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天津市第一中級人民法院民事判決書(2010)一中民五初字第107號

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第一篇:天津市第一中級人民法院民事判決書(2010)一中民五初字第107號

天津市第一中級人民法院民事判決書

(2010)一中民五初字第107號

原告美林娜(天津)自行車有限公司。

委托代理人齊亞莉。

委托代理人李靖。

被告天津愛瑪自行車有限公司。

委托代理人張孜雄。

委托代理人王智勇。

原告美林娜(天津)自行車有限公司(以下簡稱美林娜公司)訴被告天津愛瑪自行車有限公司(以下簡稱愛瑪公司)侵犯商標(biāo)專用權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛一案,本院受理后,依法組成合議庭,公開開庭進(jìn)行了審理。原告美林娜公司的委托代理人齊亞莉、李靖,被告愛瑪公司的法定代表人金愛軍及委托代理人張孜雄、王智勇到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。原告美林娜公司訴稱,一、被告行為構(gòu)成對原告的不正當(dāng)競爭。

(一)原告對愛瑪文字在先使用。

原告于1994年3月2日成立,經(jīng)營范圍包括生產(chǎn)、銷售自行車、兒童車、電動行車、電動三輪車駕叉及零部件等,自成立之初原告就一直使用愛瑪商標(biāo)。

愛瑪并非常用詞匯,作為臆造詞乃原告所原創(chuàng),并將愛瑪商標(biāo)在商品銷售和廣告宣傳等商業(yè)活動中進(jìn)行使用。2006年3月21日,原告經(jīng)中國國家商標(biāo)局核準(zhǔn),在第12類商品類別上注冊了愛瑪MARINA商標(biāo),愛瑪文字是該商標(biāo)的重要組成部分,商標(biāo)注冊號3804083,核定使用的商品為:自行車、三輪車。

(二)原告的愛瑪注冊商標(biāo)已廣為相關(guān)公眾所熟知,具有很高的知名度。

愛瑪作為原告的注冊商標(biāo)和商業(yè)標(biāo)志使用始于2003年,經(jīng)過數(shù)年的發(fā)展原告已經(jīng)成為了同行業(yè)最大規(guī)模的制造商之一。原告及其商標(biāo)所具有的良好商譽(yù)、強(qiáng)大的品牌宣傳以及多年來覆蓋全國的銷售網(wǎng)絡(luò),使原告的愛瑪商標(biāo)在相關(guān)公眾中具有極高的知名度。

(三)被告的行為構(gòu)成不正當(dāng)競爭。上傳者知盟網(wǎng) http://

1、被告未經(jīng)原告同意,登記和使用愛瑪企業(yè)名稱的行為構(gòu)成不正當(dāng)競爭行為。被告天津愛瑪自行車有限公司在2008年1月登記并使用的企業(yè)字號為愛瑪文字,與原告愛瑪商標(biāo)文字完全相同。原告購買的被告生產(chǎn)的自行車及電動自行車各一輛,該購買行為經(jīng)天津和平公證處公證,被告在其生產(chǎn)的產(chǎn)品上多出標(biāo)注天津愛瑪自行車有限公司字樣,并在前處車筐處使用了與原告完全相同的粉色飄帶設(shè)計(jì),車后擋泥板處突出原告經(jīng)常使用的心形設(shè)計(jì),容易讓消費(fèi)者或同行業(yè)認(rèn)為是原告的關(guān)聯(lián)產(chǎn)品。被告在網(wǎng)站上以天津愛瑪自行車有限公司名義經(jīng)營并進(jìn)行宣傳,銷售自行車、電動自行車等商品。被告侵犯了原告的合法權(quán)益,并造成了不良影響。被告的行為屬于利用其他方法,對商品的生產(chǎn)者和產(chǎn)地作引人誤解的虛假宣傳行為,違背了《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》第九條第一款規(guī)定,經(jīng)營者不得利用廣告或者其他方法,對商品的質(zhì)量、制作成分、性能、用途、生產(chǎn)者、有效期限、產(chǎn)地等作引人誤解的虛假宣傳。綜上,被告登記企業(yè)字號中愛瑪文字與原告愛瑪商標(biāo)構(gòu)成近似,易使相關(guān)公眾對商品的來源產(chǎn)生誤認(rèn)或者認(rèn)為其來源與原告注冊商標(biāo)的商品有特定的聯(lián)系。

2、被告具有主觀惡意。被告成立的時間為2008年,遠(yuǎn)遠(yuǎn)晚于原告企業(yè)成立的時間1994年,晚于原告在第12類愛瑪商標(biāo)注冊的時間2006年。因此,原告對愛瑪商標(biāo)的使用均早于被告對其企業(yè)名稱的使用。同時,被告實(shí)際生產(chǎn)銷售的自行車、電動自行車與原告愛瑪系列商標(biāo)核定使用商品相同,屬于同行業(yè)競爭者。愛瑪在天津乃至全國相關(guān)消費(fèi)者中都具有一定的知名度。相關(guān)消費(fèi)者只要看到愛瑪文字標(biāo)志的自行車、電動自行車產(chǎn)品,就會認(rèn)為這是原告的產(chǎn)品或者與原告有某種關(guān)聯(lián)?;诠降母偁幹刃蚣吧虡I(yè)道德,生產(chǎn)同類商品的廠商不應(yīng)將同行業(yè)中其他經(jīng)營者的注冊商標(biāo)作為字號予以登記并使用。鑒于原告愛瑪商標(biāo)的知名度,結(jié)合本案中的實(shí)際情況,被告屬自行車、電動自行車企業(yè),應(yīng)當(dāng)知曉在同行業(yè)已有較高知名度的原告企業(yè)及其愛瑪商標(biāo)的產(chǎn)品,而被告未經(jīng)原告同意在天津登記含有與原告注冊商標(biāo)愛瑪文字的企業(yè)名稱,且該公司經(jīng)營產(chǎn)品與原告經(jīng)營產(chǎn)品及原告注冊商標(biāo)核定使用的商品相同,這些行為足以使相關(guān)公眾對被告與原告的關(guān)系產(chǎn)生誤認(rèn),被告具有借愛瑪品牌知名度提高自身影響獲得競爭優(yōu)勢謀取商業(yè)利益的故意,主觀惡意明顯。被告的行為違反了誠實(shí)信用原則,損害了原告的合法權(quán)益。依據(jù)《民法通則》第一百三十四條、《反不正當(dāng)競爭法》第二條、第五條第三項(xiàng)、第二十條,最高人民法院《關(guān)于審理不正當(dāng)競爭民事案件應(yīng)用若干問題的解釋》等相關(guān)規(guī)定,被告的行為構(gòu)成不正當(dāng)競爭行為。

二、被告侵犯了原告的商標(biāo)專用權(quán)。

被告未經(jīng)原告許可在其生產(chǎn)的產(chǎn)品上及其銷售過程中突出使用與原告AIMA注冊商標(biāo)近似的AEIMA,構(gòu)成對原告商標(biāo)專用權(quán)的侵犯。

1、被告使用的AEIMA與原告注冊商標(biāo)AIMA構(gòu)成近似。

依據(jù)《商標(biāo)注冊審查標(biāo)準(zhǔn)》中關(guān)于商標(biāo)近似性判斷的標(biāo)準(zhǔn):外文商標(biāo)僅有個別字母不同,無含義或含義區(qū)別不大,易使消費(fèi)者產(chǎn)生誤認(rèn)的,判為近似商標(biāo)。顯然,在本案中被告使用的AEIMA與原告注冊商標(biāo),均包含A、I、M、A四個字母,并且排列順序完全相同,單獨(dú)字母E雖然是與原告商標(biāo)的唯一區(qū)別,但排列在整個商標(biāo)的非顯著位置,且并未藝術(shù)化設(shè)計(jì),相關(guān)公眾極易上述兩商標(biāo)向混淆,并最終造成對產(chǎn)品來源的誤認(rèn),從而喪失商標(biāo)區(qū)別于不同生產(chǎn)者的功能。

2、被告將AEIMA使用在了原告注冊商標(biāo)的核定范圍內(nèi)。

原告第6525034號12類AIMA商標(biāo)核定使用在自行車、電動自行車;摩托車;自行車車架;自行車輪圈;兒童自行車;車輛輪胎;送貨三輪;自行車、三輪車或摩托車鞍座等商品上。經(jīng)原告調(diào)查取證,被告將該商標(biāo)使用在自行車、電動自行車產(chǎn)品上,顯然與原告上述商品構(gòu)成相同。

綜上,被告未經(jīng)原告允許,在其生產(chǎn)、銷售的自行車及電動車上突出使用與原告注冊商標(biāo)近似的AEIMA標(biāo)志,構(gòu)成了對原告商標(biāo)專用權(quán)的侵權(quán),已經(jīng)嚴(yán)重的侵害了原告的合法權(quán)益,應(yīng)該為法律所禁止。

三、被告應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)民事責(zé)任。

原告企業(yè)及其商標(biāo)具有很高的知名度,被告實(shí)施不正當(dāng)競爭行為時應(yīng)當(dāng)知曉原告企業(yè)及其商標(biāo),卻仍然在與原告相同區(qū)域的天津登記愛瑪企業(yè)字號,自2008年使用至今,給原告造成了很大的損失,原告為制止侵權(quán)行為花費(fèi)了大量的人力物力。被告實(shí)施了損害原告合法權(quán)益的不正當(dāng)競爭行為,依法應(yīng)承擔(dān)停止侵害、消除影響、賠償損失的民事責(zé)任。請求法院依法判令:

1、被告立即停止對原告的不正當(dāng)競爭行為,停止在經(jīng)營活動中使用含有“愛瑪”字樣的企業(yè)名稱;

2、被告限期變更企業(yè)名稱,變更后的企業(yè)名稱中不得含有與“愛瑪”相同或近似的字樣;

3、被告停止對“AIMA”注冊商標(biāo)專用權(quán)的侵犯;

4、被告賠償原告因商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競爭造成的經(jīng)濟(jì)損失和因調(diào)查、制止被告侵權(quán)及不正當(dāng)競爭行為所支付的合理費(fèi)用合計(jì)人民幣120000元整;

5、被告在《中國工商報(bào)》、《營商電動車》上登報(bào)刊登聲明,為原告消除影響;

6、被告承擔(dān)本案的受理費(fèi)用。

被告愛瑪公司答辯稱,被告并未侵犯原告的商標(biāo)權(quán),沒有構(gòu)成不正當(dāng)競爭,不應(yīng)該承擔(dān)任何責(zé)任。原告的陳述與事實(shí)嚴(yán)重不符,自相矛盾。原告的注冊商標(biāo)“愛瑪”是2010年2月21日核準(zhǔn),晚于被告企業(yè)名稱合法注冊的時間2008年1月,被告是合法注冊,在其產(chǎn)品上合法使用自己的企業(yè)名稱,也是規(guī)范使用,被告在其網(wǎng)站上使用企業(yè)合法注冊的名稱也是合法的。本案的事實(shí)證明原告的廣泛宣傳應(yīng)該是從2009年下半年開始的,晚于被告核準(zhǔn)注冊企業(yè)名

稱的時間,被告不存在主觀的惡意,也沒有搭便車的故意。被告的商標(biāo)AEMIA是圖形加上英文字母,與原告的AIMA商標(biāo)不構(gòu)成相近似,被告從中國商標(biāo)網(wǎng)查詢到與原告同行業(yè)的企業(yè)商標(biāo)HIMA與原告的注冊商標(biāo)僅差一個字母,商標(biāo)局對這個兩個商標(biāo)均予以注冊,也就是說,其中四分之三的字母相同的時候不能構(gòu)成相近似。綜上,被告沒有侵犯原告的商標(biāo)專用權(quán),也沒有構(gòu)成不正當(dāng)競爭,原告的訴訟請求應(yīng)予以駁回。

經(jīng)審理查明,原告系1994年3月2日成立的生產(chǎn)經(jīng)營自行車、電動自行車的企業(yè)。原告于2006年3月21日注冊了“愛瑪MARINA”商標(biāo),注冊號為3804083核定使用商品為第12類。于2010年2月21日注冊了“愛瑪”商標(biāo),注冊號為6300468,核定使用商品為第12類。于2010年3月28日注冊了“AIMA”商標(biāo),注冊號為6525034,核定使用商品為第12類。依法享有

“愛瑪MARINA”、“愛瑪”和“AIMA”商標(biāo)專有權(quán)。原告為促進(jìn)其產(chǎn)品及品牌的推廣,在全國范圍內(nèi)進(jìn)行了形式多樣的宣傳,“愛瑪”自行車、電動自行車產(chǎn)品在相關(guān)公眾中已具有一定的市場知名度。被告系2008年1月22日成立的生產(chǎn)經(jīng)營自行車、電動自行車的企業(yè)。被告在其產(chǎn)品及宣傳中均標(biāo)注了“天津愛瑪自行車有限公司”字樣,被告在其產(chǎn)品及網(wǎng)站上突出使用“AERMA”、“AEIMA”字樣。

2010年11月24日、2010年12月3日,天津市和平區(qū)公證處對購買被告產(chǎn)品及進(jìn)入被告網(wǎng)站的過程進(jìn)行了公證,并制作了(2010)津和平證經(jīng)字第674號、675號、698號公證書。上述事實(shí)有商標(biāo)注冊證、公證書、廣告合同等證據(jù)均經(jīng)質(zhì)證,連同開庭筆錄入卷佐證。本院認(rèn)為,根據(jù)我國《反不正當(dāng)競爭法》及其他相關(guān)規(guī)定,經(jīng)營者在市場交易中,應(yīng)當(dāng)遵守自愿、平等、公平、誠實(shí)信用的原則,遵守公認(rèn)的商業(yè)道德。在處理注冊商標(biāo)與注冊使用企業(yè)名稱沖突的糾紛中,應(yīng)當(dāng)遵循誠實(shí)信用、保護(hù)在先合法權(quán)益的原則。原告于1994年注冊成立并于2006年、2010年取得了“愛瑪MARINA”、“愛瑪”和“AIMA”注冊商標(biāo),通過長期經(jīng)營和較為廣泛的宣傳,原告及其“愛瑪”自行車、電動自行車產(chǎn)品在相關(guān)公眾中已具有一定的知名度。被告于2008年注冊成立,與原告同為生產(chǎn)經(jīng)營自行車、電動自行車的企業(yè),其對原告的“愛瑪”自行車、電動自行車產(chǎn)品及商譽(yù)等情況理應(yīng)有一定的了解,但其仍然登記使用含有“愛瑪”字號的企業(yè)名稱,主觀上有利用原告商譽(yù)的故意,足以使消費(fèi)者對產(chǎn)品來源以及與原告具有關(guān)聯(lián)關(guān)系產(chǎn)生誤認(rèn)和混淆,違反了誠實(shí)信用原則,構(gòu)成不正當(dāng)競爭,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)停止侵權(quán)、賠償損失的法律責(zé)任。

另,根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定,在同一種或者類似商品上,將與他人注冊商標(biāo)相同或者近似的標(biāo)志作為商品名稱或者商品裝潢使用,誤導(dǎo)公眾的,亦屬于侵犯他人注冊商標(biāo)專有權(quán)的行為。被告的產(chǎn)品與原告的產(chǎn)品為同類商品,被告未經(jīng)原告許可,在其產(chǎn)品上突出使用與原告注冊的“愛瑪”商標(biāo)相同的“愛瑪”標(biāo)志和與原告注冊的“AIMA”商標(biāo)相近似的“AERMA”標(biāo)志,侵犯了原告的注冊商標(biāo)專有權(quán),亦應(yīng)承擔(dān)停止侵權(quán)、賠償損失的法律責(zé)任。

綜上,被告的行為侵犯了原告的注冊商標(biāo)專有權(quán),構(gòu)成不正當(dāng)競爭。原告訴請判令被告停止侵權(quán)。賠償損失應(yīng)予支持。關(guān)于賠償數(shù)額問題,本院將綜合考慮被告侵權(quán)的方式、范圍、主觀過錯程度等因素酌情確定。依照《中華人民共和國民法通則》第一百三十四條第一款第(一)項(xiàng)、第(七)項(xiàng),《中華人民共和國商標(biāo)法》第五十一條、第五十六條,《中華人民共和國商標(biāo)法實(shí)施條例》第五十條第(一)項(xiàng),《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》第二條、第二十條的規(guī)定,判決如下:

一、本判決生效之日起,被告天津愛瑪自行車有限公司停止侵犯原告美林娜(天津)自行車有限公司“愛瑪”和“AIMA”注冊商標(biāo)的行為,并于本判決生效后十五日內(nèi)到工商登記機(jī)關(guān)辦理企業(yè)名稱變更登記手續(xù),變更后的企業(yè)名稱中不得含有“愛瑪”字樣;

二、本判決生效后十日內(nèi),被告天津愛瑪自行車有限公司賠償原告美林娜(天津)自行車有

限公司經(jīng)濟(jì)損失50000元;

三、駁回原告美林娜(天津)自行車有限公司的其他訴訟請求。

如未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù),應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。

案件受理費(fèi)2700元,由被告天津愛瑪自行車有限公司負(fù)擔(dān)。

如不服本判決,可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi),向本院遞交上訴狀,并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本,上訴于天津市高級人民法院。

審 判 長 杜金明

代理審判員 王曉燕

代理審判員 趙永華

二0一一年六月二日

書 記 員 張荔穎

第二篇:北京市第一中級人民法院民事判決書(2006)一中民終字第7934號

北京市第一中級人民法院民事判決書

(2006)一中民終字第7934號

上訴人(原審被告)北京天時每醫(yī)藥信息科技有限公司,住所地北京市海淀區(qū)西直門北大街甲43號金運(yùn)大廈B座404室。

法定代表人吳郁抒,董事長。

委托代理人華建明,北京市天睿律師事務(wù)所律師。

上訴人(原審被告)馬秀研(又名馬秀妍),女,漢族,1956年5月21日出生,北京天時每醫(yī)藥信息科技有限公司總經(jīng)理,住北京市大興區(qū)康盛園5號樓402室。

委托代理人華建明,北京市天睿律師事務(wù)所律師。

被上訴人(原審原告)哈爾濱工業(yè)大學(xué)科軟股份有限公司,住所地黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)漢水路389號。

法定代表人王澤彬,董事長。

委托代理人金飛,男,漢族,1975年2月26日出生,哈爾濱工業(yè)大學(xué)科軟股份有限公司北京科技分公司經(jīng)理,住黑龍江省哈爾濱市動力區(qū)民生五道街2-1號。

委托代理人王曉龍,北京市高博隆華律師事務(wù)所律師。被上訴人(原審原告)金藥商務(wù)網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司,住

所地北京市海淀區(qū)海淀南路32號北京國安電氣總公司409-411室。

法定代表人王澤彬。董事長。

委托代理人金飛,男,漢族,1975年2月26日出生,哈爾濱工業(yè)大學(xué)科軟股份有限公司北京科技分公司經(jīng)理,住黑龍江省哈爾濱市動力區(qū)民生五道街2-1號。

委托代理人李杰,北京市高博隆華律師事務(wù)所律師。

上訴人北京天時每醫(yī)藥信息科技有限公司(以下簡稱天時每公司)、上訴人馬秀研與被上訴人哈爾濱工業(yè)大學(xué)科軟股份有限公司(以下簡稱科軟公司)、被上訴人金藥商務(wù)網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司(以下簡稱金藥公司)因侵犯計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)糾紛一案,不服北京市海淀區(qū)人民法院(以下簡稱原審法院)做出的(2005)海民初字第20489號民事判決(以下簡稱原審判決),在法定期限內(nèi)向本院提起上訴。本院于2006年5月30日受理后,依法組成合議庭對本案進(jìn)行了審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

知盟網(wǎng)計(jì)算機(jī)軟件頻道 http://www.tmdps.cn石化協(xié)會統(tǒng)計(jì)咨詢網(wǎng),而是為石化協(xié)會信息部提供技術(shù)支持。

1、馬秀研經(jīng)過多年的研究于2001年完成為石化協(xié)會信息部設(shè)計(jì)開發(fā)的網(wǎng)絡(luò)版直報(bào)系統(tǒng)并投入使用,2004年馬秀研在金藥公司任職期間,對該軟件進(jìn)行版本升級。

2、www.tmdps.cn/weiquan/ShowClass.asp?ClassID=153

秀研及天時每公司也沒有證據(jù)證明涉案直報(bào)軟件系復(fù)制“全國醫(yī)藥統(tǒng)計(jì)直報(bào)平臺軟件系統(tǒng)V1.0”而產(chǎn)生。其次,馬秀研及天時每公司沒有證據(jù)證明涉案直報(bào)軟件的著作權(quán)人是國家經(jīng)貿(mào)委經(jīng)濟(jì)運(yùn)行局。原審法院根據(jù)石化協(xié)會信息部的主張以及天時每化工網(wǎng)網(wǎng)頁的署名和直報(bào)軟件的著作權(quán)登記等情況,認(rèn)定金藥化工網(wǎng)“統(tǒng)計(jì)直報(bào)系統(tǒng)用戶手冊” 中數(shù)幅全屏顯示的網(wǎng)頁截屏下方所載的“版權(quán)所有”系針對網(wǎng)頁內(nèi)容而言,而非針對涉案直報(bào)軟件而言并無不當(dāng)。馬秀研及天時每公司關(guān)于涉案直報(bào)軟件的著作權(quán)不屬于科軟公司的主張沒有事實(shí)依據(jù),本院不予支持。原審判決認(rèn)定涉案直報(bào)軟件的著作權(quán)屬于科軟公司并無不當(dāng)。

馬秀研在一審期間已認(rèn)可其將持有的直報(bào)軟件源代碼交天時每公司使用,且馬秀研及天時每公司認(rèn)可天時每化工網(wǎng)的“報(bào)表直報(bào)”等欄目的技術(shù)支持軟件即為涉案直報(bào)軟件。此外,馬秀研在2005年5月20日召開的全國石油和化工行業(yè)統(tǒng)計(jì)直報(bào)工作第三期網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)會議上作為直報(bào)軟件支持單位天時每公司的總經(jīng)理對直報(bào)軟件的實(shí)際使用進(jìn)行了詳細(xì)的演示和講解。因此,天時每公司關(guān)于其沒有運(yùn)營過天時每化工網(wǎng)的主張沒有事實(shí)依據(jù),本院不予支持。

關(guān)于馬秀研是否應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。馬秀研作為金藥公司的高級管理人員,明知將涉案直報(bào)軟件源代碼交給天時每公司運(yùn)營天時每化工網(wǎng)會給金藥公司造成損失,仍然在未經(jīng)直報(bào)軟件著作權(quán)人科軟公司許可的情況下,將直報(bào)軟件源代碼交天時每公司作為天時每化工網(wǎng)的“報(bào)表直報(bào)”等欄目的技術(shù)支持軟件使用,侵犯了科軟公司對該軟件享有的復(fù)制權(quán)。其主觀過錯嚴(yán)重,應(yīng)當(dāng)與天時每公司共同承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。馬秀研關(guān)于其不應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任的主張沒有事實(shí)依據(jù)和法律依據(jù),本院不予支持。

關(guān)于本案的賠償數(shù)額。原審法院根據(jù)本案的具體情況,綜合考慮涉案直報(bào)軟件的獨(dú)創(chuàng)性程度和市場價值、馬秀研和天時每公司的主觀過錯、侵權(quán)方式、時間、范圍以及后果等情節(jié),酌定賠償數(shù)額并無不當(dāng),馬秀研及天時每公司關(guān)于賠償數(shù)額缺乏結(jié)算依據(jù)的主張沒有法律依據(jù),本院不予支持。

馬秀研已經(jīng)在物品、設(shè)備調(diào)用申請單上簽字并載明DELL筆記本電腦的狀況完好,表明其已從金藥公司領(lǐng)取了該電腦,馬秀研沒有證據(jù)證明其將該電腦歸還金藥公司,原審法院認(rèn)定的相應(yīng)事實(shí)正確。馬秀研雖然主張金藥公司沒有托管www.tmdps.cn/weiquan/ShowClass.asp?ClassID=153

審 判 長 任 進(jìn)

代理審判員 彭文毅

代理審判員 江建中

二 O O 六 年 八 月 三十 日

書 記 員

萬 晶

知盟網(wǎng)計(jì)算機(jī)軟件頻道 http://www.tmdps.cn/weiquan/ShowClass.asp?ClassID=153

第三篇:北京市第一中級人民法院民事判決書(2006)一中民終字第10460號

北京市第一中級人民法院民事判決書

(2006)一中民終字第10460號

上訴人(原審被告)北京賽博創(chuàng)新科技有限公司,住所地北京市海淀區(qū)上地六街17號1號樓2層6202室。

法定代表人朱慶余,執(zhí)行董事。

委托代理人楊亞文,北京市培文律師事務(wù)所律師。

委托代理人范可方,男,漢族,1972年7月8日出生,北京賽博創(chuàng)新科技有限公司經(jīng)理,住北京市海淀區(qū)藍(lán)旗營1號樓1801號。

被上訴人(原審原告)奧迪瑪信息技術(shù)(北京)有限公司,住所地北京市朝陽區(qū)望京北路9號葉青大廈C座305號。

法定代表人洪有亮,總經(jīng)理。

委托代理人石惟民(SHI WEIMIN),男,美國公民,奧迪瑪信息技術(shù)(北京)有限公司總顧問,住美利堅(jiān)合眾國華盛頓洲克拉克縣第一大街16505號。

委托代理人畢文廣,北京市藍(lán)鵬律師事務(wù)所律師。

上訴人北京賽博創(chuàng)新科技有限公司(簡稱賽博公司)與被上訴人奧迪瑪信息技術(shù)(北京)有限公司(簡稱奧迪瑪公司)侵犯計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)糾紛一案,因賽博公司不服北京市海淀區(qū)人民法院2006年4月20日作出的(2004)海民初字第14278號民事判決,向本院提起上訴。本院于2006年7月25日受理后依法組成合議庭,于2006年8月14日公開開庭進(jìn)行了審理,上訴人賽博公司的委托代理人楊亞文、范可方,被上訴人奧迪瑪公司的委托代理人石惟民、畢文廣到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

北京市海淀區(qū)人民法院判決認(rèn)為,同一計(jì)算機(jī)程序的源程序與目標(biāo)程序應(yīng)為同一作品并應(yīng)保持一致。賽博公司承認(rèn)雙方的軟件在源程序和功能上有相似之處,并提交了自己的軟件源程序和目標(biāo)程序,但現(xiàn)無法確定源程序與目標(biāo)程序之間存在一致性。鑒于賽博公司的主要工作人員范可方、胡白云等人曾在奧迪瑪公司任職,應(yīng)接觸過奧迪瑪公司的涉案軟件。此二人離開奧迪瑪公司后即在賽博公司分別擔(dān)任總經(jīng)理和秘書工作,該公司法定代表人朱慶余亦在奧迪瑪公司任過職,應(yīng)知范可方、胡白云二人接觸該公司軟件的情況,故應(yīng)視為賽博公司的CyberVue Anesthesia麻醉科臨床信息系統(tǒng) V1.0軟件(簡稱CV-A軟件)并非由其獨(dú)立開發(fā),而是取自奧迪瑪公司的軟件,此行為顯屬侵權(quán),故賽博公司應(yīng)立即停止侵權(quán)并依法承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。鑒于賽博公司的侵權(quán)僅涉及投標(biāo)中標(biāo),并未將侵權(quán)軟件交給有關(guān)醫(yī)院實(shí)際使用,故奧迪瑪公司要求賽博公司賠償因此造成的約125萬元人民幣損失等請求證據(jù)不足,法院將根據(jù)知盟網(wǎng)計(jì)算機(jī)軟件頻道 http:///weiquan/ShowClass.asp?ClassID=153

賽博公司的侵權(quán)程度依法確定賠償數(shù)額。綜上,原審法院依據(jù)《中華人民共和國著作權(quán)法》第四十八條第二款,《計(jì)算機(jī)軟件保護(hù)條例》第二條、第三條第(一)項(xiàng)、第四條、第七條

第一款、第八條第(四)項(xiàng)、第五項(xiàng)、第二十四條第(一)項(xiàng)第二項(xiàng)、第二十五條之規(guī)定,判決:

一、自本判決生效之日起被告賽博公司停止侵權(quán);

二、自本判決生效之日起十五日內(nèi),被告賽博公司在《計(jì)算機(jī)世界》上刊登聲明,向原告奧迪瑪公司公開致歉(聲明內(nèi)容須經(jīng)本院審核,逾期不履行,本院將在此報(bào)上刊登判決書主要內(nèi)容,費(fèi)用由被告負(fù)擔(dān));

三、自本判決生效之日起十日內(nèi),被告賽博公司賠償原告奧迪瑪公司經(jīng)濟(jì)損失四十一萬九千七百二十五元及因訴訟支出的合理費(fèi)用三萬五千元;

四、技術(shù)鑒定費(fèi)三萬元,由被告賽博公司負(fù)擔(dān)(于本判決生效之日起十日內(nèi)交納);

五、駁回原告奧迪瑪公司的其他訴訟請求。

賽博公司不服一審判決,向本院提出上訴稱:

一、賽博公司一直堅(jiān)持認(rèn)為CV-A軟件系獨(dú)立開發(fā),源程序與奧迪瑪公司的Operation Room Information System(手術(shù)室自動臨床信息管理系統(tǒng),簡稱:ORIS)軟件的源程序無相同或相似之處。原審法院僅以范可方、胡白云等人曾在奧迪瑪公司任職為由認(rèn)定CV-A軟件不是由該公司獨(dú)立開發(fā)沒有事實(shí)和法律依據(jù)。

二、原審法院審理本案過程中,鑒定機(jī)構(gòu)沒有對當(dāng)事人雙方的源程序進(jìn)行對比,原審法院以“接觸”為由,視為賽博公司侵權(quán),不符合舉證規(guī)則。而且,賽博公司從未銷售、使用過CV-A軟件,原審法院確定的40余萬元的賠償數(shù)額沒有事實(shí)依據(jù)。綜上,賽博公司請求二審法院撤銷原審判決,駁回奧迪瑪公司的訴訟請求。

本院經(jīng)審理查明:

奧迪瑪公司于2000年8月8日獲得了軟著登字第0005518號計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書,登記號2000SR1449,軟件名稱Power OR Chart V1.0,著作權(quán)人為奧迪瑪公司,推定該軟件的著作權(quán)人自1999年12月26日起,在法定的期限內(nèi)享有該軟件的著作權(quán)。2001年10月11日,此軟件名稱變更為 ORIS V1.0。

范可方于2002年4月16日至2003年4月14日期間在奧迪瑪公司任職一年,擔(dān)任首席運(yùn)營官職務(wù)。范可芳之妻胡白云于1999年11月至2002年10月在奧迪瑪公司任職,負(fù)責(zé)客戶服務(wù)部工作,包括軟件備份的工作。范可方的母親朱慶余于1999年至2000年曾于奧迪瑪公司人事部任職,負(fù)責(zé)人事部工作。此三人均與奧迪瑪公司簽訂了正式的勞動合同。

賽博公司于2003年6月17日申請工商登記注冊、法定代表人為朱慶余(執(zhí)行董事),總經(jīng)理為范可方,秘書為胡白云。

2003年8月5日,賽博公司獲得軟著字第01460號計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書,登記號為2003SR9515,軟件名稱為V1.0,著作權(quán)人為賽博公司,權(quán)利取得方式為原始取得。首次發(fā)表日期為2003年8月5日。

在本案一審?fù)忂^程中,賽博公司承認(rèn):其曾經(jīng)與菲利浦公司的代理商參加哈爾濱醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院“病人監(jiān)護(hù)儀和麻醉科電子病歷”項(xiàng)目政府招標(biāo)并中標(biāo),參與競標(biāo)的軟件產(chǎn)品是CV-A軟件,但只是進(jìn)行了幻燈片演示;該軟件與奧迪瑪公司的軟件在流程和功能上有相似之處。在一審?fù)忂^程中,奧迪瑪公司與賽博公司均提交了各自的軟件程序。經(jīng)技術(shù)鑒定,賽博公司提供的CV-A源程序中缺少工程文件,故導(dǎo)致無法判斷其所提供的源程序與其提供的目標(biāo)程序是否一致。

在本案二審?fù)忂^程中,奧迪瑪公司陳述其指控賽博公司侵犯其軟件著作權(quán)的依據(jù)是:

1、賽博公司有侵權(quán)的條件;

2、賽博公司不具備獨(dú)立開發(fā)軟件的條件;

3、賽博公司曾向垂楊柳醫(yī)院銷售侵權(quán)軟件。在本案一審和二審審理期間,奧迪瑪公司沒有向人民法院提交認(rèn)定賽博公司或與其有關(guān)的人員針對奧迪瑪公司的ORIS軟件實(shí)施過盜竊、侵占等違法、犯罪行為的法律文件。

上述事實(shí),有奧迪瑪公司的軟件登記證書、勞動合同、CV-A軟件程序和賽博公司提交的軟件登記證書、鑒定報(bào)告以及當(dāng)事人陳述等證據(jù)材料在案佐證。

本院認(rèn)為:

依照《中華人民共和國民事訴訟法》和《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》,當(dāng)事人對自己的主張應(yīng)當(dāng)提交證據(jù)予以證明。對于侵犯計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)案件的原告而言,其一般應(yīng)提交如下證據(jù):(1)侵權(quán)的程序、文檔以及與之進(jìn)行對比的原告的程序、文檔;(2)被告實(shí)施侵權(quán)行為的其他證據(jù);(3)原告的軟件與被告軟件的對比情況。結(jié)合本案所查明的事實(shí),第一,奧迪瑪公司沒有向人民法院提交反映被控侵權(quán)軟件源程序或目標(biāo)程序的證據(jù),不能夠證明被控侵權(quán)軟件的情況以及該軟件是否銷售或使用,進(jìn)而也就無法判斷被控侵權(quán)軟件的源程序或目標(biāo)程序或運(yùn)行界面等與ORIS軟件是否實(shí)質(zhì)相同,是否使用了ORIS軟件或使用了哪些部分。因此,奧迪瑪公司沒有盡到其應(yīng)盡的證明被控侵權(quán)軟件與ORIS軟件實(shí)質(zhì)相同的初步舉證責(zé)任。第二,根據(jù)原審法院的庭審筆錄,賽博公司僅承認(rèn)雙方軟件在流程和功能上有相似之處,并被原審法院作為查明事實(shí)的內(nèi)容列明,但是在原審判決的判理部分卻認(rèn)定為“賽博公司承認(rèn)雙方的軟件在源程序和功能上有相似之處”,與認(rèn)定的事實(shí)不符,本院在此予以糾正。該事實(shí)表明,賽博公司并未承認(rèn)雙方的軟件在源程序上有相似之處。第三,根據(jù)原審、二審法院查明的事實(shí),即使認(rèn)為范可方、胡白云等人曾在奧迪瑪公司任職,有可能接觸過奧迪瑪公司的涉案軟件,但考慮到諸如在軟件開發(fā)過程中可供選用的表達(dá)方式有限等可以對判斷結(jié)論產(chǎn)生影響的實(shí)際情況,仍然應(yīng)當(dāng)將涉案軟件和被控侵權(quán)軟件的程序、文檔進(jìn)行對比,并在此基礎(chǔ)上判斷被控侵權(quán)軟件是否使用了涉案軟件以及使用的方式和性質(zhì),然后再做出是否侵權(quán)的判斷。而原審法院在奧迪瑪公司沒有充分提交證據(jù)且鑒定機(jī)構(gòu)沒有給出涉案軟件與被控侵權(quán)軟件的對比結(jié)論的情況下,憑推斷認(rèn)定賽博公司侵犯了奧迪瑪公司的軟件著作權(quán),證據(jù)不足,理由亦不充分,本院予以糾正。

綜上,奧迪瑪公司指控賽博公司侵犯其軟件著作權(quán)的證據(jù)不足,其訴訟請求不應(yīng)得到支持。一審判決認(rèn)定事實(shí)不清,適用法律不當(dāng),應(yīng)予撤銷。依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款,第一百五十三條第二款第(三)項(xiàng)之規(guī)定,判決如下:

一、撤銷北京市海淀區(qū)人民法院做出的(2004)海民初字第14278號民事判決;

二、駁回奧迪瑪信息技術(shù)(北京)有限公司的訴訟請求。

一審案件受理費(fèi)一萬六千八百七十一元,技術(shù)鑒定費(fèi)三萬元由奧迪瑪信息技術(shù)(北京)有限公司負(fù)擔(dān)(均已交納);二審案件受理費(fèi)一萬六千八百七十一元,由奧迪瑪信息技術(shù)(北京)有限公司負(fù)擔(dān)(于本判決生效之日起七日內(nèi)交納)。

本判決為終審判決。

審 判 長 儀 軍

代理審判員 侯占恒

代理審判員 趙 明

二 O O 六 年 十 月 八 日

書 記 員 牛 捷

第四篇:重慶市第一中級人民法院民事判決書(2004)渝一中民終字第1787號

重慶市第一中級人民法院

民事判決書

(2004)渝一中民終字第1787號

上訴人(原審被告)重慶市渝北區(qū)天堡建材有限公司。住所地:渝北區(qū)玉峰山鎮(zhèn)青林村。

法定代表人秦榮坤,該公司經(jīng)理。

委托代理人雷文彩,四川綿陽平治律師事務(wù)所律師。

被上訴人(原審原告)付隆清,男,1963年2月7日出生,漢族,住重慶市渝北區(qū)沙坪鎮(zhèn)街道。

委托代理人廖勇,重慶航宇律師事務(wù)所律師。

上訴人重慶市渝北區(qū)天堡建材有限公司(以下簡稱天堡公司)因債務(wù)糾紛一案,不服重慶市渝北區(qū)人民法院(2004)渝北法石民初字第46號民事判決,向本院提起上訴。本院依法組成合議庭審理了本案,現(xiàn)已審理終結(jié)。

經(jīng)審理查明:2001年底至2002年初,付隆清為天堡公司運(yùn)送矸磚,天堡公司支付了部分運(yùn)費(fèi),2003年3月初,雙方進(jìn)行了結(jié)算,天堡公司尚欠付隆清運(yùn)費(fèi)17581.70元。同日,天堡公司出具委托書給付隆清,委托其向重慶悅來建筑公司收取此款。之后,付隆清向重慶悅來建筑公司收款未成,遂訴至法院,要求天堡公司支付運(yùn) 1

費(fèi)及逾期利息。

另查明:天堡公司在向付隆清出具委托書時,未通知重慶悅來建筑公司。審理中,天堡公司也沒有提供其與重慶悅來公司有債權(quán)債務(wù)關(guān)系的證據(jù)。

原審法院認(rèn)為:原告為被告運(yùn)送矸磚其運(yùn)費(fèi)經(jīng)雙方結(jié)算后被告未立即支付,原、被告間已形成債權(quán)債務(wù)關(guān)系。被告出具委托書委托原告到重慶悅來建筑公司收取已結(jié)算的運(yùn)費(fèi)17581.70元,原告持有該委托書說明原告同意到重慶悅來建筑公司收取此款。因該委托只是原、被告之間的行為,未形成債權(quán)債務(wù)關(guān)系的轉(zhuǎn)移,因此,對被告該債務(wù)的消滅只能是被告支付或者重慶悅來建筑公司代為被告支付,現(xiàn)原告向被告主張?jiān)搨鶛?quán),證明重慶悅來建筑公司未履行代支付,故原告主張的該債權(quán)理應(yīng)由被告履行。因原告行使的是債權(quán),故未超過2年訴訟時效。原告要求被告支付運(yùn)費(fèi)17581.70元,于法有據(jù),應(yīng)予以支持;被告辯解理由不能成立,不予采納。對于逾期付款利息,因雙方未約定付款期限,只能以原告于2004年2月16日主張權(quán)利之次日起,按中國人民銀行同期同類貸款利率計(jì)算至本清止。遂判決:“

一、由被告重慶市渝北區(qū)天堡建材有限公司在本判決生效后立即支付原告付隆清運(yùn)費(fèi)17581.70元;

二、由被告重慶市渝北區(qū)天堡建材有限公司以17581.70元為本金,從2004年2月17日起,按中國人民銀行同期同類貸款利率計(jì)付利息給原告付隆清至本清止”。宣判后,天堡公司不服,以付隆清只是要求變更收款方式而不是要求主張債權(quán)為由,上訴來院。

本院認(rèn)為:付隆清為天堡公司運(yùn)送矸磚后,天堡公司尚欠付隆清17581.70元運(yùn)費(fèi)未付,此事實(shí)雙方當(dāng)事人均予以認(rèn)可,其債權(quán)債務(wù)關(guān)系應(yīng)予確認(rèn)。付隆清接受天堡公司的委托前往重慶悅來建筑公司收款,付隆清行使的是委托代理行為,付隆清隨時可以辭去委托,只要通知到達(dá)天堡公司即開始生效,不需經(jīng)天堡公司同意,其辭去委托的行為也不受訴訟時效的限制。如果重慶悅來建筑公司代為天堡公司償還了該筆債務(wù),該債務(wù)才歸于消滅,否則付隆清與天堡公司的債權(quán)債務(wù)關(guān)系就沒有消滅,現(xiàn)付隆清在訴訟時效期間內(nèi)要求天堡公司履行債務(wù),是向天堡公司主張債權(quán),不是要求撤銷委托,天堡公司的債務(wù)沒有轉(zhuǎn)移,也沒有因付隆清接受委托而消滅,故天堡公司應(yīng)依法履行償還債務(wù)的義務(wù)。原判認(rèn)定事實(shí)清楚,適用法律正確,上訴人天堡公司的上訴理由不能成立。依照《中華人民共和國民法通則》第八十四條、第一百零六條、第一百零八條及《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項(xiàng)的規(guī)定,判決如下:

駁回上訴,維持原判。

二審案件受理費(fèi)700元、其他訴訟費(fèi)300元,合計(jì)1000元由重慶市渝北區(qū)天堡建材有限公司承擔(dān)。

本判決為終審判決。

二審判長胡蓉 審判員謝長福 代理審判員方芳 四 年 六 月 十八 書記員張雪方(此頁無正文)0 0日

第五篇:遼寧省大連市中級人民法院民事判決書(2009)大民四初字第237號

遼寧省大連市中級人民法院民事判決書

(2009)大民四初字第237號

原告:大連瑞特建材有限公司。法定代表人:史××,董事長。原告:大連中德珍珠巖廠。法定代表人:潘××,廠長。被告:劉××。

原告大連瑞特建材有限公司(以下稱瑞特公司)、原告大連中德珍珠巖廠(以下稱中德珍珠巖廠)訴被告劉××不正當(dāng)競爭糾紛一案,本院受理后,依法組成合議庭,公開開庭進(jìn)行了審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

原告瑞特公司、原告中德珍珠巖廠共同訴稱:兩原告的法定代表人系夫妻。1997年7月,中德珍珠巖廠成立,潘××任法定代表人。2001年8月,兩人共同設(shè)立瑞特公司,史××任法定代表人,潘××為該公司股東。二原告實(shí)際上是兩塊牌子,一套人馬,共用一個經(jīng)營場所,生產(chǎn)相同的產(chǎn)品,瑞特公司偏重于進(jìn)出口業(yè)務(wù)。多年來兩企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營方面投入大量資金,為提高企業(yè)知名度進(jìn)行宣傳,費(fèi)用達(dá)35萬余元,企業(yè)付出巨大努力,產(chǎn)品在行業(yè)內(nèi)享有很高的聲譽(yù),不僅滿足國內(nèi)市場的需求,而且產(chǎn)品銷往歐洲、日本、韓國等國際市場,兩企業(yè)均已通過ISO9001:2000國際質(zhì)量管理認(rèn)證,是行業(yè)內(nèi)的知名企業(yè)。被告經(jīng)營的個體企業(yè)旅順××廠,與兩原告生產(chǎn)類似產(chǎn)品。為搭順風(fēng)車,借原告產(chǎn)品在市場中的美譽(yù)度,推銷自己的產(chǎn)品,被告在其產(chǎn)品銷售活動中稱原告是其下屬企業(yè),并以更低的價格推銷其產(chǎn)品。自2007年3月起,被告公然在其產(chǎn)品宣傳網(wǎng)頁中稱瑞特公司是其下屬公司,在其網(wǎng)站將中德珍珠巖廠產(chǎn)品照片作為被告產(chǎn)品進(jìn)行宣傳,旨在引導(dǎo)他人將被告產(chǎn)品誤認(rèn)為是原告產(chǎn)品。被告的行為違反《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》第五條第(二)項(xiàng)、第(三)項(xiàng)之規(guī)定,構(gòu)成不正當(dāng)競爭。被告的不正當(dāng)競爭行為,損害了原告商譽(yù),造成原告銷售收入減少400余萬元,經(jīng)濟(jì)損失60余萬元。為維護(hù)原告合法權(quán)益,兩原告訴至法院,請求判令:

1、被告賠償因不正當(dāng)競爭行為給第一原告瑞特公司造成的經(jīng)濟(jì)損失50萬元;

2、被告賠償兩原告因調(diào)查不正當(dāng)競爭行為而支付的費(fèi)用21600元;

3、被告停止對第一原告名稱的侵害,從被告的產(chǎn)品宣傳網(wǎng)頁中刪除瑞特公司是其下屬公司的內(nèi)容;

4、被告停止對第二原告著作權(quán)的侵害,從被告的網(wǎng)站產(chǎn)品展示欄中刪除中德珍珠巖廠產(chǎn)品照片;

5、被告消除影響、賠禮道歉。庭審中,經(jīng)本院釋明,兩原告同意放棄第4項(xiàng)訴訟請求中“被告停止對第二原告著作權(quán)的侵害”之請求及第5項(xiàng)訴訟請求。

被告劉××辯稱:我不同意賠償兩名原告的損失。我在接到起訴狀后立即將網(wǎng)頁刪除,中德珍珠巖廠的產(chǎn)品照片也一并刪除。我委托他人做的網(wǎng)頁,如何做的我不清楚。原告起訴后,我打開網(wǎng)頁查看,才知道這件事情?,F(xiàn)在生意不好做,沒有能力賠償。兩原告為證實(shí)其訴訟主張,提交下列證據(jù): 第一組證據(jù):

證據(jù)1:原告的獎狀、證書、廣告、參加展覽會情況,證明原告是知名企業(yè)、產(chǎn)品有廣泛的銷路。

證據(jù)2:原告部分銷售合同和發(fā)票,證明原告的產(chǎn)品在國內(nèi)廣大地區(qū)、國外均有良好的銷路。證據(jù)3:質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書2份,證明原告有完整的質(zhì)量管理體系,產(chǎn)品質(zhì)量有保證。證據(jù)4:中企動力數(shù)字商務(wù)平臺服務(wù)合同,證明原告長期進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)宣傳。證據(jù)5:瑞特公司宣傳冊,證明瑞特公司長期通過紙面媒體進(jìn)行產(chǎn)品宣傳。

證據(jù)6:中德珍珠巖廠宣傳冊,證明中德珍珠巖廠長期通過紙面媒體進(jìn)行產(chǎn)品宣傳。證據(jù)7:產(chǎn)品廣告宣傳及網(wǎng)站維護(hù)費(fèi)用明細(xì)表,證明原告為宣傳進(jìn)行大量投入,累計(jì)金額達(dá)到35萬余元。

以上證據(jù)證明兩原告是知名企業(yè),產(chǎn)品銷路廣泛,被告在網(wǎng)頁中稱瑞特公司是其下屬企業(yè),目的是為了搭順風(fēng)車,利用原告的影響來推銷其個人產(chǎn)品。被告質(zhì)證稱以上證據(jù)是兩原告自行制做,其不清楚。

對于兩原告提交的上述證據(jù),鑒于被告對真實(shí)性沒有異議,本院對以上證據(jù)的真實(shí)性予以確認(rèn)。

第二組證據(jù):

證據(jù)8:大連市金州區(qū)公證處(2009)金證民字第175、176號公證書,證明從2007年3月起被告在其產(chǎn)品宣傳網(wǎng)頁中稱瑞特公司是其下屬企業(yè),在網(wǎng)頁中將中德珍珠巖廠產(chǎn)品照片作為被告的產(chǎn)品照片進(jìn)行宣傳。

證據(jù)9:中德珍珠巖廠網(wǎng)頁內(nèi)容,證明被告網(wǎng)頁中產(chǎn)品照片系從中德珍珠巖廠網(wǎng)頁中復(fù)制。證據(jù)10:中德珍珠巖廠產(chǎn)品照片存檔文件,證明內(nèi)容同證據(jù)9。

證據(jù)11:中德珍珠巖廠實(shí)驗(yàn)室地板照片1張,證明產(chǎn)品照片系在中德珍珠巖廠實(shí)驗(yàn)室拍攝,被告網(wǎng)站產(chǎn)品照片系從中德珍珠巖廠網(wǎng)站轉(zhuǎn)載。

被告對證據(jù)8、9的真實(shí)性沒有異議,本院予以確認(rèn)。被告雖對于證據(jù)10、11的真實(shí)性及與本案的關(guān)聯(lián)性有異議,但其未提交相反證據(jù)證明其網(wǎng)頁上產(chǎn)品照片的來源,故其辯解不能成立,本院對原告提交的第二組證據(jù)予以采信。第三組證據(jù):

證據(jù)12:瑞特公司2007與2008產(chǎn)品分期銷售一覽表,證明因被告的侵權(quán)行為,2008年銷售收入減少428萬元。

證據(jù)13:瑞特公司2007與2008利潤表,證明因被告侵權(quán)行為,2008年銷售利潤減少70余萬元。

證據(jù)14:瑞特公司2008與20091—6月份侵權(quán)產(chǎn)品銷量及銷售收入對比明細(xì)表,證明因被告的侵權(quán)行為,瑞特公司2009年1—6月份銷售收入比2008年減少50余萬元。證據(jù)15:公證費(fèi)發(fā)票2張,證明兩原告為調(diào)查侵權(quán)行為支付公證費(fèi)6000元。證據(jù)16:律師費(fèi)發(fā)票2張,證明兩原告為調(diào)查侵權(quán)行為支付律師費(fèi)10000元。

被告對證據(jù)15、16的真實(shí)性沒有異議,本院予以確認(rèn)。對于證據(jù)12、13、14,被告認(rèn)為銷售收入減少與其無關(guān),不是侵權(quán)行為造成,而是市場供求造成的。本院認(rèn)為,原告提交的證據(jù)12、13、14系單方制作,且僅憑上述證據(jù)無法認(rèn)定其銷售收入是否減少、減少的數(shù)額及與劉嘉旺行為的因果關(guān)系,故對證據(jù)12、13、14的證明力不予確認(rèn)。被告未提交證據(jù)。

經(jīng)審理查明:中德珍珠巖廠成立于1997年7月,系個人獨(dú)資企業(yè),投資人為潘××,經(jīng)營范圍為:電工器材、化工產(chǎn)品、民用建材、水暖配件銷售、膨脹珍珠巖、膨脹珍珠巖絕熱制品制造等。瑞特公司成立于2001年8月,系有限責(zé)任公司,經(jīng)營范圍為:保溫材料、化工產(chǎn)品、珍珠巖粉、珍珠巖制品加工、貨物進(jìn)出口等,其法定代表人史××與中德珍珠巖廠的投資人潘××系夫妻關(guān)系。劉××系旅順××廠的業(yè)主,該廠成立于1999年3月,經(jīng)營范圍為:珍珠巖、保溫材料制造。

中德珍珠巖廠自成立以來,先后獲得質(zhì)量優(yōu)勝、重合同守信用單位、先進(jìn)私營企業(yè)等榮譽(yù)稱號。瑞特公司亦曾獲得重合同守信用單位稱號。中德珍珠巖廠、瑞特公司于2008年通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證,其管理體系符合GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求,覆蓋的產(chǎn)品及其過程包括:膨脹珍珠巖(制品)的設(shè)計(jì)、開發(fā)和制造。在中德珍珠巖廠的網(wǎng)頁(、http://www.tmdps.cn/index.asp 網(wǎng)站,鄒忌在該網(wǎng)站下載并打印了《旅順××廠》宣傳材料,3份共17張,由助理公證員丁兆喜拍攝了《旅順××廠》宣傳照片9張,光盤1張。金州區(qū)公證處于2009年4月15日出具(2009)金證民字第175、176號公證書。上述兩份公證書除申請人不同外,其他內(nèi)容均一致。

據(jù)上述公證書顯示,旅順××廠網(wǎng)頁在“公司簡介”中有如下介紹:“旅順××廠是全國生產(chǎn)銷售膨脹珍珠巖、膨脹蛭石、培養(yǎng)土以及各種輕質(zhì)陶粒和非金屬礦產(chǎn)品規(guī)模最大的專業(yè)企業(yè)之一?!ㄖú?、板材、耐火材料、化工、洗布、園藝、工業(yè)過濾、深冷絕熱等行業(yè)用產(chǎn)品,已大量銷往全國各地并出口歐、美、日、韓等國際市場。在大連市以珍珠巖的生產(chǎn)和銷售為主?!緩S及下屬主營進(jìn)出口業(yè)務(wù)的大連瑞特建材有限公司均已通過 ISO9001:2000 國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證,正以卓著的信譽(yù)、可靠的質(zhì)量、合理的價格、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)迎接客戶光顧”。在該網(wǎng)頁“產(chǎn)品展示”項(xiàng)下,附有產(chǎn)品照片5張,名稱分別為“蛭石粉”、“珍珠巖粉”、“防水蛭石粉”、“珍珠巖保溫管和珍珠巖保溫磚”、“防水珍珠巖粉”,該5張照片與中德珍珠巖廠網(wǎng)頁上的照片完全一致。該網(wǎng)頁上有“copyright 2006 大連市旅順××廠版權(quán)所有 www.tmdps.cn”字樣。據(jù)公證書顯示,該網(wǎng)頁“產(chǎn)品展示”中文版的點(diǎn)擊數(shù)最高為“27”,英文版的點(diǎn)擊數(shù)為“17”。

二原告為保全證據(jù)各支付公證費(fèi)3000元,合計(jì)6000元;瑞特公司支付律師費(fèi)6000元,中德珍珠巖廠支付律師費(fèi)4000元。

庭審中,二原告稱被告的網(wǎng)頁自2007年3月開始使用,并承認(rèn)被告已于2009年8月初將“旅順××廠”網(wǎng)頁中“公司簡介”的內(nèi)容及“產(chǎn)品展示”項(xiàng)下的照片刪除。本案在審理過程中,瑞特公司在舉證期限內(nèi)提出鑒定申請,要求對該公司的損失進(jìn)行鑒定。庭審中,經(jīng)本院釋明,瑞特公司放棄鑒定申請,同意采用法定賠償方式對損失進(jìn)行計(jì)算。本院認(rèn)為:《中華人民共和國民法通則》第九十九條第二款規(guī)定:“法人、個體工商戶、個人合伙享有名稱權(quán)。企業(yè)法人、個體工商戶、個人合伙有權(quán)使用、依法轉(zhuǎn)讓自己的名稱”。對于企業(yè)名稱的全稱,企業(yè)在規(guī)定的范圍內(nèi)享有絕對的專用權(quán)。經(jīng)工商機(jī)關(guān)核準(zhǔn)注冊的企業(yè)名稱,在全國范圍內(nèi)他人不得擅自使用。企業(yè)名稱是區(qū)別不同市場主體的標(biāo)志,在企業(yè)經(jīng)營過程中,企業(yè)名稱與其商業(yè)信譽(yù)、產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量緊密相連,可以產(chǎn)生較強(qiáng)的廣告效應(yīng)和公眾影響力。

我國《反不正當(dāng)競爭法》第五條規(guī)定:“經(jīng)營者不得采用下列不正當(dāng)手段從事市場交易,損害競爭對手:

(三)擅自使用他人的企業(yè)名稱或者姓名,引人誤認(rèn)為是他人的商品”。本案中,原告中德珍珠巖廠、瑞特公司自成立以來,先后獲得多項(xiàng)榮譽(yù)稱號,并在2008年通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證,在大連地區(qū)同類型企業(yè)中具有一定的知名度。被告劉××成立的旅順××廠與二原告均系大連地區(qū)生產(chǎn)珍珠巖、保溫材料的企業(yè),在生產(chǎn)經(jīng)營上存在競爭關(guān)系。被告劉××在“旅順××廠”網(wǎng)頁“公司簡介”中,采用與中德珍珠巖廠網(wǎng)頁幾乎完全相同的宣傳用語,并稱瑞特公司系其下屬公司,足以使他人對兩企業(yè)的人格及產(chǎn)品產(chǎn)生誤認(rèn)及混淆或認(rèn)為兩企業(yè)及其產(chǎn)品具有某種淵源關(guān)系,這種行為,違背誠實(shí)信用原則和公認(rèn)的商業(yè)道德,已違反了我國《反不正當(dāng)競爭法》的規(guī)定。這種利用其他企業(yè)名稱及產(chǎn)品聲譽(yù)形成的優(yōu)勢地位采取搭便車的方式開展競爭的行為構(gòu)成了對他人企業(yè)名稱專用權(quán)的侵犯及不正當(dāng)競爭,應(yīng)予制止。劉××關(guān)于系委托他人做網(wǎng)頁,對此不知情的辯解不能成立,其由于不正當(dāng)競爭行為給瑞特公司造成的損失,應(yīng)予賠償。但瑞特公司主張賠償其經(jīng)濟(jì)損失50萬元,證據(jù)不足。瑞特公司銷售收入的減少,雖與劉××的行為有關(guān),但市場經(jīng)濟(jì)條件下,企業(yè)銷售收入、利潤的增減,不僅與國際、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢有關(guān),亦受供求關(guān)系及企業(yè)自身營銷策略、模式的影響,系多種原因造成的結(jié)果。因此,結(jié)合本案實(shí)際,綜合考慮劉××在“旅順旺發(fā)珍珠巖廠”網(wǎng)頁進(jìn)行宣傳的性質(zhì)、范圍、持續(xù)時間、點(diǎn)擊數(shù)量及對原告造成的影響,酌定賠償數(shù)額為2萬元。兩原告要求被告刪除“旅順××廠”網(wǎng)頁中使用的中德珍珠巖廠拍攝的產(chǎn)品照片,被告在庭審中承認(rèn)其網(wǎng)頁中照片與中德珍珠巖廠網(wǎng)頁上的照片完全一致,故對兩原告此項(xiàng)主張予以支持。關(guān)于兩原告主張的為制止侵權(quán)行為所支付的合理開支21600元,被告對兩原告提交的公證書無異議,故對于公證費(fèi)6000元予以支持。兩原告支付的律師費(fèi)用10000元符合國家有關(guān)部門規(guī)定,予以支持。其他費(fèi)用原告未提交證據(jù),本院不予支持。

綜上所述,被告劉××擅自使用原告的企業(yè)名稱、原告網(wǎng)頁中的產(chǎn)品照片對自己的產(chǎn)品進(jìn)行宣傳,已構(gòu)成不正當(dāng)競爭,應(yīng)承擔(dān)停止侵害、賠償損失的民事責(zé)任。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款,《中華人民共和國民法通則》第九十九條第二款、第一百三十四條第一款,《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》第二條、第五條第(三)項(xiàng)、第二十條,最高人民法院《關(guān)于審理不正當(dāng)競爭民事案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十七條第一款之規(guī)定,判決如下:

一、被告劉××立即停止對原告大連瑞特建材有限公司名稱權(quán)的侵害,刪除旅順××廠網(wǎng)頁中關(guān)于原告大連瑞特建材有限公司系其下屬公司的相關(guān)內(nèi)容(已履行);

二、被告劉××立即刪除旅順××廠網(wǎng)頁中原告大連中德珍珠巖廠產(chǎn)品照片5張(已履行);

三、被告劉××賠償原告大連瑞特建材有限公司經(jīng)濟(jì)損失2萬元,于本判決生效后十日內(nèi)付清;

四、被告劉××賠償原告大連瑞特建材有限公司、原告大連中德珍珠巖廠因制止侵權(quán)行為所支付的合理開支16000元,于本判決生效后十日內(nèi)付清;

五、駁回原告大連瑞特建材有限公司、原告大連中德珍珠巖廠其他訴訟請求。案件受理費(fèi)9016元,由被告劉××負(fù)擔(dān)1000元,由原告大連瑞特建材有限公司、原告大連中德珍珠巖廠負(fù)擔(dān)8016元。如不服本判決,可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)向本院遞交上訴狀,并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本,上訴于遼寧省高級人民法院。

審 判 長

白 波 代理審判員

賈春雨 代理審判員

李守眾

二○○九年十一月二日

書 記 員

唐蓉榮

下載天津市第一中級人民法院民事判決書(2010)一中民五初字第107號word格式文檔
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