶在多次登陸同一網站或是瀏覽同一網上信息時,某些網上的軟件將自動在硬盤中劃出一塊區域為緩存區,或稱為虛擬光驅,將瀏覽的網上文件,作品以臨時文件的形式存入其中,這種現象被稱為對數據的緩存,形成臨時性復制件。用戶下次登陸同一站點或是瀏覽同一作品時,上網軟件將直接從硬盤的緩存區中調取,以加快速度。用戶長時間不訪問這一站點,上網軟件將自動刪除包含該站點信息的臨時文件如果被“瀏覽”的作品是未經許可被置于網絡中傳播的,則瀏覽會給權利人的利益帶來一定的影響。如果網絡用戶可以隨時在網上免費閱讀書籍、收聽音樂、觀看電影,則可能不會再從書店等有形市場購買作品或為欣賞作品支付費用了。目前,不少網站都提供盜版音樂或是電影的免費在線播放,吸引了大量用戶,權利人自然希望著作權法對這些網上行為進行控制。因此,“臨時復制”這一對軟件的保護在網絡時代顯得很重要了。

(二)網絡服務商的侵權行為

1、避風港規則

在現實生活當中,著作權權利人一般不會直接起訴那些未經許可將作品上傳至網站的個人用戶,而是將追究責任的主要目標指向了那些提供網絡鏈接服務的網路服務提供者。因此,在網路環境下對著作權的法律保護,主要是通過合理的確定網絡服務提供者的責任來實現的。即使一個國家沒有針對網絡服務提供者成都哪侵權責任的專門立法,上述的認定侵權的基本規則仍然是可以適用的。但是,為了保護網絡服務提供者的合法經營,也為了是法律規則有比較大的透明度和確定性,包括我國在內的很多國家都效仿美國的《千禧年版權法》(以下簡稱DCMA),在立法中規定了網絡服務提供者在特定的條件下不承擔責任的條款,主要以“免責條件”的形式出現,這些條款通稱為“避風港”規則,其本意就是為了明晰網絡服務提供者的責任。

2、“通知和移除”規則

“通知和移除”規則是指先由權利人向網絡服務提供者發出通知,再由網絡服務提供者移除通知中所主張的侵權的內容或是斷開其鏈接,但其實質上是指針對“通知”行為進行移除的法律后果。也即是說,一旦網絡服務的提供者受到了權利人發出的通知的,就應當知曉由用戶上傳的,被主張侵權的內容存在于其網絡系統中,或其網絡中有指向被主張侵權內容的鏈接,如果網絡服務提供商及時移除了被主張侵權的內容或是斷幵了相關的鏈接,則即使網絡服務提供者的網絡系統中存儲有侵權內容或是指向侵權內容的鏈接,也可以在符合其他條件的情況下,不為用戶或其他網站的侵權行為承擔間接的侵權責任。我國《信息網絡傳播權保護條例》第15條也規定:網絡服務提供者接到權利人的主張之后,應當立即刪除涉嫌侵權的作品、表演、錄音錄像制品,并同時將通知書轉送提供作品、表演、錄音錄像制品的服務對象,服務對象網絡地址不明、無法轉送的,應當將通知書的內容同時在信息網絡上公告。

3、“反通知和恢復”規則

“反通知和恢復”規則是對“通知和移除”規則的必要補充,其要求在通知內容屬實的情況下,網絡服務提供者如果對被主張侵權的內容不釆取刪除或是屏蔽措施,將構成幫助侵權。因此,網絡服務提供者除非有合理理由認定權利人的通知書內容不屬實,否則必然會刪除被主張侵權的內容或是采取屏蔽措施。而權利人在通知書中的侵權主張可能失實,在此情況下,合法內容的上傳者將會因網絡服務提供者的刪除和屏蔽措施受到損害。“反通知和恢復”機制則可以對此提供合理的救濟。與法律認定網絡服務提供者可以信賴權利人通知中所主張的侵權事實相類似,網絡服務提供者同樣可以信賴用戶反通知中對其上傳內容不侵權的陳述,并據此恢復被刪除的內容。此時,除非權利人有其他證據證明網絡服務提供者知曉反通知的內容不實,否則,無法要求網絡服務提供者承擔幫助侵權責任。《信息網絡傳播權保護條例》第16條規定:服務對象接到網絡服務提供者轉送的通知書后,認為其提供的作品、表演、錄音錄像制品未侵犯他人權利的,可以向網路服務提供者提交書面說明,要求恢復被刪除的作品、表演、錄音錄像制品。第17條規定:網絡服務提供者接到服務對象的書面說明后,應當立即恢復被刪除的作品、表演、錄音錄像制品,同時將服務對象的書面說明轉送權利人。

(三)作品的數字化問題

作品的數字化是指將傳統的作品轉化為計算機可以識別的語言,當傳統作品以各種方式被數字化之后,其就成為了 1和0兩個二進制代碼的排列組合。數字化作品被存儲在硬盤和光盤等計算機存儲介質上之后,任何人都可以通過簡單的操作對其進行無限制次數的復制。這與之前的錄音等技術沒有本質的區別,并不是產生新作品的基礎,但是這樣會加大了對著作權侵權的風險。《伯爾尼公約》以及美國國家信息基礎設施推進工作組發表的《知識產權與國家信息基礎設施》白皮書都規定:將作品進行數字化是一種復制行為。另外,我國的《計算機軟件保護條例》中也規定了數字化是一種復制行為。

(四)P2P技術的問題

P2P是英文Peer to Peer(點對點)的簡稱。P2P技術則可以幫助不特定的用戶在一些基于P2P技術幵發的軟件可以使用戶直接搜索并下載其他同時在線的用戶存儲在“共享目錄”下的各類作品。任何一名用戶計算機的關閉都不會影響P2P軟件從其他用戶的計算機中獲取所需文件。P2P技術將網絡從“非集中化管理”轉變到“集中化管理”,計算機之間進行直接聯系和信息交流,而無須首先登陸他人的網絡服務器。P2P軟件固然給網絡用戶帶來了極大的方便,但是同時也引發了一系列的社會問題。大量用戶使用P2P軟件獲取享有受著作權保護的MP3歌曲、電影和電子書,直接應先過了相關版權人的利益,其中以對歌曲作者的打擊最為沉重。

10.如何更好利用商標權和商號權的相互結合維護企業利益?

答:想要更好利用商標權和商號權的相互結合維護企業利益,就得避免它們的沖突。

所謂商標權與商號權的沖突,是指不同的商標權人與商號權人因使用了相同或相近似的商品代表符號而使消費者對商品或服務的來源產生了混淆,使其誤認為兩者之間存在某種特定聯系,從而誤購商品或接受服務,造成兩者權利沖突。

商標注冊在先,商號登記在后時,如兩者有沖突,則法律應保護商標權人的權利與利益;但若企業商號登記在先,商標注冊在后,如果商號權能夠對抗商標權,受法律保護的則應是商號權;如果商號權不能對抗商標權,且商標權合法有效,商號權人則在其相應范圍內仍然享有企業商號專用權。

第二篇:哈工大繼續教育2010年公需課作業

2010公需課作業:

6、什么是產學研合作創新?舉例說明

答:產學研合作創新是指企業、大學、科研單位在技術創新過程中,在利益趨動下,運用各自資源相互協作所進行的優勢互補的經濟和社會活動。通常企業為技術需求方,科研院所或高等學校為技術供給方。在一些綜合性技術問題的合作中,常常由產學研三方的合作,也就是掌握不同技術,人才、信息資源,具有各自優勢的多家科研院所、高等學校與企業之間的合作。產學研合作是科技經濟結合的基本形式,對促進科技成果轉化,提高企業技術創新能力,促進產業技術升級,培育新的經濟增長點有著積極的作用。

產學研合作創新的優點就是合作之間可以實現資源共享,優勢互補,可以節省大量的時間和減少風險。但它有一個問題,最大問題是產學研各方面在經濟上經常發生糾紛。舉例說明:以貴州南海電機廠為例說一下產學研合作創新這種模式的好處和優點。貴州南海電機廠原來是一個軍工企業,而且它原來的產品并不是金屬拉把這樣的產品,軍工企業2002年破產,從原來國有企業注冊誕生了一個新的公司,是2002年10月注冊誕生的,企業為民營企業,員工只有105人,從2002年建廠,經過產學研合作創新,到2008年它的銷售收入達到1.1個億,創造外匯300萬美元,人均產值達到了100萬,這是非常的一個數據,它為什么從原來一個軍工企業,在邊疆的礦產企業,變成這樣一個人均產值非常高的這樣一個先進企業,主要是依據產學研的合作創新,也就是說,貴州南海機電公司采用兩種方法來進行創新。

第一:采用把工廠變為學校的培養基地,也就是說,讓貴州大學的本科生和研究生來到企業進行實習或者進行研究工作,而把企業當中的核心問題和技術和他們聯合,作為他們的畢業論文和研究論文來進行研究,這樣借助貴州大學的本科生和研究生來完成企業關鍵技術,關鍵問題的解決。第二:企業把自己認為很有前途很重要的人才送到大學去進行培訓。通過這兩種模式使得企業得到迅速的發展壯大。也就是說產學研創新包括:①決定求生②引進消化吸收再創新③開放式技術創新。

7、如何提高一個人的創新能力?

答:

一、創新能力是指一個人產生新思想、新事物和創造新體制的能力,如發現新現象,發明新技術,提出新概念和新理論,制定新計劃,設計新方案,開發新產品和新工藝,創造新作品等。提高一個人的創新能力可以通過以下方面

1、掌握理論指導。科學技術發展的歷史證明,具體的科學研究和技術創新活動,都是自覺或不自覺地在某種哲學世界觀和方法論的指導下進行的。一個人要提高自己的創新能力,首先必須學習馬克思主義哲學這一科學理論,掌握唯物辯證法的理論武器,并將其內化為自己的世界觀 和方法論,指導自己的認識和實踐。

2、接受學習培養。教育改變個人的知識結構,培養個人的技能,影響個人的創新能力。因此,接受教育、加強學習是培養一個人創新能力的有效方式。

3、投身實踐鍛煉。一個人只有投身發展社會主義市場經濟的偉大實踐,大膽創造,才能不斷提高創新能力。

二、對于一個專業技術人員來說,能否在創新實踐中增強創新能力并走向事業成功,不但取決于其專業素質及其個人創新能力,也取決于其合作或協作能力,取決于其所在機構的創新制度安排及創新文化。

在一個缺乏創新文化的氛圍里,個人創新能力是無法得到充分發揮的。同樣地,一個沒有合作或協作精神的“創新者”,其失敗的概率也遠遠高于成功的概率。相反,在一個生機勃勃的創新組織及文化氛圍里,個人創新能力就有可能得到最大限度的發揮。

個人創新能力包括:學習、觀察、想象、抽象、分析、類推、建模、展現、協作、更換思考維度,更換認識模式以及綜合思考等方面的能力。創新者個人可以同時用以下三種方式進行鍛煉,以提高自已的創新能力。

(1)自我錘煉。專業技術人員圍繞提升個人創新能力而展開的自我錘煉,是指以“我”為行為主體而展開的創新能力鍛煉過程。專業技術人員均通過正規教育及繼續教育具備了相當程度的專業知識和技能,但專業知識和專業技能只是個人創新能力的基礎。個人創新能力更主要地表現在創新思維的掌握和運用上,能夠熟悉運用創新思維,才能夠熟悉運用專業知識和技能解決有難度的問題,實現創新目的。因此,專業技術人員的自我錘煉不但是一個不斷充實自己的專業知識和技能的過程,而且還是一個學習和運用創新思維的過程。

學習和運用創新思維,其最大的奧妙在于思想的碰撞、移植和借用,在于思考問題的角度乃至思維方式的變換。創新的靈感每每產生于思想的碰撞、移植和借用過程之中。

(2)在協作中錘煉。“在協作中錘煉”是指以“我們”為行為主體而展開的創新能力鍛煉過程。在此過程中,創新者個人通過參與有組織的創新實踐來提升自己的創新能力,但他思考問題的角度不再是“我”而是“我們”。群體意識淡漠的人是很難甚至無法完成這種修煉過程的。因此,一個真正的創新者必須時刻保持開放而寬容的心態,必須善于表達或表現自己的思想、構想或見解,同時必須善于傾聽他人意見,善于參加共同探討、研究和行動。(3)在學習中錘煉。學習的重要性越來越受到人們的重視。創新是探索性和實踐性極強的活動,而個人的創新機會 和創新實踐是十分有限的,因此通過學習專家學者總結的理論和方法、學習他人的創新實踐來提高自已的創新能力便成為一個行之有效的方式。通過學習成功的創新案例,特別是通過學習借鑒創新環境大致相同情況下的成功案例,對提高個人和團隊的創新能力很有幫助。創新案例中有個人、也有團隊集體的思維與行動特點,有個人和團隊在創新活動中的經驗教訓,因此可以分別從“我”和“我們”的角度去揣摩和借鑒。

8、信息時代的基本特征是什么?

答:在信息時代,傳統產業將越來越無法同高技術產業競爭。今天,我們只有用信息知識在生產財富過程中具有決定性作用的經濟增長理論,才能解釋當前世界經濟發展的狀況和趨勢,才能解釋技術創新所起的重大作用;也只有用這種理論才能解釋為什么在高新技術領域里的一些新產品,幾乎能夠在一夜之間席卷世界市場、并將其他競爭對手拒之于世界市場之外。例如:集成電路發展遵循的規律——摩爾定律——芯片的集成度每18個月翻一番,集成電路不斷追求刻線越小、處理信息的速度越快、消耗功率越冷的趨勢;信息大膨脹的歷程;以電子作為信息載體向用電子和光子共同作信息載體的發展;以光子作為信息載體的時代。在此期間,科學技術知識顯示了其前所未有的強大生產力,并表現出以下幾個重要特征。第一,科學技術轉化為生產力的周期越來越短。一般來講,科學技術轉化為生產力需要經過三個階段,即理論的提出、技術的發明和產品的應用。在20世紀以前,完成這個周期所需要的時間較長。平均來講,一項重要的技術產品從技術開發到產品應用的周期往往需要幾十年甚至上百年。進入20世紀以后,這個周期大大縮短。尤其是在二戰之后,這一周期已經縮短為一至五年。

第二,科學技術極大地提高了勞動生產率。在20世紀20年代初期,世界范圍內工業勞動生產率的提高只有22%是依靠科學技術取得的;而進入20世紀70年代以來,這一比例已經上升為80%。

第三,科學技術的推廣與應用帶來了巨大的經濟效益。當代一些發達國家的經濟增長有60%左右來自科技進步,其中有些國家可達到70左右。而且,如今高新技術的發展還將使這一比例持續上升。

9、人類能源危機面臨的挑戰與機遇是什么?

答:人類能源:

1、可再生能源如太陽能發電,風能,水電,生物質能源等;

2、新能源,3、大型先進壓水堆及高溫氣冷堆核電站;

4、慣性約束聚變點火工程。人類能源危機面臨的挑戰是:

未來的能源安全無非依賴于以下4種模式:

1、發掘現有的能源儲量。

2、海外開采。

3、直接進口。

4、能源替代技 術。這4種方案進行逐一分析后,我們覺得能源的可選擇性更加有限了。首先,已經沒有多少人對于我們現有的儲量再抱更多期望,這里我們強調的是石油,矛盾的焦點也在這里。未來20年內,中國的私人汽車飽有量將數以億計,石油消費量毫無疑問會在不久的將來超過美國。據地礦部門分析,屆時國內的開采量最多只能滿足國內需求的1/3,可以說,寄希望于國內儲量的開采是非常不現實的。最終石油資源將會在國際油價持續上漲的過程中逐漸走向枯竭,而依賴其支撐的現代文明屆時將會面臨巨大的危機。人類面臨的能源危機的機遇是:

能源危機在客觀上鼓勵資本市場充分發掘能源危機主題下的投資機會,希望借助資本市場資源配置的功能,更有效率地支持中國整個社會產業結構與能源消費結構的調整與優化。能源危機并不可怕,面對能源危機,我們需要

1、提高能效、節能減排領域的投資機會。在現有的分工條件下,人口增長,經濟發展,特別是加工制造業蓬勃發展,需要更多的有效能源。提高能源效率,不僅有利國家長久發展,也是對世界的偉大貢獻。

2、加強政策導向和資本配置,大力發展太陽能、風能、水能(含潮汐能)、地熱能、生物能等可再生能源轉換研發利用;合理審慎利用核能;慣性約束聚變點火工程中“氘能源”利用;能源危機下不斷努力探索未知領域的新能源。

10、學習本門課后心得體會及意見?

人類文明的發展水平依賴于社會生產力的進步,而生產力和科技的進步正是人類孜孜不倦創新創新成果的積累。但我們創新精神不是與生俱來的,而是通過后天的培養逐步塑造的。培養和激發創造動機,最根本的是要有強烈的事業心和社會責任感。社會精神通過培養轉化為社會實踐主體的創新精神,為創新提供精神支柱和動力。

首先,社會精神創新。社會輿論是一種強大的社會心理力量,正確的社會輿論會使個體產生創新的積極性,良好的風尚習慣會形成強大的心理暗示,引導社會主體積極創新、勇于創新。創新精神是人的創新本質的精神表現,是人在創新活動中反映的精神素質。培養創新的社會精神對推動創新具有十分重要的意義。創新精神是一種懷疑精神。不迷信理論,不迷信權威,不唯書,不唯上,要唯實。創新精神是一種批判精神。批判就是研究,批判就是討論,批判就是思想的交鋒、互補和互動,通過交換達到思想的完整和提升。創新精神是一種科學精神。要求人們在創造性活動中堅持實事求是,尊重客觀規律,一切從實際出發,講求實效,把主觀能動性和現實可能性統一起來。創新精神是一種自由精神。

其次,社會心態創新。

心態就是性格加態度。性格就是一個人獨特而穩定的個性特征。態度是一個人對客觀事 物的心理反應,即一個人在思想觀念支配下的為人處世態度和心理狀態的總和。良好的心態是創新的基礎條件,應該包括健康的心理機制、健全的性格、穩定的情緒、堅強的意志和寬廣的胸懷。首先,應該充滿激情,保持求知、求新、求變、求奇、求勝的心態,積極的心態有助于人們克服困難,看到希望,保持旺盛的斗志,發揮聰明才智,能夠增強心理承受能力,使自己的思想和行為適應客觀實際變化的要求。要使自己養成精益求精的習慣,并且以愛心和熱情發揮這種習慣。積極的激情能夠調動起全身心的巨大潛力,推動創新。其次,做到百折不撓,必須確立堅持的心態,調適自控,增加自己的耐性,以開闊的心胸包容所有事物,世界上沒有人可以一步登天,一而再的挫折正是成功路上的指路牌,愈挫愈勇是所有成功者的共同歷程,務盡一切努力去贏得勝利,成功的唯一途徑就是堅持不懈。

第三,科學理論創新。理論創新是社會發展和變革的先導,所謂理論創新人們通過創造性的活動而賦予理論以新的內涵,它是在揚棄原有的思想、原理的基礎上,通過創造性的思維活動,提出新思想、新學說、新理論的過程。從理論創新的角度看,要敢于否定自己,超越自我,古人云勝人者有力,自勝者強,因此,推陳出新、革故鼎新是理論創新的重要途徑。以胡錦濤為首的中央領導集體立足我國實際,提出了具有世界觀和方法論意義的科學發展觀,大大豐富和發展了我國現代化建設的指導思想。把執政理想由追求經濟增長轉到關注人自身,科學發展觀以人為本,把人的全面發展確立為經濟社會發展的根本目的,對人的全面發展和經濟社會發展的相互協調、相互促進作為價值目標,提升了認識的新境界。人的發展和社會的發展互為基礎,互相促進。社會的發展永無止境,人的全面發展也要不斷開辟廣闊的空間。當今世界,政治經濟文化等全方位的全球化,已經把整個人類的命運聯系在一起,人類不僅要在共同制定的規則下進行交往與合作,還要共同面對威脅人類生存的生態惡化、環境污染、恐怖主義、戰爭陰影。衡量社會進步的尺度是人的自由實現程度和解放程度,人的全面發展本質上是人的素質全面提升,具體包括人的認識能力、審美能力、道德情操和實踐能力的全面發展。理論創新需要創新者具有很高的理論素養,還要遵循理論創新的內在規律和原則。做到堅持真理和發展真理的辯正統一,解放思想和實事求是的統一,時刻牢記群眾的實踐是理論創新的源泉,任何理論創新都是全面借鑒人類文明優秀成果的結晶,要樂于并且敢于參加各種創新的實踐。只有明白創新是國家發展與科技進步的不竭動力,創新是企業生存與發展的致勝法寶,我們才能夠善于在實踐中總結和提高,不斷追 求卓越,不斷進步!

第三篇:2014年黑龍江省繼續教育哈工大公需課作業

2014年黑龍江省專業技術人員繼續教育知識更新培訓

知識產權及法律保護(公需課程)作業

說明:

初級職稱學員“公需課作業”為1-8題;

中、高級職稱學員“公需課作業”為7-10題;

所有學員均需按要求提交“公需課作業”。

作業提交時間:以網站通知為準。

1.已經注冊商標和原產地標記發生沖突如何處理?

答:當發生沖突時,可采取以下方式處理,一種是用《反不正當競爭法》相關法規處理;一種是運用《商標法》將原產地標志作為集體商標或證明商標注冊。

原產地標記與已注冊商標在本質是一致的,均有區別商品來源的作用,均須具有顯著特征,并且均不得與在先權利相沖突。從實際工作出發,原產地標記的審查與注冊商標的審查應是一體的,必須保證審查原產地標志與審查注冊商標的不沖突,特別是使用的不沖突。采取商標注冊和管理的統一,對于國家管理和權利人的利益保證,都是最合理、最實際的。

2.民間文學藝術與民間文學藝術作品有什么區別?

答:民間文學藝術是特定民族或者世代居住于同一地域的特定群體在長期共同生活和勞動中不斷創作、積累而產生的寶貴文化遺產,具有極高的文化、經濟和政治價值。

民間文學藝術作品,是指在一國國土上,由該國的民族或種族集體創作,經世代相傳,不斷發展而構成的作品。一般認為,它包括語言形式(民間故事、民間詩歌)、音樂形式(民歌、民間器樂等)、動作形式(民間舞蹈及戲劇等)以及用物質材料體現的形式(繪畫、雕塑、工藝品、編織品等)。

所以,民間文學藝術是一種藝術形式,是一種主觀概念性的東西.它需要一定的物理載體承載,也就出現了民間文學藝術作品.民間文學藝術具有活態性、群體性、獨特性、生態性、積累性五大特征。相對于民間文學藝術作品而言,除獨特性、生態性特征以外,有三個特征標志著二者之間的區別。換句話說,民間文學藝術作品一般是不具備活態性、群體性、積累性三個特征的。

3.根據最新商標法的規定,馳名商標制度有什么改變?

答:新修改的《商標法》明確規定了生產、經營者不得將“馳名商標”字樣用于商品、商品包裝或 者容器上,或者用于廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中,違反者將面臨地方工

商行政管理部門責令改正及十萬元罰款的行政處罰。該規定可視為是對馳名商標保護的異化歷史進行撥亂反正,將其從所謂的“榮譽稱號”重新拉回“法律事實”的立法努力。

第十三條 為相關公眾所熟知的商標,持有人認為其權利受到侵害時,可以依照本法規定請求馳名商標保護。

就相同或者類似商品申請注冊的商標是復制、摹仿或者翻譯他人未在中國注冊的馳名商標,容易導致混淆的,不予注冊并禁止使用。

就不相同或者不相類似商品申請注冊的商標是復制、摹仿或者翻譯他人已經在中國注冊的馳名商標,誤導公眾,致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害的,不予注冊并禁止使用。

第十四條認定馳名商標應當考慮下列因素:

(一)相關公眾對該商標的知曉程度;

(二)該商標使用的持續時間;

(三)該商標的任何宣傳工作的持續時間、程度和地理范圍;(四)該商標作為馳名商標受保護的記錄;(五)該商標馳名的其他因素。

4.論商號權的性質。

答:商號權是指商號所有人基于商業登記而對其使用的商號所享有的排他性專有權利。商號權以登記為要件,即商號權以商號登記為成立的要件。同一商號,按登記的先后順序登記在先的可以排斥登記在后的而獨自享有商號的專有權利。商號權作為商主體對其商號所享有的專屬權利,在長期的發展過程中形成了自己的權利屬性。

商號權的內容包括:商號權人對商號的使用權以及商號權人對商號的專有權。前者是指商號權人有權使用其經登記的商號,且他人不得妨礙。后者是一種排他性、獨占性的權利。已經登記的商號,未經商號權人同意,他人不得擅自作相同或類似的使用。

商號權主要具有以下法律特征:

(1)商號權是通過商業登記而取得的法定權利。(2)商號權利人對商號享有專有權利。(3)商號權依附于商主體從事的特定營業。(4)商號權具有公開性。

5.知識產權國際保護的重要意義是什么?

答:知識產權國際保護對于促進科學技術進步、文化繁榮和經濟發展具有重要的意義和作用,它既是保證社會主義市場經濟正常運行的重要制度,又是開展國際間科學技術、經濟、文化交流與合作的基本環境和條件之一。它將促進科技工作者有更多的科學發現和發明創造,使科技投入獲得應有的回報,促進科技事業的持續發展。同時,國際合作的發展使各國法律制度在大方向上日益趨同,尤其是知識產權保護在世界范圍內已經逐步納入有關國際協議的框架之下,做好知識產權保護有利于我國的對外合作。

6.我國反不正當競爭法對侵害商業秘密的權益的不正當競爭行為是如何規定的?

答:根據我國《反不正當競爭法》規定,侵害商業秘密權益的行為是指以不正當手段獲取、披 露、使用他人商業秘密的行為。具體表現包括:

1、以盜竊、利誘、脅迫或者其他不正當手段獲取權利人的商業秘密;

2、披露、使用或者允許他人使用以前項手段獲取的權利人的商業秘密;

3、根據法律和合同,有義務保守商業秘密的人披露、使用或者允許他人使用其所掌握的商業秘密,都構成對商業秘密的侵犯。此外,第三人明知或應知前述違法行為,仍然獲取、使用或者披露他人的商業秘密,視為侵犯商業秘密,并與侵權人構成共同侵權。

對于侵犯商業秘密的行為,由監督檢查部門責令停止違法行為,并可根據情節處以1萬元以上20萬元以下的罰款。在實踐中,權利人還可依照合同法、勞動法的有關規定,對違反約定侵犯商業秘密的行為要求制裁。

此外,我國刑法還規定侵犯商業秘密的行為給權利人造成重大損失的,構成侵犯商業秘密罪,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處單位罰金;照成特別嚴重后果的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。

7.什么是誘助侵犯專利權?

答:誘助侵犯專利權就是指通過一定方式,教唆、引誘、幫助他人對專利權所實施侵害的行為,是指行為人實施的行為并不構成直接侵犯他人專利權,但卻故意誘導、慫恿、教唆別人實施他人專利,發生直接的侵權行為,行為人在主觀上有誘導或唆使別人侵犯他人專利權的故意,客觀上為別人直接侵權行為的發生提供了必要的條件。我國司法實踐中往往根據最高人民法院《關于貫徹執行中華人民共和國民法通則若干問題的意見》第148條規定:教唆、幫助他人實施侵權行為的人,為共同侵權人,應當承擔連帶民事責任。將誘助侵犯專利權人按照共同侵權人來處理的。應該說在很多情況下,誘助侵權行為可以構成共同侵權,但這僅僅是誘助侵權行為的一種情況。誘助侵權實際應包括三種情況:第一,誘助侵權行為人與被誘助侵權行為人存在意思聯系,也就是事先有過溝通,這屬于共同侵權;第二,誘助侵權行為人與被誘助侵權行為人不存在之間不存在意思聯絡,屬于無意思聯系的數人侵權行為;第三,尚沒有或者難確定被誘助侵權人時誘助侵權行為人獨立承擔侵權責任。后兩種情況并不屬于共同侵權的情況。

8..新商標法對商標相似侵權行為認定有什么修改?

答:“商標相同”,是指被控侵權的商標與原告的注冊商標相比較,二者之間在視覺上基本上沒有 差別;“商標近似”,是指被控侵權的商標與原注冊商標相比較,二者在文字的字形、讀音、含義或者圖形的構圖、色彩或者其各要素組合后形成的商標的整體結構相似、或者被

控侵權的商標與原注冊商標的主體形狀、色彩組合近似,將被控侵權的商標與原注冊商標同時使用,易使相關公眾對商品的來源產生誤認或者誤認為該侵權商標的商品為原注冊商標商品有特定聯系。

相同或相似商標的認定原則為:

1、以相關公眾的一般注意力為標準;

2、既要進行對商標的整體比對,又要進行對商標主要部份的比對,比對應當在比對對象隔離狀態下分別進行;

3、判定商標是否近似,應當考慮請求保護注冊商標的顯著性和知名度。

新商標法第五十七條規定,有下列行為之一的,均屬侵犯注冊商標專用權:

(一)未經商標注冊人的許可,在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標的;

(二)未經商標注冊人的許可,在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標,或者在類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標,容易導致混淆的。

新商標法加強了商標專用權保護,如下:

(一)調整商標侵權構成新法對商標侵權的構成要件進行了調整,區分商品商標均相同與近似類似的情況,同時引入混淆要件,并增加“幫助侵權”的規定(第57條),但目前還不清楚該混淆標準如何與第30、31條的規定銜接。

(二)明確商標與企業名稱處理路徑

新法明確提出了商標與企業名稱沖突的法律適用,即“將他人注冊商標、未注冊的馳名商標作為企業名稱中的字號使用,誤導公眾,構成不正當競爭行為的,依照《中華人民共和國反不正當競爭法》處理。”(第58條)

(三)明確正當使用范圍

新法對缺乏顯著性的標志以及三維標志的正當使用問題作出了規定:一是“注冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號,或者直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點,或者含有的地名,注冊商標專用權人無權禁止他人正當使用。”二是“三維標志注冊商標中含有的商品自身的性質產生的形狀、為獲得技術效果而需有的商品形狀或者使商品具有實質性價值的形狀,注冊商標專用權人無權禁止他人正當使用”第59條)。

(四)明確舉證不力的后果

新法規定了被告舉證不力的后果:“人民法院為確定賠償數額,在權利人已經盡力舉證,而與侵權行為相關的賬簿、資料主要由侵權人掌握的情況下,可以責令侵權人提供與侵權行為相關的賬簿、資料;侵權人不提供或者提供虛假的賬簿、資料的,人民法院可以參考權利

人的主張和提供的證據判定賠償數額”(第63條第二款)。這一規定對于侵權人的舉證是一種督促,也有利于查明案件事實,作出正確的認定。

(五)細化民事賠償

新法細化了商標侵權民事賠償的計算標準:首先,新法優化了行政調解賠償程序,規定除了提起行政訴訟外,“對侵犯商標專用權的賠償數額的爭議,當事人可以請求進行處理的工商行政管理部門調解”(第60條)。其次,新法進一步明確了各種情況下賠償的計算方法:一是確定計算賠償順序,即依次按照權利人因被侵權所受到的實際損失確定、侵權人因侵權所獲得的利益以及該商標許可使用費的倍數確定;二是對惡意侵權的允許懲罰性賠償通常賠償額的1-3倍;三是將法定賠償提高到300萬以下(第63條)。

第四篇:2014年哈工大職稱繼續教育公需課作業

2014年(公需課程)作業

1.已經注冊商標和原產地標記發生沖突如何處理?

答:當發生沖突時,可采取以下方式處理,一種是用《反不正當競爭法》相關法規處理;一種是運用《商標法》將原產地標志作為集體商標或證明商標注冊。

原產地標記與已注冊商標在本質是一致的,均有區別商品來源的作用,均須具有顯著特征,并且均不得與在先權利相沖突。從實際工作出發,原產地標記的審查與注冊商標的審查應是一體的,必須保證審查原產地標志與審查注冊商標的不沖突,特別是使用的不沖突。采取商標注冊和管理的統一,對于國家管理和權利人的利益保證,都是最合理、最實際的。

2.民間文學藝術與民間文學藝術作品有什么區別?

答:民間文學藝術是特定民族或者世代居住于同一地域的特定群體在長期共同生活和勞動中不斷創作、積累而產生的寶貴文化遺產,具有極高的文化、經濟和政治價值。

民間文學藝術作品,是指在一國國土上,由該國的民族或種族集體創作,經世代相傳,不斷發展而構成的作品。一般認為,它包括語言形式(民間故事、民間詩歌)、音樂形式(民歌、民間器樂等)、動作形式(民間舞蹈及戲劇等)以及用物質材料體現的形式(繪畫、雕塑、工藝品、編織品等)。

所以,民間文學藝術是一種藝術形式,是一種主觀概念性的東西.它需要一定的物理載體承載,也就出現了民間文學藝術作品.3.根據最新商標法的規定,馳名商標制度有什么改變?

答:第十三條 為相關公眾所熟知的商標,持有人認為其權利受到侵害時,可以依照本法規定請求馳名商標保護。

就相同或者類似商品申請注冊的商標是復制、摹仿或者翻譯他人未在中國注冊的馳名商標,容易導致混淆的,不予注冊并禁止使用。

就不相同或者不相類似商品申請注冊的商標是復制、摹仿或者翻譯他人已經在中國注冊的馳名商標,誤導公眾,致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害的,不予注冊并禁止使用。

第十四條認定馳名商標應當考慮下列因素:

(一)相關公眾對該商標的知曉程度;

(二)該商標使用的持續時間;

(三)該商標的任何宣傳工作的持續時間、程度和地理范圍;

(四)該商標作為馳名商標受保護的記錄;

(五)該商標馳名的其他因素。

4.論商號權的性質。

答:商號權是指商號所有人基于商業登記而對其使用的商號所享有的排他性專有權利。商號權以登記為要件,即商號權以商號登記為成立的要件。同一商號,按登記的先后順序登記在先的可以排斥登記在后的而獨自享有商號的專有權利。商號權作為商主體對其商號所享有的專屬權利,在長期的發展過程中形成了自己的權利屬性。

商號權的內容包括:商號權人對商號的使用權以及商號權人對商號的專有權。前者是指商號權人有權使用其經登記的商號,且他人不得妨礙。后者是一種排他性、獨占性的權利。已經登記的商號,未經商號權人同意,他人不得擅自作相同或類似的使用。

商號權主要具有以下法律特征:

(1)商號權是通過商業登記而取得的法定權利。

(2)商號權利人對商號享有專有權利。

(3)商號權依附于商主體從事的特定營業。

(4)商號權具有公開性。

5.知識產權國際保護的重要意義是什么?

答:知識產權國際保護對于促進科學技術進步、文化繁榮和經濟發展具有重要的意義和作用,它既是保證社會主義市場經濟正常運行的重要制度,又是開展國際間科學技術、經濟、文化交流與合作的基本環境和條件之一。它將促進科技工作者有更多的科學發現和發明創造,使科技投入獲得應有的回報,促進科技事業的持續發展。同時,國際合作的發展使各國法律制度在大方向上日益趨同,尤其是知識產權保護在世界范圍內已經逐步納入有關國際協議的框架之下,做好知識產權保護有利于我國的對外合作。

6.我國反不正當競爭法對侵害商業秘密的權益的不正當競爭行

為是如何規定的?

答:反不正當競爭法規定以下行為屬于侵害商業秘密的權益的不正當競爭行為:

(一)以盜竊、利誘、脅迫或者其他不正當手段獲取權利人的商業秘密;

(二)披露、使用或者允許他人使用以前項手段獲取的權利人的商業秘密;

(三)違反約定或者違反權利人有關保守商業秘密的要求,披露、使用或者允許他人使用其所掌握的商業秘密。

7.什么是誘助侵犯專利權?

答:是指行為人實施的行為并不構成直接侵犯他人專利權,但卻故意誘導、慫恿、教唆別人實施他人專利,發生直接的侵權行為,行為人在主觀上有誘導或唆使別人侵犯他人專利權的故意,客觀上為別人直接侵權行為的發生提供了必要的條件。

8.新商標法對商標相似侵權行為認定有什么修改?

答:新商標法第五十七條規定,有下列行為之一的,均屬侵犯注冊商標專用權:

(一)未經商標注冊人的許可,在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標的;

(二)未經商標注冊人的許可,在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標,或者在類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標,容易導致混淆的。

第五篇:哈工大繼續教育建筑工程專業2014年公需課作業

2014年黑龍江省專業技術人員繼續教育知識更新培訓

知識產權及法律保護(公需課程)作業

說明:

中、高級職稱學員“公需課作業”為7-10題;

所有學員均需按要求提交“公需課作業”。

作業提交時間:以網站通知為準。

7.什么是誘助侵犯專利權?

答:誘助侵犯專利權就是指通過一定方式,教唆、引誘、幫助他人對專利權所實施侵害的行為。我國司法實踐中往往根據最高人民法院《關于貫徹執行中華人民共和國民法通則若干問題的意見》第148條規定:教唆、幫助他人實施侵權行為的人,為共同侵權人,應當承擔連帶民事責任。

行為人實施的行為并不構成直接侵犯他人專利權,但卻故意誘導、慫恿、教唆別人實施他人專利,發生直接的侵權行為,行為人在主觀上有誘導或唆使別人侵犯他人專利權的故意,客觀上為別人直接侵權行為的發生提供了必要的條件。

8..新商標法對商標相似侵權行為認定有什么修改?

答:“商標相同”,是指被控侵權的商標與原告的注冊商標相比較,二者之間在視覺上基本上沒有差別;“商標近似”,是指被控侵權的商標與原注冊商標相比較,二者在文字的字形、讀音、含義或者圖形的構圖、色彩或者其各要素組合后形成的商標的整體結構相似、或者被控侵權的商標與原注冊商標的主體形狀、色彩組合近似,將被控侵權的商標與原注冊商標同時使用,易使相關公眾對商品的來源產生誤認或者誤認為該侵權商標的商品為原注冊商標商品有特定聯系。

相同或相似商標的認定原則為:

1、以相關公眾的一般注意力為標準;

2、既要進行對商標的整體比對,又要進行對商標主要部份的比對,比對應當在比對對象隔離狀態下分別進行;

3、判定商標是否近似,應當考慮請求保護注冊商標的顯著性和知名度。

新商標法加強了商標專用權保護,如下:

(一)調整商標侵權構成新法對商標侵權的構成要件進行了調整,區分商品商標均相同與近似類似的情況,同時

引入混淆要件,并增加“幫助侵權”的規定(第57條),但目前還不清楚該混淆標準如何與第30、31條的規定銜接。

(二)明確商標與企業名稱處理路徑

新法明確提出了商標與企業名稱沖突的法律適用,即“將他人注冊商標、未注冊的馳名商標作為企業名稱中的字號使用,誤導公眾,構成不正當競爭行為的,依照《中華人民共和國反不正當競爭法》處理。”(第58條)

(三)明確正當使用范圍

新法對缺乏顯著性的標志以及三維標志的正當使用問題作出了規定:一是“注冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號,或者直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點,或者含有的地名,注冊商標專用權人無權禁止他人正當使用。”二是“三維標志注冊商標中含有的商品自身的性質產生的形狀、為獲得技術效果而需有的商品形狀或者使商品具有實質性價值的形狀,注冊商標專用權人無權禁止他人正當使用”第59條)。

(四)明確舉證不力的后果

新法規定了被告舉證不力的后果:“人民法院為確定賠償數額,在權利人已經盡力舉證,而與侵權行為相關的賬簿、資料主要由侵權人掌握的情況下,可以責令侵權人提供與侵權行為相關的賬簿、資料;侵權人不提供或者提供虛假的賬簿、資料的,人民法院可以參考權利人的主張和提供的證據判定賠償數額”(第63條第二款)。這一規定對于侵權人的舉證是一種督促,也有利于查明案件事實,作出正確的認定。

(五)細化民事賠償

新法細化了商標侵權民事賠償的計算標準:首先,新法優化了行政調解賠償程序,規定除了提起行政訴訟外,“對侵犯商標專用權的賠償數額的爭議,當事人可以請求進行處理的工商行政管理部門調解”(第60條)。其次,新法進一步明確了各種情況下賠償的計算方法:一是確定計算賠償順序,即依次按照權利人因被侵權所受到的實際損失確定、侵權人因侵權所獲得的利益以及該商標許可使用費的倍數確定;二是對惡意侵權的允許懲罰性賠償通常賠償額的1-3倍;三是將法定賠償提高到300萬以下(第63條)。

9.侵犯網絡作品著作權的主要有哪些表現形式?

答:

(一)網絡環境中復制權使用問題

在傳統的著作權法中只是將特定的再現作品的活動定義為復制,而將其他再現方式用其他權利予以調整。計算機和網路普及,對傳統著作權法的復制權造成過了極大的沖擊,這是因為,在用計算機對軟件等作品進行復制的時候,復制手段是計算機特有的電子復制,而承載作品的物質載體是硬盤光盤等新型載體。這種電子手段的復制行為是在傳統著作權復制行

為中沒有遇到過的,傳統的復制權如何對其進行調整就成了問題,以彈性的描述方式對“復制”行為進行界定的國家一般通過法理解釋和判例方式對復制權延伸至利用計算機技術在新型載體上進行的復制。網絡技術產生了許多能夠在物質載體上永久固定作品的新型手段。例如將作品上傳至互聯網網站,將導致在網絡服務器硬盤中固定作品,從何形成作品的復制件。同樣將作品下載至個人計算機,將導致作品固定在計算機的硬盤中,形成作品的復制件。如我國的《著作權法》以列舉的方法將復制行為一一列出,其中并不包括上傳和下載,而在涉及未經許可上傳作品的“《大學生》雜志社訴京訊公司、李翔案”中法院即根據復制行為的一般構成要件認定:“將他人作品上載的行為也是屬于對他人作品的復制”從而構成對原告復制權的侵權。

網絡環境中也存在“臨時復制”現象。其中最為典型的就是“瀏覽”,即用戶通過網絡欣賞之余互聯網網站中的數字化作品,包括在線閱讀網上書籍,觀賞網上圖片,以及收聽網上音樂或是收看網上的電影。此時數字化作品被用戶的計算機自動給調到內存形成“臨時復制”現象。用戶關機或是調用其他信息時,內存中的原有信息會自動消失。瀏覽還會導致一種特殊的“臨時復制”:用戶在多次登陸同一網站或是瀏覽同一網上信息時,某些網上的軟件將自動在硬盤中劃出一塊區域為緩存區,或稱為虛擬光驅,將瀏覽的網上文件,作品以臨時文件的形式存入其中,這種現象被稱為對數據的緩存,形成臨時性復制件。用戶下次登陸同一站點或是瀏覽同一作品時,上網軟件將直接從硬盤的緩存區中調取,以加快速度。用戶長時間 不訪問這一站點,上網軟件將自動刪除包含該站點信息的臨時文件如果被“瀏覽”的作品是未經許可被置于網絡中傳播的,則瀏覽會給權利人的利益帶來一定的影響。如果網絡用戶可以隨時在網上免費閱讀書籍、收聽音樂、觀看電影,則可能不會再從書店等有形市場購買作品或為欣賞作品支付費用了。目前,不少網站都提供盜版音樂或是電影的免費在線播放,吸引了大量用戶,權利人自然希望著作權法對這些網上行為進行控制。因此,“臨時復制”這一對軟件的保護在網絡時代顯得很重要了。

(二)網絡服務商的侵權行為

1、避風港規則

在現實生活當中,著作權權利人一般不會直接起訴那些未經許可將作品上傳至網站的個人用戶,而是將追究責任的主要目標指向了那些提供網絡鏈接服務的網路服務提供者。因此,在網路環境下對著作權的法律保護,主要是通過合理的確定網絡服務提供者的責任來實現的。即使一個國家沒有針對網絡服務提供者成都哪侵權責任的專門立法,上述的認定侵權的基本規則仍然是可以適用的。但是,為了保護網絡服務提供者的合法經營,也為了是法律規則有比較大的透明度和確定性,包括我國在內的很多國家都效仿美國的《千禧年版權法》(以下簡

稱DCMA),在立法中規定了網絡服務提供者在特定的條件下不承擔責任的條款,主要以“免責條件”的形式出現,這些條款通稱為“避風港”規則,其本意就是為了明晰網絡服務提供者的責任。

2、“通知和移除”規則

“通知和移除”規則是指先由權利人向網絡服務提供者發出通知,再由網絡服務提供者移除通知中所主張的侵權的內容或是斷開其鏈接,但其實質上是指針對“通知”行為進行移除的法律后果。也即是說,一旦網絡服務的提供者受到了權利人發出的通知的,就應當知曉由用戶上傳的,被主張侵權的內容存在于其網絡系統中,或其網絡中有指向被主張侵權內容的鏈接,如果網絡服務提供商及時移除了被主張侵權的內容或是斷幵了相關的鏈接,則即使網絡服務提供者的網絡系統中存儲有侵權內容或是指向侵權內容的鏈接,也可以在符合其他條件的情況下,不為用戶或其他網站的侵權行為承擔間接的侵權責任。我國《信息網絡傳播權保護條例》第15條也規定:網絡服務提供者接到權利人的主張之后,應當立即刪除涉嫌侵權的作品、表演、錄音錄像制品,并同時將通知書轉送提供作品、表演、錄音錄像制品的服務對象,服務對象網絡地址不明、無法轉送的,應當將通知書的內容同時在信息網絡上公告。

3、“反通知和恢復”規則

“反通知和恢復”規則是對“通知和移除”規則的必要補充,其要求在通知內容屬實的情況下,網絡服務提供者如果對被主張侵權的內容不釆取刪除或是屏蔽措施,將構成幫助侵權。因此,網絡服務提供者除非有合理理由認定權利人的通知書內容不屬實,否則必然會刪除被主張侵權的內容或是采取屏蔽措施。而權利人在通知書中的侵權主張可能失實,在此情況下,合法內容的上傳者將會因網絡服務提供者的刪除和屏蔽措施受到損害。“反通知和恢復”機制則可以對此提供合理的救濟。與法律認定網絡服務提供者可以信賴權利人通知中所主張的侵權事實相類似,網絡服務提供者同樣可以信賴用戶反通知中對其上傳內容不侵權的陳述,并據此恢復被刪除的內容。此時,除非權利人有其他證據證明網絡服務提供者知曉反通知的內容不實,否則,無法要求網絡服務提供者承擔幫助侵權責任。《信息網絡傳播權保護條例》

第16條規定:服務對象接到網絡服務提供者轉送的通知書后,認為其提供的作品、表演、錄音錄像制品未侵犯他人權利的,可以向網路服務提供者提交書面說明,要求恢復被刪除的作品、表演、錄音錄像制品。第17條規定:網絡服務提供者接到服務對象的書面說明后,應當立即恢復被刪除的作品、表演、錄音錄像制品,同時將服務對象的書面說明轉送權利人。

(三)作品的數字化問題

作品的數字化是指將傳統的作品轉化為計算機可以識別的語言,當傳統作品以各種方式被數字化之后,其就成為了 1和0兩個二進制代碼的排列組合。數字化作品被存儲在硬盤和光

盤等計算機存儲介質上之后,任何人都可以通過簡單的操作對其進行無限制次數的復制。這與之前的錄音等技術沒有本質的區別,并不是產生新作品的基礎,但是這樣會加大了對著作權侵權的風險。《伯爾尼公約》以及美國國家信息基礎設施推進工作組發表的《知識產權與國家信息基礎設施》白皮書都規定:將作品進行數字化是一種復制行為。另外,我國的《計算機軟件保護條例》中也規定了數字化是一種復制行為。

(四)P2P技術的問題

P2P是英文Peer to Peer(點對點)的簡稱。P2P技術則可以幫助不特定的用戶在一些基于P2P技術幵發的軟件可以使用戶直接搜索并下載其他同時在線的用戶存儲在“共享目錄”下的各類作品。任何一名用戶計算機的關閉都不會影響P2P軟件從其他用戶的計算機中獲取所需文件。P2P技術將網絡從“非集中化管理”轉變到“集中化管理”,計算機之間進行直接聯系和信息交流,而無須首先登陸他人的網絡服務器。P2P軟件固然給網絡用戶帶來了極大的方便,但是同時也引發了一系列的社會問題。大量用戶使用P2P軟件獲取享有受著作權保護的MP3歌曲、電影和電子書,直接應先過了相關版權人的利益,其中以對歌曲作者的打擊最為沉重。

10.如何更好利用商標權和商號權的相互結合維護企業利益?

答:想要更好利用商標權和商號權的相互結合維護企業利益,就得避免它們的沖突。所謂商標權與商號權的沖突,是指不同的商標權人與商號權人因使用了相同或相近似的商品代表符號而使消費者對商品或服務的來源產生了混淆,使其誤認為兩者之間存在某種特定聯系,從而誤購商品或接受服務,造成兩者權利沖突。

商標注冊在先,商號登記在后時,如兩者有沖突,則法律應保護商標權人的權利與利益;但若企業商號登記在先,商標注冊在后,如果商號權能夠對抗商標權,受法律保護的則應是商號權;如果商號權不能對抗商標權,且商標權合法有效,商號權人則在其相應范圍內仍然享有企業商號專用權。

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